Добавлен: 28.04.2023
Просмотров: 378
Скачиваний: 2
Следует отметить, что институт универсального наследственного правопреемства всегда был традиционным для российского гражданского права. При этом, несмотря на то, что термин «универсальное правопреемство» впервые получил легальное закрепление в российском законодательстве лишь в ст. 1110 ГК РФ, предыдущий опыт правового регулирования наследственных правоотношений показывает, что такой вид наследственного правопреемства всегда был характерен для российского гражданского права [14, C.15].
Универсальное наследственное правопреемство имело и имеет конститутивный характер, т. е. наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ). В этом существенное отличие норм советского и постсоветского наследственного права от положений римского права, по которому наследник должен отвечать «за долги наследодателя, как за свои собственные, т. е. не только в размерах актива наследства, но и своим собственным имуществом» [29, C.176].
Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта.
Во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей [30, C.14].
Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК РФ).
Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. Содержание последнего весьма тесно привязано к нормам Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), в ст. 40 которого четко указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т. е. развода.
Глава 2. Виды наследования в России
2.1. Наследование по завещанию
В соответствии с частью 2 ст. 35 Конституции РФ каждый гражданин вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Понятие «распоряжаться» включает в себя и понятие «завещать». Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. В современной юридической литературе завещание определяют как облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти этого лица [18, C.160] или как сделку, направленную на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам [17, C.216]. По российскому праву гражданин может завещать все свое имущество или часть его, определив при этом в качестве наследника физическое лицо или несколько физических лиц, как входящих в круг наследников по закону, так и не входящих в него. Наследниками по завещанию также могут быть юридические лица или государство. Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю). Завещание является односторонней сделкой и характеризуется рядом признаков, таких как личный характер завещания, свобода завещания, тайна завещания и другими.
Само завещание должно быть надлежащим образом оформлено. Вне формы завещание, как и любая сделка, существовать не может. Как отмечал И.Б. Новицкий, не бывает сделок, лишенных всякой формы; форма как средство или способ выражения воли присуща каждой сделке.
Надлежащей формой завещания является письменное и собственноручное волеизъявление дееспособного лица, удостоверенное нотариусом.
Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Подобное правовое последствие заставляет всерьез задуматься потенциальных наследодателей о выборе соответствующей формы и порядка удостоверения завещания. Ведь само завещание приводится в исполнение, когда его составителя уже нет в живых и он уже никак не способен "исцелить" пороки завещания, повторно изъявить свою волю.
Исцеление (конвалидация) сделок, нотариальная форма которых не была соблюдена, предусмотрено в п. 1 ст. 165 ГК РФ, однако данное положение не применяется к завещаниям. В п. 1 ст. 165 ГК РФ, в частности, указано, что если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Таким образом, требования к форме и порядку составления завещания являются императивными, лишая граждан возможности давать устные завещательные распоряжения, оставлять предсмертные записки, за исключением случая, предусмотренного ст. 1129 ГК РФ (завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах). В то же время в некоторых странах допускается простая письменная форма завещания без нотариального удостоверения. Например, в Германии и Франции составление завещания в простой письменной форме не является исключением [27]. Более того, несовершеннолетние лица, достигшие возраста 16 лет, согласно германскому законодательству могут составлять завещание, но только посредством устного волеизъявления нотариусу или путем подачи ему уже написанного (открытого) текста завещания.
В странах общего права основной формой распоряжения имуществом на случай смерти является завещание, удостоверенное свидетелями. Английская форма завещания, с некоторыми изменениями и дополнениями воспринята во многих штатах США. В некоторых штатах применяются в том числе устные завещания [4, C.38].
При всей строгости к форме завещания российский законодатель все же допускает некоторые исключения в виде удостоверения завещания помимо нотариуса иными лицами (ст. 1 Основ законодательства о нотариате, п. 7 ст. 1125, п. 1 ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ). Перечень лиц, которые могут удостоверить завещание вместо нотариуса, является исчерпывающим. К таким лицам относятся:
1) должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК РФ, ст. 1 Основ законодательства о нотариате);
2) в соответствующих случаях удостоверять завещания могут главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальники госпиталей, директора или главные врачи домов для престарелых и инвалидов, а также капитаны судов, плавающих под государственным флагом РФ; начальники разведочных, арктических или других подобных экспедиций; командиры воинских частей; начальники мест лишения свободы (п. 1 ст. 1127 ГК РФ) [9, С. 37; 13];
3) служащие банков (п. 2 ст. 1128 ГК РФ). Денежными средствами на вкладе или любом другом счете в банке можно распорядиться, не только в общем порядке определив судьбу денежных средств в завещании, но и сделав завещательное распоряжение в самом банке [10; 11; 12]. Требования к форме и содержанию такого распоряжения установлены Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351.
