Файл: Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследственного права России).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.03.2023

Просмотров: 102

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В результате развития в Российской Федерации института частной собственности и развития законодательства в этой области, государство было почти выведено из возможных наследников. Следовательно, круг граждан, т.е. возможных наследников значительно увеличился[10].

1.2 Основные понятия наследственного права

В объективном смысле право наследования является совокупностью норм, которые регулируют процесс перехода прав и обязанностей умерше­го гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право можно считать подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия по­сле принятия наследства.

Наследственное право тесно связано с правом собственности граж­дан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собст­венность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности у наследников[11].

Наследственное право никогда не было самодостаточным образова­нием, оно было, есть и всегда будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по наслед­ству имущество и получить наследство от близких в большинстве случаях позволяет гражданину увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

При определении самого понятия наследования следует руково­дствоваться ст. 1110 п. 1 ГК РФ, где под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопре­емства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное[12].

Следовательно, закон закрепляет давно сложившееся в доктрине оп­ределение наследования как правопреемства.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены лич­ными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда и т.д. Большин­ство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к его наследникам.


Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследо­вания: закон и завещание[13]. Действующий ГК РФ ставит на первое место наследование по завеща­нию Российская Федерация ставит перед собой цель стремления стать со­циальным государством, заботящимся о членах общества, учитывать и все больше уважать их волю. Данное положение можно отнести и к воле соб­ственника, который распорядился в своем завещании принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Наследования по завещанию приоритетно по отношению к наследо­ванию по закону, т.к. ГК РФ закрепляет норму, согласно которой наследо­вание по закону имеет место, когда нет завещания, а также в иных случаях, установленных ГК РФ[14].

Необходимо учитывать, что наследование является производным способом возникновения права собственности, при котором правопреемст­во наступает исключительно благодаря наличию определенного состава юридических фактов, среди которых: смерть гражданина (объявление гра­жданина умершим), принятие наследства и др.

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме как завещания и закона. Не допускает известное не­которым правопорядкам "дарения mortis causa" (на случай смерти), кото­рое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положе­ния о наследовании в брачный договор[15].

Наследование является необходимым и важным институтом граж­данского права. Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 ст. 35 Консти­туции РФ[16]. Она закрепляет, что право наследования гарантируется. Регу­лирование наследственных отношений как части однородных гражданско­-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Наследственное право является одним из компонентов особенной части гражданского права и регулируется разделом 5, частью 3 ГК РФ. Однако, правовое регулирование отношений, которые связанны с переходом наследственного имущества после смерти умершего, может осуществляться и другими разделами ГК РФ, другими федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК РФ) также могут регулировать наследственные отношения, но только на основании прямого указания закона[17].


1.3 Участие нотариата в наследственных правоотношениях

Несмотря на то, что приобретение наследственных прав, а также передача имущества по наследству пу­тем завещания практически невозможны без обраще­ния к нотариусу, несмотря на неразрывную связь но­тариальной деятельности с наследственным процес­сом, вопрос о правовой природе нотариата и нотариальной деятельности в наследственных право­отношениях в науке наследственного права разрабо­тан недостаточно. Причиной такого положения является существенное отставание правового регули­рования нотариальной деятельности в специальном законодательстве РФ от правового регулирования са­мих отношений в области наследования ряд норм процедурного (процессуального) характера, регулирующих отношения с участием нотариуса, без чего невозможен такой вид наследования как насле­дование по завещанию, а также оформление права наследования по любому основанию. Возникающие при этом правоотношения с участием нотариуса могут предшествовать наследственному правоотношению или сопутствовать ему, в связи с чем, как справедливо отмечается в правовой литературе, вначале целесо­образно определить место нотариата в системе граж­данской юрисдикции, что позволит установить харак­тер и отраслевую принадлежность этих правоотноше­ний[18].

Вопрос о месте нотариального процесса в юридиче­ской науке до сих пор остается достаточно дискусси­онным. Одни юристы, такие как Н.Б. Зейдер[19], В.Н. Щеглов[20], полагали, что деятельность нотариальных ор­ганов охватывается предметом гражданского процес­суального права. Они объединяли суд и нотариальные органы, исходя из единства государственной функции данных органов – защиты прав и охраняемых законом интересов.

М.А. Гурвич[21], Н.А. Чечина[22], А.Ф. Клейнман[23] при­держивались мнения о невключении в предмет граж­данского процессуального права законодательства о нотариате, так как первое регулирует только деятель­ность суда по рассмотрению гражданских дел, хотя они прямо не определяли самостоятельность нотари­ального процесса.


Приверженцем нейтральной позиции является М.Г. Ав­дюков[24], который считает, что нотариальное про­цессуальное право занимает самостоятельное поло­жение по отношению к гражданскому процессуальному праву. Объясняя это тем, что упомянутая выше государственная функция по защите прав осуществ­ляется нотариатом только при выдаче исполнитель­ных надписей, а при совершении других нотариальных действий нотариат осуществляет охрану прав и инте­ресов субъектов. Нотариат не использует состяза­тельной формы процесса. При выдаче исполнитель­ной надписи вторая сторона не вызывается в нотари­альный орган, её мнение по поводу требования не выслушивается.

