Файл: Теория и практика разделения властей (ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ).pdf
Добавлен: 31.03.2023
Просмотров: 117
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1 РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1.1 Принцип недопустимости создания одной ветви власти другой ветвью
1.2 Разделение властей как принцип организации государственного механизма
2. ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
2.1 Парламентаризм и разделение властей
2.2 Проблемы соотношения судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
3.1 Основные тенденции в развитии концепции разделения властей
3.2 Конфликт в системе разделения властей, его особенности и пути преодоления
К тому же ведет ряд факторов, непосредственно с судами не связанных. Нарушения принципов и положений конституции, норм законов не влекут за собой ответственности, не разработан юридический механизм защиты прав гражданина. Следовательно, в не реализуемости прав граждан на судебную защиту сказывается уже не отделение судебной власти от законодательной и исполнительной, а плохое взаимодействие с ней этих ветвей власти. Именно с их деятельностью связаны большей частью те факторы, которые приводят к невыполнению судами их функций. Между тем судебная власть активно способствует деятельности других ветвей власти: например законотворчеству, соответствующему конституционным нормам, препятствует правительству в использовании неконституционных решений и нарушении конституционных прав граждан [15, с. 74].
Как уже говорилось, взаимодействие и сотрудничество — важная сторона разделения ветвей государственной власти. При всех коллизиях в их взаимоотношениях оно набирает силу, притом и на самом сложном участке - взаимоотношениях между законодательной и исполнительной властью.
Итак, рассмотрение проблемы парламентаризма и разделения властей в современной России подводит, как представляется, и к взвешенному ответу на вопрос о том, есть ли парламентаризм в нашей стране. Думается, приемлемо суждение, что парламентаризм еще практически не утвердился и, добавим, недостаточно оформился, а организация государственной власти - «недопарламентская».
2.2 Проблемы соотношения судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти
На наш взгляд, необходимость сильной президентской власти в транзитный период развития молодого государства Российской Федерации не вызывает сомнений. Весь вопрос в том, как была реализована конституционная реформа на практике, и что мы имеем в результате. Например, о важнейшей новации в Конституции — праве Президента на роспуск Парламента в ситуации серьезного политического кризиса. Это право Президента не только логично, но и убедительно для понимания [9, с. 15] . Но почему Парламент, как высший представительный орган, избранный от имени народа, не должен иметь права на контроль над Правительством по вопросам соблюдения законов — это трудно для понимания, если оставаться на почве принципов демократии и правового государства.
Некоторые авторы, говоря об усилении президентской власти и ослаблении права Парламента, ссылаются на опыт французской конституционной реформы 1958 года. Действительно, при переходе к Пятой республике во Франции были усилены полномочия президента, в частности, он получил право роспуска Национального собрания (парламента), сам оставаясь недосягаемым для меняющегося парламентского большинства. Кроме того, он получил арбитражные полномочия, т. е. право координировать деятельность различных ветвей власти [10, с. 10]. И действительно, сильная президентская власть де Голля способствовала восстановлению стабильности в стране и благополучному выходу ее из кризисной ситуации в связи с алжирским мятежом. Но вот что интересно и поучительно: как отмечает председатель Конституционного Совета Франции Роберт Бадингер, когда 3 июня 1958 года Национальное собрание принимало закон о передаче власти де Голлю и дало ему полномочия по подготовке новой конституции, то в этом законе были специально оговорены пять принципов, которые, безусловно, должны быть соблюдены: 1) всеобщее голосование как источник власти; 2) разделение властей; 3) ответственность правительства перед парламентом; 4) независимость судебной власти для обеспечения соблюдения основных свобод; 5) организация отношений между Французской республикой и ассоциированными с ней народами (имеются в виду бывшие колониальные владения). Как видим, речь идет о соблюдении основных принципов демократии и правового государства в современном их понимании. Именно в таком контексте конституция, разработанная правительством де Голля, получила одобрение французского народа в сентябре 1958 года [30, с. 196]. Кроме того, хотелось бы акцентировать внимание на следующем: соглашаясь на резкое усиление президентской власти, гражданское общество Франции в лице Национального собрания потребовало неукоснительного соблюдения принципа разделения властей и принципа ответственности правительства перед парламентом и его подконтрольности последнему. И это требование было выполнено, т. е. в ходе конституционной реформы, проведенной де Голлем, контрольные функции парламента не были ущемлены, как у нас. И это вовсе не помешало достижению поставленной цели — усилению президентской власти. Французский опыт свидетельствует, что усиление президентской власти там, в отличие от России, изначально имело свои пределы, диктуемые принципом разделения властей — сохранение ответственности исполнительной власти перед парламентом как представителем гражданского общества [14, с. 183].
