Файл: Понятие и виды наследования (Наследование: понятие, основания, наследство и наследники).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.04.2023

Просмотров: 76

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наследство открывается со смертью гражданина[10]. Факт смерти и дата смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния. Объявление гражданина умершим (ст. ст. 45, 46 ГК РФ) приравнивается по правовым последствиям к смерти лица.

Применительно к открытию наследства юридическое значение имеют время и место открытия наследства.

Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее место жительства наследодателя[11]. Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом в рамках особого производства[12].

Если установить место жительства невозможно (включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания) или оно находится за пределами РФ, то место открытия наследства в РФ определяется по правилам ст. 1115 ГК РФ по месту нахождения на территории РФ наследственного имущества.

Место открытия наследства определяет применимое право, место осуществления наследственных прав.

Днем открытия наследства признается день смерти гражданина или день вступления в силу решения суда[13]. Также возможен вариант, при котором суд в решении установит день предполагаемой смерти лица. В последнем случае днем открытия наследства будет именно та дата, что указана в судебном акте.

Время открытия, в частности, определяет состав наследственной массы, круг наследников, сроки для осуществления наследственных прав (за исключением случая, когда дата смерти установлена решением суда об объявлении гражданина умершим).

Лица, умершие в один день (коммориенты), не наследуют друг за другом. Нынешний ГК РФ допускает в отношении коммориентов наследование по праву представления. Одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется с учетом местного времени (к примеру, если супруги умерли фактически в один момент, но один в 23 часа вечера в Москве, а другой - в Екатеринбурге, где был уже час ночи следующего дня, их нельзя признать коммориентами). И наоборот, лица, умершие друг за другом в пределах календарных суток в одном часовом поясе, признаются коммориентами.


Наследники могут быть подразделены на три категории: граждане, юридические лица, публичные образования.

Наследниками как по закону, так и по завещанию могут являться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Действующий ГК РФ, с одной стороны, расширил круг граждан-наследников по закону, не сохранив правило ст. 530 ГК РСФСР 1964 г. о том, что при наследовании по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. С другой стороны, благодаря достижениям современной науки появление ребенка наследодателя возможно намного позже открытия наследства ("дети из пробирки"). Вопрос о наследственных правах таких детей наследодателя в российском праве не разрешен.

Юридические лица, существующие на день открытия наследства, могут наследовать по завещанию. Таким образом, исходя из буквального толкования российского закона завещательные распоряжения об учреждении юридического лица, например фонда, и назначении его наследником ничтожны.

Публичные образования также могут наследовать по завещанию. Кроме того, Российская Федерация, субъекты РФ, а также муниципальные образования[14] получают в порядке наследования выморочное имущество.

В российском праве существует институт недостойных наследников, которые, несмотря на вхождение в призываемую очередь или указание в завещании, не вправе наследовать после наследодателя.

Недостойные наследники делятся на две категории:

1) лица, не имеющие право наследовать[15]. Условия: совершение умышленных противоправных действий против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли завещателя; посредством указанных действий лица не обязательно желали, но объективно способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства; подтверждение данных обстоятельств в судебном порядке (приговором по уголовному делу или решением по гражданскому). Также к этой категории относятся родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах на момент открытия наследства после детей.

При наличии всех условий в совокупности недостойный наследник исключается из состава наследников нотариусом, ведущим наследственное дело.


Из закона неясно, можно ли признать наследника недостойным, если в силу процессуальных норм вынесение приговора невозможно (например, наследник покушался на жизнь наследодателя; по данному факту было возбуждено уголовное дело; наследник дал признательные показания, но умер до вынесения приговора). Думается, что в этом и в других случаях, когда в силу процессуальных препятствий вынесение приговора невозможно, признание наследника недостойным может быть произведено на основании решения суда, вынесенного в порядке гражданского судопроизводства по иску заинтересованных лиц;

2) лица, отстраненные от наследования[16]. Условием является злостное уклонение от выполнения лежавших на лице в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

Из формулировки п. 1 ст. 1117 ГК РФ можно сделать вывод, что прощение недостойного наследника, влекущее восстановление его в наследственных правах, возможно лишь одним способом - путем составления завещания в пользу данного недостойного наследника.

По российскому закону потомки недостойных наследников не наследуют по праву представления.

ГЛАВА 2. Наследование по завещанию

Рассмотрим ниже следующее:

1. Способы распоряжения имуществом на случай смерти.

Распоряжение имуществом на случай смерти в российском праве именуется завещанием. Составление завещания - это односторонняя сделка, причем с отложенным юридическим эффектом. Противоположное мнение можно найти в работах Сараева А.Г.[17] Однако для возникновения прав и обязанностей из завещания недостаточно лишь факта составления завещания, необходим еще один элемент юридического состава - открытие наследства.

