Файл: Теоретико-правовые основы наследования.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.04.2023

Просмотров: 371

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы заключается в том, что наследственное законодательство представляет важное правовое средство, обеспечивающее стабильность в гражданском обороте в случаях смерти его участников. Признание современной Россией частной собственности, предпринимательской деятельности, возвращение к рыночной экономике, обусловили радикальные изменения во всех сферах жизни общества и каждого гражданина. Каждый человек может стать наследником, получив имущество от наследодателя, как по завещанию, так и по закону. На сегодняшний день в Российской Федерации, наследование является самым распространенным основания при возникновении прав на собственность у граждан.

Будучи одной из важнейших категорий гражданского права, наследство представляет собой то имущество наследодателя, которое существует на день его смерти. Так или иначе, с наследством сталкивается практически каждый человек. В этой связи нормы отечественного гражданского законодательства об основаниях наследования представляют большой интерес для исследования.

На протяжении последних десятилетий законодательство Российской Федерации о наследовании подвергается систематическому преобразованию, направленному на обеспечение гарантированного Конституцией Российской Федерации права наследования. Законодатель, закрепив Гражданском кодексе РФ [1] в третьей его части нормы о наследовании по завещанию и по закону, подчеркивает то значение, которое придается праву каждого гражданина свободно, по своему собственному усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти.

Вместе с тем институт наследования нельзя считать оптимально урегулированной областью, поскольку отдельные законодательные положения вызывают различные точки зрения как у теоретиков, так и у практиков

Для того, чтобы законодательство о наследовании и практика его применения полностью отвечали потребностям современного российского общества, необходимо переосмысление прежних устоявшихся теоретических положений в сфере отношений, урегулированных наследственным законодательством, и создание их целостной теории. Необходимо сформулировать обоснованные рекомендации для законодателя и правоприменительной практики.

Объектом работы являются общественные отношения, урегулированные нормами наследственного законодательства.

Предметом работы являются Конституция РФ, нормы наследственного законодательства, регулирующие основания наследования, цивилистическая доктрина; юридическая (судебная) практика.


Цель настоящей работы состоит в исследовании актуальных проблем понятия и видов наследования, обобщения нормативной правовой базы, правоприменительной практики, сложившейся в Российской Федерации в сфере наследственных прав.

Для реализации названной цели исследования, представляется необходимым решить следующие задачи:

- проанализировать историю развития законодательства о наследовании;

- определить понятие и признаки наследования;

- исследовать наследование по завещанию;

- рассмотреть наследование по завещанию.

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы, включая диалектический метод познания, методы анализа, синтеза, дедукции и индукции, и частнонаучные методы, в том числе формально-юридический, лингвистический, сравнительно-исторический, методы системного толкования нормативных текстов, аналогии.

Глава 1. Теоретико-правовые основы наследования

1.1. История развития законодательства о наследовании

Развитие законодательства, которое можно отнести к наследственному праву берет свое начало еще с первобытнообщинного строя, когда возникает обособление имущества людей по их племенной принадлежности. На тот момент отношения по наследованию были урегулированы родовым и племенным обычаем. В тот период времени наследником могло быть только то лицо, которое принадлежало к этому роду, а ценности должны быть захоронены вместе с умершим.

Самый старый источник, содержащий нормы наследственного права и сохранившийся до наших дней, является заключенный договор киевским князем Олегом с Византией (911 г.). Согласно этого договора, если русский скончается на территории Византии и если нет завещательного распоряжения у родственников в Византии, его имущество должны были наследовать родственники из России, куда и должно было быть направлено имущество умершего. Если же было составлено завещательное распоряжение в письменной форме, следовательно имущество передавалось лицу, которое было указанно в этом распоряжении. Следовательно, этот договор предполагал наличие двух способов наследования, которые в свою очередь имеют место и в настоящем наследственном праве, т.е. возможность наследования как по закону, так и по завещанию.