Некоторые политические силы - выдвигают идею возвращения к парламентской системе правления, оставив за Президентом лишь представительские функции. Это было бы ошибкой с достаточно предсказуемыми негативными последствиями для стабильности политической системы в транзитный период. Особенно если учесть, что устойчивая партийная система в стране еще не сложилась, а также наличие в менталитете общества традиционных факторов, ослабляющих его единство. Сильная президентская система правления на данном этапе развития нашей страны, может быть, и необходима. Все дело лишь в мере этой силы. Президентская власть должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить стабильность в обществе и целостность государства. Но не излишне сильной, чтобы превратиться в автократию. Согласно Конституции Президент может быть подвергнут отрешению от власти (импичменту) лишь в случае измены, а ответственность его за возможные нарушения законов не предусмотрена. Следует подчеркнуть, что это принципиально неприемлемо. Кроме того, допущение юридической безответственности Президента за нарушение закона является аморальным: после этого невозможно с полным правом требовать от граждан безусловного соблюдения законов [14, с. 195].
Рассмотрим право парламента на импичмент, который, по идее, представляет собою противовес праву президента на роспуск парламента. В литературе справедливо отмечалась почти абсолютная нереальность его осуществления на практике в силу того, что он обставлен множеством процедурных и содержательных ограничений.
Некоторые авторы в свое время, особенно на первых порах после принятия Конституции, писали о балансе сдержек и противовесов в системе разделения власти. В условиях уже сложившейся системы власти доктор юридических наук М.Машан предложил более мягкий вариант характеристики ситуации — формулу о «сбалансированном, но центрированном приоритете». Он пишет, что в РФ сформирована «собственная рациональная модель разделения власти» [10, с. 11]; ее особенность заключается в том, что «если в демократических государствах выработана сбалансированная система сдержек и противовесов во взаимоотношениях трех ветвей власти, то у нас действует принцип специфического центрированного, сбалансированного приоритета: приоритет законодательной ветви — в законотворчестве, исполнительной ветви — в управлении, в судебной — в сфере правосудия; кроме того, имеется центральная сфера — сфера приоритета Президента, а именно центр координации деятельности всех ветвей власти» [10, с. 12]. Но такая попытка смягчающей оценки не срабатывает, точнее, не убеждает в силу своей противоречивости: то что система разделения власти в Конституции «центрирована» на Президента, видно невооруженным глазом, а что касается ее «сбалансированности», то ее обнаружить не удается. На самом деле, конечно, речь должна идти о жестко централизованной системе государственного управления, в которой о балансе полномочий между институтами власти трудно говорить, особенно в свете гиперполномочий Главы государства, с одной стороны, и беспомощности Парламента — с другой.
Как важную особенность российского варианта разделения власти, ориентированную на демократический вектор развития, М. Машан отмечает, что «Президент РФ не совмещает функции главы государства с функцией главы исполнительной власти — премьер-министра, т. к. такое совмещение является прологом для усиления авторитарных тенденций» [10, с. 13]. Этот тезис также трудно признать обоснованным.
Если Россия действительно будет развиваться в направлении правового государства, как это продекларировано ее Конституцией, то необходимо осуществить определенную коррекцию в системе разделения власти. Прежде всего следует смягчить «полновластие» Президента посредством уменьшения объема его полномочий до разумных пределов и усиление сдержек и противовесов со стороны законодательной ветви власти. Речь должна идти о коррекции соответствующей статьи Конституции об импичменте (о включении в мотивы импичмента нормы о нарушении законов, о коррупции, а также сделать более реальной саму процедуру импичмента, в частности, исключить норму о наказании за инициативу его возбуждения) [6, с. 17]. Во-вторых, расширить контрольные функции Парламента за деятельностью исполнительной власти.
