Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 96
Скачиваний: 2
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В течение многих лет российское законодательство в области наследования регулярно претерпевало изменения, которые были направлены на обеспечение права наследования, гарантированного Конституцией Российской Федерации. Однако Конституция РФ не является единственным нормативно-правовым актом, гарантирующим данные права. Так, законодателем в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации были закреплены права наследования по завещанию и по закону. Закрепление данных норм делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти.
Однако институт наследования не является идеально урегулированным, так как отдельные законодательные положения зачастую вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Например, это нередко относится к очередности при наследовании по закону.
Поэтому цель данной работы - описать и проанализировать отдельные проблемы, связанные с регулированием наследования в Российской Федерации. Для достижения данной цели перед работой поставлены следующие задачи:
- уточнить понятие и показать значение наследования;
- выявить и проанализировать проблемы наследования по закону и завещанию;
- рассмотреть правовое состояние уровня законодательного регулирования института наследования в России;
- раскрыть состав наследственного имущества;
- проанализировать наследование по закону;
- выявить особенности наследования по завещанию.
Объектом данного исследования выступают гражданско-правовые отношения, возникающие в сфере наследования. Предметом - нормативно-правовые акты и законодательство РФ, регулирующие наследование. Среди таких актов в первую очередь следует указать Конституцию РФ[1], Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ[2]), Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ[3]).
Проблемы понятия и видов наследования исследовались в трудах О.В.Аксёновой, Г.Н. Ахметзяновой, Г.М. Беловой, С.П.Гришаева, М.А. Карташова, И.Л. Корнеевой, Г.С. Лиманского, А.В. Никифорова, Л.В. Щенниковой, Э.Б. Эйдиновой и др. Работы названных авторов явились теоретической базой настоящего исследования.
Методологической основой исследования выступили исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, логико-юридический и другие методы.
Структура работы соответствует целям и задачам, поставленным перед ней. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
1. Общая характеристика института наследования
1.1 Понятие и значение наследования
Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, тесно связанный с процессом формирования и укрепления собственности как экономической и правовой категории. Взаимосвязь между названными институтами вполне очевидна; как отмечает C.П. Гришаев, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой стороны является одним из оснований возникновения права собственности[4]. При этом различия в юридическом толковании норм о наследовании и в подходе к правилам, действовавших на разных этапах развития общественных отношений, сводились преимущественно к двум моментам: во-первых, к той или иной степени ограничения свободы воли наследодателя по распоряжению судьбой своего имущества после смерти; во-вторых, к установлению круга лиц, правомочных стать наследниками[5].
В действующей Конституции РФ закреплено: "Право наследования гарантируется" (ч. 4 ст. 35). Для того чтобы данное конституционное положение могло быть реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в ст. ст. 1110 - 1185 ГК РФ, образующих разд. V этого акта, который состоит из гл. 61 - 65.
В элементарном виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на следующие указания:
1) в порядке наследования переходит имущество - наследство, наследственное имущество, наследственная масса (ст. 1112 ГК РФ);
2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим (ст. 1113 ГК РФ);
3) имущество умершего переходит к определенным субъектам - наследникам (ст. ст. 1116, 1117, 1121, 1141 - 1149, 1151 ГК РФ);
4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства. Под правопреемством понимается переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Различают правопреемство универсальное (общее) и сингулярное (частичное). При универсальном правопреемстве осуществляется переход всех (всей совокупности) прав и обязанностей одного лица к другому лицу. Следует отметить, что переход абсолютно всех прав и обязанностей от одного лица к другому невозможен, всегда были, есть и будут исключения из общего правила, которые, впрочем, не исключают этого общего правила. При сингулярном правопреемстве от одного субъекта к другому переходят только отдельные права.
Переход имущества (от наследодателя к наследникам) в порядке универсального правопреемства характеризуется следующими чертами.
Во-первых, имущество переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. в том виде, в котором оно существовало на момент открытия наследства (ст. 1113 ГК РФ). Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками наследственная масса в той или иной мере может меняться. Так, вещи могут измениться из-за каких-либо органических процессов, например из-за того, что иным стал уход за ними, и т.д. Может возрасти или уменьшиться объем прав и обязанностей, входящих в состав наследства. Однако в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, т.е. считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.
Во-вторых, наследник получает имущество как единое целое. По наследству переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).
В-третьих, имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, т.е. оно считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника состоялся в один и тот же момент[6].
1.2 Правовое регулирование института наследования в России
В современной Российской Федерации институт наследования в общих чертах имеет подобную структуру. Регулирование наследственных отношений можно разделить, как и в римском праве, на наследование по закону и наследование по завещанию. Хотя, конечно, детализация его намного более полная, он обеспечен более объективной и систематизированной судебной защитой, а доступ к знаниям о гражданско-правовых нормах в сфере регулирования наследования имеет каждый без исключения гражданин. Кроме того, институт наследования в РФ опирается на Конституцию и всеобщее равенство граждан[7].
В современной российской практике, как правило, имеет место наследование по закону. При этом наследниками становятся ближайшие родственники. Наследование по закону реализуется тогда, когда нет действительного завещания. И согласно ст. 1151 ГК РФ, когда нет наследников и по завещанию, и по закону, то наследником становится государство.