Поскольку составление завещания - сделка односторонняя, то согласия лиц, указанных в завещании, не требуется для того, чтобы считать завещание имеющим силу. Принятие наследства является самостоятельной сделкой и не образует с составлением завещания единой двусторонней сделки.


Не допускается совершение завещания через представителя (как законного, так и по доверенности), а также лицом, не обладающим дееспособностью в полном объеме.

Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Вместе с тем в российском праве могут быть обнаружены и иные формы распоряжения имуществом на случай смерти. Во-первых, договором дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Вопрос о вещном или обязательственном эффекте отмены дарения в законе не разрешен. Во-вторых, в своих письмах, дневниках и других документах лицо может запретить обнародование созданного им произведения, тем самым существенно ограничив возможность осуществления перешедшего к наследникам исключительного права.

Совместные завещания и договоры о наследовании российскому праву неизвестны. К дарению с условием о передаче дара после смерти дарителя п. 3 ст. 572 ГК РФ предписывает применять правила о наследовании. Указанная норма в подавляющем большинстве случаев лишает такие сделки юридической силы ввиду несоблюдения квалифицированной формы завещания. Дарения, совершенные лицом при жизни, не рассматриваются российским правом в качестве сделок, совершенных на случай смерти, и не учитываются при определении размера наследственной массы.

2. Свобода завещания.

В самом общем виде принцип свободы завещания определен в ст. 1119 ГК РФ и сводится к праву завещателя определить, кому и как перейдет имущество, а также установить иные распоряжения на случай смерти: о лишении наследства кого-либо из наследников (эксгередация), о завещательном отказе и (или) возложении, о подназначении наследников и отказополучателей и др.

В любой момент завещатель вправе отменить или изменить завещание. Уведомления об этом иных лиц (например, указанных наследниками в первоначальном завещании) не требуется. Из этого следует вывод, прямо не отраженный в законе: не имеют силы никакие обязательства наследодателя не изменять и (или) не отменять ранее составленное завещание.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле. Это означает, что независимо от содержания завещания указанные в ст. 1149 ГК РФ лица вправе получить часть наследственного имущества.

В российском законе отсутствуют положения о возможности составления завещания под условием[18].

Единственной нормой, касающейся данной ситуации, является п. 8 Постановления Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"[19] следующего содержания: завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.).


Как уже говорилось, завещание порождает правовые последствия для наследников в момент открытия наследства. Вследствие этого наследодатель может включить в завещание распоряжения относительно любого имущества, в том числе того, которое ему еще не принадлежит и будет приобретено в будущем[20]. Соответственно, нотариус не вправе требовать от завещателя представления документов, подтверждающих права на указанное в завещании имущество.

Если на момент открытия наследства указанное в завещании имущество не попадет в наследственную массу, завещание в этой части останется неисполненным. Однако в законе нет ответа на вопрос о том, как поступать, если из-за выпадения имущества из наследственной массы воля наследодателя оказывается искаженной. Например, наследодатель распределил в завещании все свое имущество, а самый ценный актив, скажем, дом, завещал сыну. Впоследствии наследодатель умирает во время пожара в этом доме. Если подходить к вопросу формально, то сын не получит ничего (завещание неисполнимо в части дома, а все остальное завещано иным лицам).

Завещатель не ограничен в количестве завещаний: например, он может составить по отдельному завещанию для имеющегося у него объекта или даже несколько завещаний в отношении одного и того же объекта. При составлении нескольких завещаний в отношении одного и того же имущества, противоречащих по содержанию, приоритет отдается более позднему[21].

Статья 1119 ГК РФ исходя из ее смысла касается только активов и не дает завещателю возможности произвольно распределить обременяющие наследство долги. Ответственность по долгам наследодателя императивно регулируется ст. 1175 ГК РФ.

3. Назначение и подназначение наследника.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель может завещать имущество одному или нескольким лицам, причем он не связан кругом наследников, указанных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ.

Назначение наследника обязательно производится завещателем лично. При удостоверении завещания (кроме, естественно, закрытого) нотариус убеждается в том, что указанные в завещании лица достаточным образом индивидуализированы[22].

Кроме того, у завещателя есть возможность предусмотреть фигуру "запасного" наследника, т.е. осуществить подназначение (субституцию) как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону. Суть состоит в том, что, если основной наследник не примет наследство (из-за смерти до открытия наследства, отказа, отстранения от наследования и т.д.), право наследования получит подназначенный наследник (субститут). Число ступеней подназначения, которые может установить завещатель, не ограничено. Исходя из принципа свободы завещания наследодатель вправе определить те основания, при которых право наследования будет переходить к подназначенному наследнику (например, указать, что подназначение осуществляется только на случай смерти основного наследника; тогда во всех остальных случаях - признания недостойным наследником, отказа и т.д. - подназначенный наследник призываться не будет).