Специалистами в области нотариата в нотариальном производстве выделяется три стадии: «Первая стадия - возбуждение нотариального производства, на кото­рой решается вопрос о возможности совершения но­тариального действия. Вторая стадия - установление юридического состава, необходимого для совершения нотариального действия. Третья стадия - совершение нотариального действия нотариусом либо отказ в его совершении, в зависимости от установленного факти­ческого состава»[25].

Между нотариусом и лицом, обратившимся за со­вершением нотариального действия, возникают нота­риальные процессуальные правоотношения, участни­ки которого обладают рядом прав и обязанностей, реализуемых в определенной последовательности.

Применительно к наследованию можно говорить о наследственном нотариальном производстве, состоя­щим из удостоверения завещания, оформления и вы­дачи свидетельства о праве на наследство, принятие нотариусом мер по охране наследства и управлению им.

В одних случаях могут возникать все виды деятель­ности, охватываемой наследственным нотариальным производством, в других - только отдельные из них (по удостоверению завещания, оформлению и выдаче свидетельства о праве на наследство).

Первую стадию[26] нотариального производства назы­вают стадией его возбуждения, что относится и к но­тариальному наследственному производству. Юриди­ческим фактом, являющимся основанием к возбужде­нию нотариального наследственного производства, является заявление лица, обратившегося к нотариусу, и его принятие нотариусом.

Заявление как юридический акт в общественном обороте встречается довольно часто. Заявление, с которым обращается лицо к нотариусу, порождает права и обязанности и у нотариуса, кото­рый обязан выслушать заявителя, если заявление де­лается устно, при письменном заявлении – рассмот­реть его, и совершить действия, необходимые заяви­телю, а если имеются какие-либо препятствия к совершению нотариального действия – отказать в его совершении, мотивировав свой отказ. Понятно, что но­тариус не является стороной в сделке, потому заявле­ние и является односторонней сделкой. Однако нали­чие прав и обязанностей у нотариуса как результата обращения к нему является дополнительным доказа­тельством того, что заявление имеет характер одно­сторонней сделки, которая может порождать права и обязанности не только у самого совершившего ее ли­ца, но и у других лиц[27].


Признание заявления односторонней сделкой можно обосновать также предъявляемыми к нему требова­ниями: оно должно исходить от лица, обладающего возможностью его заявлять; не должно противоречить закону; воля заявителя на совершение действия, указанного в заявлении, должна формироваться свобод­но, без какого-либо внешнего воздействия; оно должно быть сделано в требуемой форме. Все эти условия присущи гражданско-правовой сделке, несоблюдение которых влечет (или может повлечь) недействитель­ность сделки. Если хотя бы одним из этих пороков страдает заявление лица, обратившегося к нотариусу, то это приводит к отказу в совершении нотариального действия, пока порок, не будет устранен. Признание заявления сделкой не только не умаляет его значения, а напротив, усиливает его, придает ему большую чет­кость и правовую определенность. Отраслевая при­надлежность заявления-сделки может быть различ­ной, поэтому при её порочности не всегда могут при­меняться последствия, предусмотренные ГК РФ. В других случаях такая сделка не порождает те последствия, на которые была направлена. В любом заявлении содер­жится какое-то требование (просьба), поэтому если оно имеет порок, то в удовлетворении требования бу­дет отказано.

Принятие заявления нотариусом также является од­носторонней сделкой, совершаемой нотариусом. Сле­довательно, нотариальное правоотношение порожда­ется двумя встречными односторонними сделками[28].

Таким образом, субъектами нотариального правоот­ношения являются, с одной стороны, физические и юридические лица, с другой – всегда нотариус или ли­цо, уполномоченное совершать нотариальные дейст­вия. Физическое лицо должно обладать соответст­вующей право- и дееспособностью, юридическое лицо – правоспособностью. Граждане России обладают одинаковой правоспособностью. По общему правилу гражданская правоспособность и дееспособность ино­странца определяется его личным законом (ст. 1195, 1196 ГК)[29].

Рассмотрение заявления по существу – вторая ста­дия нотариального производства[30]. На этой стадии нотариус делает вывод о наличии и о достаточности юридических фактов, порождающих соответствующее правоотношение, о праве либо законном интересе ли­ца, обратившегося за совершением нотариального действия, изучает представленные ему документы. Только в случае их полного соответствия требовани­ям, предъявляемым к документам, на основании кото­рых совершается действие, нотариус вправе его со­вершить. На второй стадии нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариаль­ного действия путем осмотра и изучения документа, удостоверяющего личность. Установление личности обратившегося гражданина имеет определяющее зна­чение, так как при этом выясняется не только его дее­способность (прежде всего по возрасту), но и возмож­ность совершения требуемого им действия.