Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 133
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Общая характеристика института наследования
1.2. Принципы и основания возникновения наследственного правоотношения
Глава 2. Отказ от наследства в российском гражданском праве
2.1. Основные понятие и принципы отказа о наследства
2.2. Способы отказа от наследства
Глава 3. Пути решения проблем, связанных с оформлением наследства в России
3.1. Проблемы перехода прав, связанных с наследованием
Извещение нотариусом органов опеки и попечительства о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника для охраны его имущественных интересов (ч. 4 ст. 71 Основ о нотариате).[10]
Классифицируя, процедуры в указанном выше порядке, мы ни в коем случае не хотим таким образом указать на жесткую временную последовательность действий по реализаций процедур, принадлежащих к различным группам, которая более характерна для юрисдикционного процесса (имеется в виду «стадийность» юрисдикционного процесса). Так, процедура выдачи свидетельства о "праве на наследство во многих случаях осуществляется после определения идеальных долей наследников, и лишь затем наследники осуществляют раздел наследственного имущества (более того, только такая последовательность возможна для раздела по соглашению наследников наследства, в состав которого входит недвижимое имущество (п.2 ст. 1156 ГК)).[8]
Раздел V ГК устанавливает ряд процедур, которые могут быть реализованы спустя достаточно длительный срок с момента открытия наследства. Это, например, осуществление отказополучателем своего права, которое возможно в течение трех лет с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК). Данное действие не является принятием наследства, поскольку здесь нет сингулярного наследственного правопреемства, а на основании сложного юридического состава (завещательного распоряжения, открытия наследства, принятия наследства наследником по завещанию) возникает обязанность наследника по требованию отказополучателя совершить в его пользу за счет наследства установленные в завещании действия имущественного характера.
Тем не менее, это действие, также, как и исполнение завещательного возложения наследником или исполнителем завещания (ст. 1139 ГК), составляет предмет наследственной процедуры, хотя бы потому, что направлено на исполнение завещания. Удовлетворение наследниками требований кредиторов наследодателя (ст. 1175 ГК), хотя и осуществляется в рамках обязательственного правоотношения между наследником и кредитором, также имеет специфику правового регулирования, обусловленную влиянием на него наследственного правоотношения (ограничение размера ответственности пределами стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества (п.п. 1, 2 ст. 1175 ГК), особый порядок предъявления требований кредиторов (п. 3 ст. 1175 ГК) и др. ). Это также позволяет признать совокупность требований, предъявляемых к этим действиям, наследственными процедурами.[8]
Если процедуры приобретения наследства направлены на реализацию прав наследников, установленных завещанием или законом, то с помощью процедур, регламентирующих совершение завещания, реализуется гражданская правоспособность завещателя (право гражданина завещать свое имущество) и определяются будущие субъекты наследственного правоотношения. Эти процедуры, по нашему мнению, также могут быть объединены в единый комплекс - «завещательные процедуры».
Влияние действий по реализации завещательных процедур на процедуры, регламентирующие приобретение наследства, весьма значительно. Они во многом определяют субъектов и содержание наследственного правоотношения, а, следовательно, и участников» процедур, их права и обязанности. Так, например, назначение наследодателем исполнителя завещания влечет появление специального субъекта, который на- основе предоставленных ему завещанием же полномочий участвует в реализации процедур охраны» наследства и управления им; подназначение наследника может повлечь удлинение общего срока принятия наследства и т.д.[20.C.65]
Можно назвать следующие завещательные процедуры:
- Совершение нотариально удостоверенного завещания, (ст. 1125 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1125 ГК;
- Совершение завещания, приравниваемого - к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1127 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1127 ГК;
- Направление завещания лицом; удостоверившим завещание (ст. 1127 ГК), нотариусу по месту жительства завещателя (п. 3 ст. 1127 ГК);
- Совершение закрытого завещания (написание, подписание закрытого завещания и передача нотариусу конверта с закрытым завещанием (п. 1-3 ст. 1126 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1126 ГК;
- Совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п.1 ст. 1129 ГК), распоряжения об отмене завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, по правилам ст. 1129 ГК (п.5 ст. ИЗО ГК);
- Совершение завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке (ст. 1128 ГК), распоряжения об отмене завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке по правилам ст. 1128 ГК. [8]
Тем не менее, следует обратить внимание на то, что направленность процедуры на возникновение, изменение и прекращение наследственных прав и обязанностей не всегда означает достижение этого результата непосредственно после реализации этой процедуры. Так, меры по охране наследства и управлению им, безусловно, направлены на реализацию права наследника на приобретение имущества наследодателя, однако они непосредственно не влекут возникновение этого права. Возникающие при совершении этих действий права и обязанности (например, обязанности хранителя, доверительного управляющего наследственным имуществом) не являются наследственными, хотя и имеют важное значение для эффективной реализации наследственных прав.[18.C.78]
Поэтому справедливым будет утверждение о том, что возникновение, изменение или прекращение наследственных прав и (или) обязанностей является последствием соблюдения закрепленных процедурой требований лишь в установленных законом случаях.
Анализ наследственных процедур позволяет сделать вывод, что частными актами, в которых могут быть закреплены положения процедурного характера, являются завещание и соглашения между наследниками.
В содержание завещания могут входить требования к процедуре исполнения завещания. П.1 ст. 1134 ГК [8] говорит лишь о поручении исполнения завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания). Однако исходя из содержания положений п. 1-2 ст. 1135 ГК [8] («полномочия исполнителя завещания основываются на завещании», «если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры»), можно сделать вывод, что в завещании может быть установлена и процедура такого исполнения, например, назначено лицо, с которым душеприказчик должен заключить договор доверительного управления имуществом (или определены требования к доверительному управляющему) и установлен срок такого управления.
Соглашения наследников (п. ст. 1155, ст. 1165, п. 2 ст. 1170 ГК) тоже могут содержать процедурные положения. Так, из п.2 ст. 1170 ГК следует, что при разделе наследственного имущества соглашением между всеми наследниками может быть установлен порядок предоставления наследником, имеющим преимущественное право на то или иное имущество, компенсации другим наследникам. И только если в соглашении не закреплена такая процедура, применяется правило п.2 ст. 1170 ГК.[8]
1.2. Принципы и основания возникновения наследственного правоотношения
Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. [18.C.79]
Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права.[15.C.78]
Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.
Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В.Б. Исаков определяет его как «возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности».[16.C.78]
Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, «цель» наследственного правоотношения, и дать его общее определение.[23.C.54]
Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Вместе с тем «бессубъектным» правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент «выбытия» из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле - также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях - производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.[18.C.76]
Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. [23.C.32]
При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.
Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.[15.C.41]
В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.
Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. [13.C.76]
По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права. Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой – оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).
Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. [13.C.31]