При закреплении подобного перечня лиц, полномочных удостоверять завещание, очевидно, законодатель исходил из интересов наследодателя, который может не обладать доступом или иметь некие физические затруднения в посещении нотариальной конторы. Так, например, лица, находящиеся в заграничной командировке, плавании или экспедиции, не имеют возможности удостоверить завещание у нотариуса, а для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, вызов нотариуса не только не по карману, но и в целом процедура составления завещания является крайне затруднительной.
Если же упомянутые лица, намеревающиеся совершить завещание, высказывают желание пригласить для этого нотариуса и при этом имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которых законодатель наделяет правом на удостоверение завещания, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса (п. 4 ст. 1127 ГК РФ). Например, к больному, не имеющему отдельных форм заболеваний (в частности, инфекционных) и находящемуся в сознании, не имеющему противопоказаний в приеме посетителей, для составления завещания может быть приглашен нотариус. Неоднозначно в практике оценивается приглашение нотариуса к лицу, перенесшему инсульт и частично утратившему устную речь. Ведь нотариус должен задать человеку ряд вопросов и получить на них связные ответы, если же человек лишь кивает или не может ответить, как это бывает после инсульта, нотариус не имеет права совершать нотариальные действия.
Полагаем, что положение п. 4 ст. 1127 ГК РФ, хотя и содержит оценочную категорию "разумность", вызывающую серьезную критику среди ученых [23, C.43], но тем не менее является крайне важной гарантией реализации права наследодателя на надлежащее оформление и удостоверение завещания.
При удостоверении завещания иными лицами, нежели нотариусом, существует ряд особых требований:
Завещание составляется в соответствии с общими требованиями, указанными в ГК РФ и Основах законодательства о нотариате, а также с учетом специальных нормативных актов и разъяснений уполномоченных органов. Так, порядок совершения нотариальных действий должностными лицами консульских учреждений установлен Федеральным законом от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации".
Завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному, как только для этого представится возможность, должно быть направлено лицом, удостоверившим завещание (главным врачом, командиром воинской части и другими лицами), нотариусу по месту жительства завещателя. Если же лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, то завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу (п. 3 ст. 1127 ГК РФ).
Информация о составлении завещания попадает в информационную систему "еНот". Соответственно, наследники, имеющие свидетельство о смерти наследодателя, вправе обратиться к нотариусу по последнему постоянному месту жительства наследодателя с целью выяснения наличия (отсутствия) и правового статуса имеющегося завещательного документа. Только нотариус уполномочен на открытие наследственного дела [22, C.20].
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно подписываться только в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и при совершении такого завещания обязательно должен присутствовать свидетель.
Завещание всегда выражает личную волю завещателю, так как связано с его личностью. В соответствии с данным признаком завещания закон устанавливает, что оно должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда завещание может быть подписано другим лицом. Исчерпывающий перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, содержится в п. 3 ст. 1125 ГК РФ, к ним относятся только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя.
При наличии вышеперечисленных обстоятельств завещание подписывается в присутствии нотариуса (должностного лица, его удостоверяющего) по просьбе завещателя другим гражданином – так называемым рукоприкладчиком. В завещании указывается причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Лицо, в пользу которого составляется завещание, выступать в качестве рукоприкладчика не может.
Личный характер завещания установлен положениями п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Поскольку завещание должно совершаться лично, законом не допускается составление завещания лицом, представляющим интересы завещателя как на основании доверенности, так и посредством иного представительства, предусмотренного законом. На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Свобода – один из основных юридических признаков завещания, характеризуется следующим: при составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании [32, C.13].
Поскольку завещание – это распоряжение на случай смерти, то при жизни лицо, завещавшее имущество, вправе в любой момент отменить или изменить завещание, а также может распорядиться завещанным имуществом по своему усмотрению. Для отмены или изменения завещания нужно составить распоряжение об отмене завещания, либо новое завещание. Более позднее завещание будет отменять ранее составленное. В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 г. "О судебной практике по делам о наследовании" отмена и изменение завещания, совершенного по правилам статей 1124 - 1127 ГК РФ и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке осуществляются в соответствии со статьей 1130 ГК РФ.
Являясь сделкой, завещание должно отвечать требованиям закона, предъявляемым к её совершению. И, следовательно, завещание может быть признано недействительным в судебном порядке по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными.
Кроме того, законом установлены и специальные основания для признания завещания недействительным, которые приведены в частности в ст. 1131 ГК РФ.
Одной из важнейших особенностей завещания является то, что правовые последствия наступают не в момент его совершения, а после смерти завещателя, поэтому оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Не могут служить основанием для признания завещания недействительным описки и другие нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.