Развитие наследственных правоотношений в Древней Руси в период до «Русской Правды» включало в свою основу правовую традицию восточных славян. Одновременно с византийскими законами на Руси развиваются свои правовые нормы, которые регулируют общественные отношения учитывая особенности русского быта в тот период. У многих ученых правоведов существует своя точка зрения на развитие наследственного права в этот период.

Так, по мнению С.Г. Трифонова начальный период в развитии нормативно-правового регулирования наследования на Руси необходимо считать период «Русской Правды» (X-XIII в), в предписаниях которой и был закреплен порядок наследования, который был у восточных славян согласно их обычаям и правовых традиций, дополненный законодательной деятельностью княжеской власти, судебной практикой и рецепцией византийских правовых норм. Наиболее распространённое в это время являлось наследование по закону [31, C.7].

Указанная точка зрения разделяется и Т.П. Великокладом [15, C.14].

В свою очередь, проанализировав основания наследования, действующих норм о наследовании во времена Русской Правды, В.В. Гущин полагает возможным обратить внимание на следующий ряд их признаков: так, к наследованию могли призываться только члены семьи наследодателя, при этом завещательная воля лица была подчинена именно таким правилам, что прямо исключает возможность передавать имущество согласно завещательному распоряжению третьим лицам; при отсутствии у наследодателя членов семьи, наследство должно быть передано представителям общественной власти.

После принятия Судебников Ивана III (1497 г.), Ивана IV (1550г.) и Соборного уложения (1649 г.) постепенно расширяется круг наследников, которые призываются к наследованию по закону. К таким наследникам относили родственников по боковой линии до пятой степени родства. Более того, в указанном периоде развития наследственных отношений характерны некоторые ограничения правомочий наследодателя. Например, введение запрета на свободное распоряжение недвижимым имуществом, которое представляло основную экономическую значимость.

В тоже время на данном этапе развития наследственного права можно увидеть большую свобод упри составлении завещательных распоряжений в отношении другого имущества: составить завещание имел право любой член семьи.

Таким образом в Псковской судной грамоте 1467 г. также устанавливается два режима по отношению к наследственному имуществу. К первому режиму относится наследство, переходящее в порядке завещания («приказное»), второй режим устанавливается в отношении наследства, которое переходит к наследникам в соответствии с законом (в случаях отсутствия составленных в требуемой форме завещаний), которое называется «отморшиной». При этом каждое из указанных представляет самостоятельное значение, что находит свое проявление в соответствующих правах и ответственности наследников, которые призываются к наследованию, а согласно Псковской судной грамоте завещание, именуемое «рукописанием» или «поряной» обязательно должно иметь письменную форму, и подлежало государственному утверждению. Необходимо указать на то, что в Псковской судной грамоте 1467 г. также устанавливается два режима по отношению к наследственному имуществу. К первому режиму относится наследство, переходящее в порядке завещания («приказное»), второй режим устанавливается в отношении наследства, которое переходит к наследникам в соответствии с законом (в случаях отсутствия составленных в требуемой форме завещаний), которое называется «отморшиной». При этом каждое из указанных представляет самостоятельное значение, что находит свое проявление в соответствующих правах и ответственности наследников, которые призываются к наследованию.


Согласно Псковской судной грамоте завещание, именуемое «рукописанием» или «поряной» обязательно должно иметь письменную форму, и подлежало государственному утверждению. Также, расширяется круг наследников в который включаются родственники по боковой линии родства («ближнее племя»), а также восходящие родственники, в первую очередь мать и отца. При этом устанавливаются ряд взаимных наследственных прав по отношению к мужу и жене, причем указанное правило применимо к любому имуществу.

В Соборном уложении 1649 г. окончательно вводится закрепощение крестьян и одновременно закрепляется наследственное (для феодалов) и потомственное (для крестьян) прикрепление крестьян к земле и вытекающее отсюда право на бессрочный сыск беглых. Крестьяне наравне с другим имуществом могли передаваться по наследству.

