ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2020
Просмотров: 17948
Скачиваний: 532

8
Уголовный процесс
лицо может оказаться не причастным к совершению данного деяния,
деяние может иметь совершенно иной правовой характер, чем пред-
полагалось первоначально. В этом смысле уголовный процесс — это
движение от полного незнания о совершенном деянии к знанию его фак-
тических обстоятельств и их юридической оценке; к решению вопроса
о возможности или невозможности применить уголовное право.
Успеш-
ность этой деятельности зависит от овладения юристом теоретически-
ми
знаниями и представлениями о доказывании и его возможностях
в уголовном судопроизводстве, а также юридическими предписаниями,
которые позволяют избежать ошибок в познании, защищают от зло-
употребления властью и произвола.
Уголовный процесс — это процедура и место, где решается судьба
человека.
Ошибки в этой сфере влекут за собой крайне тяжкие по-
следствия. Поэтому уголовный процесс осуществляют компетент-
ные и специально уполномоченные на то органы и должностные
лица, но при этом обеспечивается также широкое участие лиц, чьи
интересы затрагиваются и совершенным деянием, и всей процессу-
альной деятельностью. Эти лица могут способствовать уголовному
судопроизводству, а могут противодействовать ему. Уголовный про-
цесс является сложной и многосубъектной деятельностью, в которой
участвуют различные субъекты уголовного процесса, вступающие
в процессуальные правоотношения. Последние нередко сопряжены
с необходимостью применения принуждения, без которого невозмож-
но преодолеть противодействие, пресечь противоправное поведение
участников процесса. Все это требует четкой организации процессу-
альной деятельности и возникающих отношений, их определенной
последовательности и системности. Это, в свою очередь, требует
строгого правового регулирования; обязательности, императивности
правовых предписаний; безусловного выполнения их всеми субъ-
ектами уголовно-процессуальной деятельности. Для решения этих
задач предназначена самостоятельная отрасль права — уголовно-про-
цессуальное право, определяющее правовые рамки процессуальной
деятельности и процессуальных правоотношений.
Вне правового регулирования уголовный процесс не осуществля-
ется. Правоохранительная деятельность, осуществляемая в рамках
административного права, или оперативно-розыскная деятельность,
возникающая в связи с совершенным или готовящимся преступле-
нием, выявлением латентных преступлений, пресечением преступ-
ной деятельности или ее профилактикой, также может иметь место
и подчас бывает необходимой. Однако если подобная деятельность

Глава 1. Уголовный процесс. Основные понятия курса
9
осуществляется не по правилам уголовно-процессуального права,
она не относится к уголовному процессу.
Таким образом, уголовный процесс, или уголовное судопроизвод-
ство,
— это особый вид государственной деятельности, обусловленной
совершением преступления и необходимостью его расследования и рас-
смотрения для решения вопроса о возможности применения норм уголов-
ного права, осуществляемой уполномоченными субъектами, при участии
лиц, отстаивающих охраняемые законом права и интересы, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным правом.
При изучении уголовного процесса невозможно обойтись без
современных теоретических представлений, которые предоставляет
нам наука уголовного процесса. Именно наука позволяет понять, что
такое уголовный процесс, на каких основах и в каких формах он су-
ществовал и существует, чем обусловлено его современное состояние.
Одна из центральных тем науки — теория доказательств. Теория дает
возможность выявить и показать особенности познания в уголовном
судопроизводстве, его возможности и пределы. Развитие теории до-
казательств обусловило исторические изменения в представлениях
о доказательстве как средстве познания, развитие представлений
о системе доказательств, понимание их свойств и возможностей их
использования. Наука исследует и прикладные вопросы правового
регулирования и практики уголовного судопроизводства, позволяя
определять пути и способы развития и совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства и практики его применения
1
.
При изучении уголовного процесса традиционно применяется
комплексный подход, предполагающий, что каждая тема включает
в себя и теоретические положения, выработанные по этому вопросу
наукой уголовного процесса, и соответствующие положения уголовно-
процессуального права, и характеристику процессуальной деятельно-
сти, реальной практики, складывающейся в современном уголовном
судопроизводстве. В центре рассмотрения данной дисциплины лежит
уголовный процесс как особый вид государственной деятельности. Но
его характеристика основана на нормах уголовно-процессуального
права, а понимание базируется на положениях и представлениях,
выработанных современной наукой уголовного процесса.
1
Более детальную характеристику уголовно-процессуальной науки см.:
Смирнов А. В.,
Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под общ.
ред. А. В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. С. 31–36; Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации: учеб. 2-е изд. / отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Норма, 2010;
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. 3-е изд. / отв. ред.
И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. М.: Проспект, 2011; и др.