Судебная власть в России как важнейший инструмент воздействия права на общественные отношения, к сожалению, в соответствии с действующей Конституцией РФ не наделена правом законодательной инициативы, как в других странах СНГ и Балтии. Поэтому у нас возникает проблема использования потенциала судебной власти в законотворческом процессе.
Актуальной повесткой сегодняшнего дня для многих стран, включая и Россию, является проблема качественной составляющей уже принятых законов, эффективность применения на практике и их дальнейшее совершенствование. Страны СНГ и Балтии акцентируют внимание на проблеме объективной экспертизы действующих законов. Отсюда возникают вопросы об органах, их проводимых. Налицо проблема обратной связи в плоскости «практика – теория», что требует дальнейшего осмысления создания дополнительных механизмов по решению данного вопроса [3, с. 15].
Сегодня суд — не только орган правосудия, и мы полагаем, что он еще и основной «экзаменатор» качества принимаемых законов, поскольку закон – это возможная модель поведения, юридически-теоретическая конструкция, регламент тех или иных общественных отношений, и, следовательно, в суде, лучше чем где-либо, можно воочию увидеть и убедиться в «жизнеспособности» той или иной нормы закона или, наоборот, в ее ненужности. Судебная практика как раз и свидетельствует об этом. По нашему мнению, именно суды, и прежде всего местные суды, как основное звено судебной системы, где находит разрешение большинство рассматриваемых дел, должны активнее заниматься аналитической и квазинормотворческой деятельностью, помогая законодательному органу страны оперативно устранять противоречия в действующих законодательных актах [17, с. 328].
Государства СНГ и Балтии в пределах действующих конституций пытаются учредить дополнительные институты по разрешению вышеупомянутых проблем.
Если обратиться к нормативным постановлениям пленарного заседания Верховного суда, то из содержания статьи 81 Конституции РФ вытекает, что здесь речь идет о разъяснениях Верховного суда по вопросам судебной практики, вытекающей из конституционных законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров [23, с. 16]. Даже в этом случае Верховный суд не вправе устранять противоречия в законах и заниматься нормотворческой деятельностью, а может лишь путем обобщения и изучения судебной практики, в том числе применения аналогии права и закона, давать разъяснения судам при наличии пробелов и коллизий в нормативных правовых актах.
Таким образом, правовая система Российской Федерации не предусматривает правовые механизмы и инструменты разрешения этой проблемы. Мы полагаем, что одним из путей совершенствования и улучшения качества принятых законов может быть создание Верховным судом совместно с Парламентом механизмов, которые, с одной стороны, позволят судам активнее участвовать в этом процессе, а с другой стороны, дадут депутатам возможность использовать богатую судебную практику и профессиональную юридическую подготовку судей.
Предлагаемый механизм может быть смоделирован в виде совместного консультативно-совещательного органа, в состав которого войдут депутаты Парламента, представители Верховного суда, Правительства и Администрации Президента. Этот орган будет осуществлять консультативно-совещательную деятельность, то есть такую, при которой на заседаниях в процессе обсуждения носителями профессиональных знаний, с их опытом и представлениями не реже, чем один раз в квартал, будут обобщаться и изучаться предложения судей о трудностях практики применения законов, и в случае если имеет место несовершенство или конкуренция нормы закона, либо если нормы закона не «работают», то депутаты, члены совета, вправе внести в Парламент в порядке законодательной инициативы свои предложения [29, с. 194].
Таким образом, будет создан оперативный орган, способствующий совершенствованию законодательной базы, изучению и формированию предложений для законодательной инициативы, подключающий интеллектуальный потенциал судейского корпуса, который, к сожалению, повторяю, ввиду отсутствия права законодательной инициативы, выключен из законодательного процесса.