О.Ю. Виноградова, изучая особенность становления и развития института наследственных правоотношений России, оправдано делает вывод, что на том этапе развития наследственного права равнозначно признаются два основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. В тоже время воля завещателей при составлении завещаний ограничивается действующими сословными принципами. Например, завещать можно было только купленные вотчины, а родовые и, так называемые, выслуженные вотчины могли наследоваться только членами семьи, соответственно переходить к наследникам по закону. Вдовы умерших наследовали только часть имущества -на «прожиток» (пожизненное владение), однако они могли призываться к наследованию по завещанию и в этом случае они имели право наследовать купленные вотчины [16, C. 37].

Источниками не ограничиваются права наследства одной нисходящей линией, а находят свое распространение на всех родственников будь то нисходящая, боковая и восходящая линия. Не предполагает различия также вне зависимости от сословной принадлежности лиц. В связи с чем представляется обоснованной точка зрения Березовской Е.А., согласно ее мнения, в таких источниках отличие между основаниями наследования (по закону и по завещанию) уже не ограничиваются только внешним характером. Завещание вправе сделать любой из членов семьи, но с обязательным соблюдением письменной формы [7, C.2].

В дальнейшем становление наследования имущественных прав происходит во времена царствования Петра I, в которые происходит социально-экономическое преобразование в России. До начала экономических реформ, в экономике России преобладало преимущественно натуральное хозяйство, уровень промышленности находился в начальной стадии своего развития, а система государственного управления являлась достаточно громоздкой. Проводя свои реформы, Петр I опирался по большему счету на поместное дворянство, которым поддерживался курс укрепления абсолютной монархии. В результате чтобы экономически оказать поддержку дворянству Петром I, 23 марта 1714 года принимает Указ о порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах. Такой Указ называли Указом о единонаследии.


Согласно этого Указа все наследственное имущество должно передаваться одному сыну. Также необходимо сказать, что положения Указа относились не только к дворянам, а распространял свое действие на всех граждан в государстве, в том числе купцов, а также лиц, имеющих один двор. Указанным актом устанавливается единый правовой режим в отношении поместий и вотчин, уравнены и объединены в единой категории недвижимых вещей, к которым также относились дворы и лавки. Но собственники недвижимого имущества не имели законных прав по распоряжению им на свое собственное усмотрение, устанавливался запрет на его продажу, передачу в залог или дарение [6, C.49].

Начиная с 1721 года кроме дворян, купить и продать крепостных крестьян могли купцы, богатые горожане из числа ремесленников. Но таких крестьян нельзя было покупать (продавать) отдельно, поскольку они находились в составе предприятия и являлись единым целым с ним [20, C.198].

Накопленные в течение длительного времени правила о наследовании в 1832-1833 гг. были систематизированы Сводом Законов Российской Империи и продолжали существовать в таком виде с некоторыми поправками вплоть до 1917 г. После, в 1833 г. в качестве основного источника наследственного права является часть 1 т. 5 Свода законов Российской империи, которой уже выделены основные принципы и условия наследования.

Действовавшее в Российской империи в то время гражданское законодательство предусматривает получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010 - 1103 Свода законов гражданских) 65 и по закону (ст. ст. 1104 - 1221 Свода законов гражданских).

Согласно содержания ст. 1010 т. Х Ч.1 Свода Законов под духовным завещанием необходимо понимать законное объявление воли владельцев о их имуществе на случай их смерти. Такое содержание устанавливает конкретную связь между смертью завещателей и вступлением наследников в свои права по отношению к завещанному имуществу, под которым необходимо понимать, как само имущество, так и имущественные права которыми обладал наследодатель при жизни. В это же время, наследники по завещанию мог наследовать и после пострижения завещателя в монашество.

Значение существования возможности составить духовные завещания заключается в реализации свободной воли завещателей. С указанного времени закрепляется само понятие «духовное завещание» или «духовная».

В статье 1010 тома X Свода законов Российской Империи завещание обозначается как «духовное завещание».