Файл: Виды наследования в гражданском законодательстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.06.2023

Просмотров: 83

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Значительные изменения, повлиявшие на социально-экономическое и политическое развитие России в постсоветский период, обусловили реформирование всех законодательных отраслей, в том числе, и наследственного права. Отказавшись от командно-административной системы и перейдя к рыночным отношениям, государством и ученым сообществом стал активно развиваться один из важнейших институтов гражданского права – институт права частной собственности, а также непосредственно связанный с ним институт наследования.

Несмотря на то, что наследственное право представляет собой наиболее стабильную и консервативную подотрасль гражданского права, его нормативные положения также периодически подвергаются некоторым изменениям с учетом социально-экономической, политической и иной обстановки в обществе.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что после принятия и вступления в силу части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, появилась необходимость в обсуждении наиболее важных правовых проблем в сфере наследственных правоотношений. При этом, к сожалению, многими учеными-цивилистами, проводящими соответствующие исследования в области наследственного права, внимание концентрируется, как правило, на правовых вопросах определения наследования (наследственного правопреемства), разграничения наследования по завещанию и по закону, приобретения наследства, вопросах, связанных с условиями и порядком наследования отдельных видов имущества, внимание же к такой правовой проблеме, как определение понятия «наследство» и его состава, должным образом не уделяется, хотя исследование данных вопросов представляет как теоретический, так и практический интерес.

Объектом курсовой работы выступают общественные отношения, связанные с наследованием в Российской Федерации.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, регулирующие вопросы наследования, материалы судебной практики, а также монографическая и публицистическая литература по данной проблематике.

Цели курсовой работы заключаются в исследовании и обобщении теоретических положений и материалов судебной практики в сфере наследования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

  • охарактеризовать понятие и состав наследства;
  • выявить особенности наследственных правоотношений;
  • проанализировать правовые основания и виды наследования в гражданском законодательстве Российской Федерации, в частности, наследование по завещанию и по закону;
  • выявить проблемы реализации права наследования в России.

Методологическую основу исследования составляют элементы как общенаучных, так и частнонаучных методов познания, в том числе, анализа и синтеза; дедукции и индукции; аналогии, обобщения и др.

Теоретическую основу исследования составляют работы М.С. Абраменкова, Л.А. Алиевой, Г.М. Беловой, Ю.Г. Бозиевой, Д.А. Болотова, М.В. Бочарникова, Е.В. Ватутиной и других авторов.

Структура курсовой работы включает введение, три главы, заключение и список использованных источников.

1. Наследственное право как институт гражданского права

1.1 Понятие и состав наследства

В современном обществе каждый из нас имеет представление о наследстве, поскольку многие сталкивались с принятием наследственного имущества.

Наследование является древнейшим правовым институтом, которым сопровождается любая общественно-экономическая формация, так как практически все становятся наследниками, получая завещанное либо перешедшее на основании закона имущество, и наследодателями, в случаях, если при жизни распоряжаются принадлежащим им имуществом на случай наступления смерти.

Учитывая, что гражданскому обществу и государству в целом необходима защита права частной собственности, на наследственном праве, как одной из важнейших составляющих системы гражданского права, в довольно значительной степени основано закрепление и всего института права частной собственности[1]. Кроме того, именно с самой возможностью передачи по наследству нажитого обеспечивается стабильность всех имущественных отношений и, в частности, отношений собственности, в связи с чем актуальность наследственного права является бесспорной для каждого общества и государства.

Согласно ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)[2] (далее - ГК РФ) в результате наследования имущество умершего (наследство и наследственное имущество) переходит к другому лицу в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правилами ГК РФ не установлено иное.


В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателям на день открытия наследства вещи, а также иное имущество, включая имущественные права и обязанности.

Отметим, что по справедливому замечанию некоторых авторов, не является верным сведение состава наследства только к имущественному праву и обязанности, в связи с чем правильнее употреблять термины «наследство» или «наследственная масса», но не «наследственное имущество», поскольку, в противном случае, вольно либо невольно происходит сужение круга объектов, переходящих в результате наследственного правопреемства.[3]

С целью определения элементов, которые составляют объект наследственного правопреемства, следует дать характеристику категории «имущество».

По мнению одной группы авторов, имуществом является совокупность прав и обязанностей, которые принадлежат лицу и одновременно обременяют его. Названными правами и обязанностями образуется юридическая совокупность, а именно имущество, целостность которого сохраняется независимо от составляющего его отдельно права и обязанности. Такое право и обязанность может возникнуть, измениться и прекратиться, в результате чего может измениться лишь объем имущества, но не его сущность. Имущество является неотделимым от личности и непередаваемым как таковое, за исключением случая наступления смерти обладающего им лица. В таком случае происходит как бы его «растворение» в имуществе наследников, которое также является неделимым, как и личности его обладателей.[4]

Таким образом, имущество признается наследственным, если происходит или возможна его передача в связи с наступлением смерти наследодателей именно к их наследникам.