Закон четко оговаривает категории граждан, которые не имеют права наследовать: это лица, которые своими действиями, направленными против наследователя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, которую он выразил в завещании, способствовали призванию их к наследованию (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ). Не будут призваны к процедуре наследования после умерших детей лишенные родительских прав родители (ч. 2 ст. 1117 ГК РФ)[8].
Порядок наследования по закону регламентирован несколькими очередями. В ст. 1142 ГК РФ установлено, что в первую очередь наследуют дети, супруг и родители. Если ребенок умершего рождается после смерти, или он был усыновлен, то он вступает в права наследования на равных основаниях. Усыновители умершего наследуют в порядке первой очереди. Если никого из наследников первой очереди нет, либо они отказываются от принятия наследства, то к наследованию призывается вторая очередь. Это братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки. В законе установлены третья и иные очереди.
Отдельную категорию представляют собой нетрудоспособные лица, которые состоят на иждивении не менее одного года и до смерти умершего. Они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Здесь хочется обратить внимание на парадокс законодательной системы. Удивительной особенностью сферы наследования является то, что она создает право наследования для еще не рожденных детей. Вместе с тем согласно ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в стране допускаются аборты[9]. Получается, что ребенок, находящийся в материнской утробе обладает менее значительным правом на наследование, характерным для живущих наследников, но не обладает самым главным правом на жизнь.
Порядок наследования по завещанию устанавливается ч. 1 ст. 1120 ГК РФ. Каждый гражданин может завещать все свое имущество, в том числе лицам, не входящим в круг наследников по закону, а также государству. В силу данной статьи наследодатель вправе лишить наследования одного или даже всех наследников по закону[10]. При этом наследодатель должен обязательно быть дееспособным лицом (ст. 21 ГК РФ). Любой гражданин согласно ст. 29 ГК РФ «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ». При этом завещание недееспособного лица будет недействительно. Согласно ст. 1124-1127 ГК РФ в завещании также обязательно должны быть указаны время, место его составления, оно должно быть подписано и надлежаще удостоверено.
После вступления в силу ч. 3 ГК РФ в правовом регулировании наследования возникли проблемы. Для их разрешения было принято Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[11].
- Часто возникают ситуации, в которых на момент открытия наследства нет в наличии должным образом оформленных документов, закрепляющих право собственности умершего на имущество. В Постановлении № 9 оговорено, что до момента истечения срока принятия наследства можно направить иск о включении такого имущества в общий состав наследства. При этом, если в данный срок окончательное решение не было принято, допускается направить требование о признании права собственности в порядке наследования.
- Согласно Постановлению № 9 в наследство включается имущество умершего супруга вне зависимости от того, на ком из супругов оно зарегистрировано. Живущий супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в общем имуществе, и тогда все оно включается в состав наследства. При этом все же не оговаривается особая ситуация, когда имущество (по тем или иным причинам) жизненно необходимо для живущего супруга и в связи с этим должно принадлежать ему.
- Статья 1117 ГК РФ устанавливает порядок признания недостойного наследника, при этом в п. 19 Постановления № 9 данный порядок установлен более конкретно: теперь мотивы и цели умышленных действий недостойного наследника не имеют смысла, потому что могут быть совершены исходя из самых разных причин, главное, что они были совершены умышленно. И нотариус обязан исключить недостойных наследников из процедуры наследования, при наличии соответствующего приговора или решения.
- В п. 27 Постановления № 9 предусмотрена возможность отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство при установленной ничтожности завещания. Однако данный отказ можно оспорить. Не делают завещание ничтожным неправильное указание времени, места совершения завещания, исправления, небрежности и описки. Если при этом в завещании ясно выражено волеизъявление. В этом же пункте отражены основания для признания недействительности завещания: присутствие при составлении и подписании завещания лица, в пользу которого составлено завещание, или его супруги, детей, родителей. Завещание недействительно при грубом нарушении порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также когда волеизъявление умершего искажено.
- Статья 1145 ГК РФ в качестве седьмой и последней очереди наследования устанавливает отчима, мачеху, падчериц и пасынков. Но пп. 28 и 29 Постановления № 9 конкретизировано, что в случае расторжения брака или признания его недействительным, перечисленные лица не призываются к наследованию.
- В случае, если кредитор умершего преднамеренно, без уважительных причин не информирует нотариуса и наследников о требованиях, суд, ссылаясь на норму ст. 10 ГК РФ, отказывает в выплате процентов за период со дня открытия наследства. И наследники, таким образом, не отвечают за неблагоприятные последствия действий кредитора. Этот порядок регламентирован п. 61 Постановления № 9. В п. 62 устраняется неточность относительно ответственности поручителей (ст. 367 ГК РФ). Решение Пленума Верховного Суда РФ устанавливает, что поручитель умершего становится поручителем наследника лишь в случае, если он сам согласился отвечать на неисполнение обязательств наследниками. При этом наследники умершего поручителя обязаны отвечать за счет стоимости полученного наследства по обязательствам поручителя.
- Важно то, что Постановление № 9 п. 64 регламентирует право наследников на самовольную постройку и признает ее официально наследуемым имуществом. Указывается, что наследник, за которым признается право собственности на самовольную постройку, компенсирует другим наследникам доли в ней, из собственной доли наследства. Вместе с тем недостаточно четко и полно прописана процедура оценки подобной самовольной постройки.