ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 2877
Скачиваний: 3
4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:
1) соответствует (не противоречит) закону;
2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;
3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;
4) сделка совершена в надлежащей форме.
5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно, в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества. Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например, наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.
В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соответствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю. Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.
Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от принятия других вещей или прав и обязанностей).
Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д., то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.
6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей - родителей, усыновителей, попечителей. Согласие может быть предварительным и последующим (ст. 26 ГК). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун (ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).
Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства от имени таких лиц (см. ст. ст. 1157 - 1159 ГК и комментарий к ним).
В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.
7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления. Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).
Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).
8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий к ней.
9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.
Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону. Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.
Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне корректным <1>. Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см. ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии - это тоже наследование по закону. Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.
--------------------------------
<1> На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 113 - 114.
Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям. Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.
10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников. Соответственно, принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.
Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).
11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется "лежачим". Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт действительности "подводится" под формулу, не соответствующую этому факту. Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него (перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).
В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила: даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно, по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.), создания вещи и т.д.).
При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до момента государственной регистрации права собственности.
В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).
Статья 1153. Способы принятия наследства
Комментарий к статье 1153
1. В рассматриваемой статье показано традиционное разделение способов принятия наследства на формальный и фактический.
При формальном принятии наследства лицо, обладающее правом на приобретение наследства, подает заявление нотариусу или другому должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство. Может быть подано заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача и того, и другого заявления порождает одинаковый правовой эффект - наследство признается принятым, поскольку в том и в другом случае выражается воля наследника стать правопреемником наследодателя. Другое дело, что такой одинаковый правовой эффект наступает именно при решении вопроса о принятии наследства. Если же подано заявление о принятии наследства, то наследство считается принятым, но для получения свидетельства о праве на наследство требуется подать соответствующее заявление. Часто в одном заявлении прямо указывается на принятие наследства и заявляется требование о выдаче свидетельства (см. также ст. 1162 ГК и комментарий к ней).
2. Как следует из абз. 2 п. 1 комментируемой статьи указанные заявления могут быть поданы:
- лично наследником. Нотариус (иное должностное лицо) устанавливает личность заявителя и проверяет подлинность его подписи (нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется);
- другим лицом по поручению наследника (посыльным) или путем пересылки по почте. При этом подлинность подписи заявителя (наследника) должна быть засвидетельствована нотариусом, должностными лицами, указанными в п. 7 ст. 1125 ГК РФ (органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации, когда законом этим лицам предоставлено право совершения нотариальных действий), лицами, уполномоченными удостоверять доверенности, которые приравниваются к нотариально удостоверенным (п. 3 ст. 185 ГК) (например, начальником учреждения по месту лишения свободы, если заявление подается наследником, находящимся в соответствующем месте лишения свободы, и т.д.);
- представителем наследника, полномочие которого на принятие наследства специально предусмотрено в доверенности, выданной наследником.
3. В некоторых случаях сделка по принятию наследства может совершаться только с согласия родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (см. п. 6 комментария к ст. 1152 ГК). Соответственно, в таких случаях должно быть представлено письменное согласие этих лиц. На практике обычно к форме такого согласия предъявляются те же требования (при личной явке законного представителя нотариального свидетельствования подлинности подписи на документе не требуется; в других случаях подлинность подписи должна быть засвидетельствована лицами, которые в силу правила, включенного в абз. 2 п. 1 комментируемой статьи, могут свидетельствовать подпись наследника на заявлении о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство).
4. В нотариальной практике принято считать, что, если поступило заявление наследника (через посыльного, по почте), подпись которого нотариально не засвидетельствована, наследник "не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу" <1>. Такая позиция представляется не соответствующей закону (она противоречит правилу, содержащемуся в абз. 2 п. 1 комментируемой статьи), но если "дело дойдет до суда" и суд установит, что наследник хотя и в ненадлежащей форме, но выразил волю на принятие наследства (подпись не засвидетельствована), то суд, как правило, признает такого наследника принявшим наследство.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцевой, П.В. Крашенинникова, Е.Ю. Юшковой, В.В. Яркова "Настольная книга нотариуса" (В двух томах) (том II) включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2004 (издание 2-е, исправленное и дополненное).