Другими авторами категорически отрицается возможность включать в состав имущества долги. При этом утверждается, что имуществом граждан является совокупность принадлежащих им реальных ценностей, к числу которых относится, в первую очередь, совокупность различных материальных объектов (вещей), а, кроме того, и других объектов, к примеру, права требования. Однако в любом случае к составу имущества не могут быть отнесены долги.[5] Тем не менее, мы присоединяемся к позиции авторов, указывающих, что долговые обязательства «привязаны» к наследству, выражением чего является раздел между наследниками не только актива, но и пассива.[6]


Наследство следует понимать в качестве некого единства, представляющего собой совокупность принадлежавших умершим гражданам прав (актив, а именно наличное имущество, принадлежавшее наследодателям, и принадлежавшие им имущественные права), и их долги (пассив, представляющий собой обязанности по исполнению обязательственных требований).

Следовательно, можно говорить о том, что наследство представляет собой совокупность следующих двух элементов:

1) актива, охватывающего все права, носителями которых являлись наследодатели, - вещные права, обязательственные требования, исключительные права на результаты какой-либо интеллектуальной деятельности, отдельные корпоративные права;

2) пассива, охватывающего все обязанности наследодателей, т.е. обязательственные правоотношения, в которых они участвовали в качестве должников.

На практике встречаются случаи, при которых пассив наследственной массы превышает ее актив, либо когда наследство включает в себя один пассив. Тем не менее, наследственные права остаются правами даже тогда, когда их объектами является наследство, которое состоит лишь из одного долга.

Статья 1112 ГК РФ предусматривает, что какое-либо личное неимущественное право, а также другое нематериальное благо не могут быть включены в состав наследства.

Перечень нематериальных благ закреплен в ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)[7], в соответствии с которой любое личное неимущественное право и другое нематериальное благо, принадлежавшее умершему, может быть осуществлено и защищено другим лицом, в том числе, наследником правообладателя. В данном случае имеются ввиду права, использование которых было значимым как для самого наследодателя, так и для членов его семьи и в некоторых случаях для других лиц. К ним, в частности, относятся честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны.

В соответствии с общим правилом к составу наследства может быть отнесено лишь то, чем граждане обладали к моменту их смерти. При этом все, что они могли бы получить в будущем, однако не получили, передаче по наследству не подлежит.[8] Тем не менее, законодатель предусмотрел и такие случаи, когда в рамках наследственных правоотношений подлежат переходу не только совокупность уже существующих прав и обязанностей, но также и права, которые наследодателем не были при жизни юридически оформлены, но им были предприняты все необходимые меры, направленные на их получение.


Так, например, согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 №8 (ред. от 02.07.2009) «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»[9], если смерть гражданина, подавшего заявление о приватизации, а также все необходимые для данной процедуры документы, наступила до заключения договора о передаче соответствующего жилого помещения в собственность либо до регистрации данного договора органами местной администрации, то при возникновении споров в части включения данного жилого помещения либо его части в состав наследственной массы, следует иметь в виду, что факт наступления смерти не является основанием для отказа в удовлетворении требования наследников, если наследодателем выражена при жизни воля на приватизацию занимаемого им жилого помещения, не отозвано свое заявление, в связи с тем, что по независящей причине у него не было возможности для соблюдения всех правил оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Отметим, что в состав наследственной массы также входит и право на приобретение имущества в силу приобретательной давности, суть которого заключается в том, что лица, открыто, непрерывно и добросовестно владеющие каким-либо имуществом как своим собственным на протяжении установленного законом срока, приобретают право собственности на данное имущество.[10] Наследники, ссылающиеся на давность владения, могут присоединить ко времени своего владения и все время, на протяжении которого данным имуществом владели наследодатели. По этому поводу некоторые авторы отмечают, что в данном случае в порядке наследственного правопреемства происходит переход к наследникам не самого права (которого еще нет), а тех элементов юридического состава, с необходимостью накопления которых связано приобретение права собственности на основании давности владения. До истечения срока приобретательной давности подобное имущество не может быть частью наследственной массы умерших давностных владельцев, однако у наследников имеется возможность приобрести такое имущество в собственность в случае истечения предусмотренных законом сроков.[11]

Таким образом, институтом наследования в Российской Федерации на данный момент приобретается все большее значение, в связи с чем наследственные правоотношения детально регулируются положениями нормативных правовых актов, что позволяет обеспечить защиту прав граждан, а также осуществлять должный контроль за исполнением ими своих обязанностей.