10
Уголовный процесс
§ 2. Исторические формы и типы уголовного судопроизводства
Уголовный процесс известен еще со времен древних государств,
что подтверждают положения дошедших до нашего времени древних
источников права
1
. В них начинают формироваться первые черты
и признаки судопроизводства, которое со временем оформляется как
уголовное. Например, уже в них называется суд как орган, разреша-
ющий споры; указывается, что решения судей можно было обжало-
вать, как правило, монарху. Уже в те далекие времена складывается
представление о том, что нельзя быть судьей в собственном деле, что
судья должен быть незаинтересованным лицом, а недобросовестный
судья, уличенный в мздоимстве, мог быть подвергнут наказанию, в том
числе смерти. Уже в это время встречаются упоминания о доказыва-
нии в суде: суду представлялись свидетели, можно было дать личные
объяснения, продемонстрировать «поличное», на этой основе суд при-
нимал решение. Появляются и первые нормы, определяющие порядок
подачи заявлений о преступлении, распределение процессуальных
обязанностей между участниками процесса, процедуры судебного
рассмотрения дела
2
. В ходе исторического развития европейской ци-
вилизации выделяются четыре формы уголовного судопроизводства:
частно-исковая (обвинительная), розыскная (инквизиционная), со-
стязательная и смешанная
3
.
Исторически первой сформировалась частно-исковая форма
уголовного судопроизводства. В ранний период формирования госу-
дарственности практически в каждом из государств судебная деятель-
ность осуществлялась, как правило, чиновниками администрации
или жрецами, а в некоторых случаях самим монархом. Задачей этой де-
1
Такого рода нормы встречаются в законах царя Шумера и Аккада Ур-Наму
(конец 3 тысячелетия до н. э.), в законах Хаммурапи (XVIII век до н. э.) и др. См.:
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чернилов-
ского. М., 1998; см. также: Лисий. Речи. М., 1994; см. также: Чельцов-Бебутов М. А.
Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного про-
цесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995.
2
Все эти вопросы изучаются в истории государства и права России и истории
государства и права зарубежных стран.
3
См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1966.
С. 60–66. Иная типологизация была предложена И. Л. Петрухиным: см.: Уго-
ловно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. 3-е изд. / отв. ред.
И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. М.: Проспект. 2011. С. 37–45. Современный
взгляд на этот вопрос предложил А. В. Смирнов: Модели уголовного процесса.
СПб., 2000; Он же. Состязательный процесс. СПб., 2001; Смирнов А. В., Калинов-
ский К. Б.
Уголовный процесс: учеб. для вузов / под общ. ред. А. В. Смирнова.
СПб.: Питер, 2004. С. 58–72.

Глава 1. Уголовный процесс. Основные понятия курса
11
ятельности было разрешать частные споры и обеспечивать с помощью
власти разрешение конфликтов в сообществе. Поэтому судопроизвод-
ство не было постоянной функцией отдельного органа государства.
Оно возникало лишь в тех случаях, когда потерпевший обращался
за помощью, поэтому процесс возбуждался только по жалобе лица,
которому был причинен вред. Если жалоба была ложной или не под-
тверждалась в судебном разбирательстве, к этому лицу можно было
применить то наказание, которое полагалось обвиняемому. Жертва
несла и бремя доказывания перед судьей, а обвиненная сторона могла
приводить доказательства в свое оправдание. Суд при принятии ре-
шения исходил из убедительности доказательств и выносил решение
в пользу той стороны, которая смогла убедить его в своей правоте.
Но уже к I–IV веку н. э. начинает формироваться иная форма
уголовного процесса — розыскная, или инквизиционная. Появля-
ется возможность возбуждать дело без жалобы потерпевшего, т. е.
«ex officio» — по инициативе определенных должностных лиц. Целью
становится защита не только частных, но и публичных интересов,
примером чему могут служить дела о нарушении религиозных норм,
дела о казнокрадстве, дела о повреждении городских стен и т. п.
Установление факта нарушения и вины лица, его совершившего,
осуществляется также чиновниками государства до суда, но при
активном участии в этом самого суда. Основным способом уста-
новления фактов становится допрос (inguisitio), при этом широкое
распространение получает пытка, которая по представлениям того
времени гарантирует правдивость показаний. Наиболее убедитель-
ным доказательством («царицей доказательств») становится при-
знание обвиняемым своей вины. Для других показаний в законе
устанавливаются формальные критерии оценки, позволяющие суду
того времени оценивать степень доказанности вины. Например,
в законодательных актах того времени можно встретить указания
о том, что показания священника или отца против сына равняют-
ся единице доказательств. Следовательно, другие доказательства
суду уже не нужны и вопрос о виновности предрешен. Показания
лиц не благородного звания могли оцениваться дробью, например,
⅓ от единицы доказательств, следовательно, суду нужны были как
минимум три подобных свидетеля. Но ситуацию спасало призна-
ние обвиняемого, которое всегда можно было получить с помощью
пытки. Суд принимал активное участие в доказывании до судеб-
ного разбирательства. Производство становилось письменным,
и в судебном процессе оглашались записи, произведенные на до-
просе, в том числе и при применении пыток. Стороны лишались

12
Уголовный процесс
какой-либо процессуальной активности. Обвиняемый вообще не
рассматривался как субъект процесса, он не имел права на защиту.
Единственным средством защиты была теоретическая возможность
устоять под пытками и не признать свою вину, что было практически
невозможно. Суд определял степень пыток, которые следовало при-
менить к обвиняемому, чтобы получить единицу доказательств. Он
же решал вопрос о виновности и о мере наказания. Наиболее часто
применялась смертная казнь, и суд решал, каким способом должен
быть казнен осужденный, с учетом характера совершенного пре-
ступления и его поведения в процессе расследования, в том числе
и под пыткой. Розыскная (инквизиционная) форма уголовного про-
цесса просуществовала долго, а отдельные ее элементы существуют
и в современном уголовном судопроизводстве смешанной формы.
Состязательная форма процесса
зародилась в средневековой
Англии, когда в других европейских государствах господствовала
инквизиционная форма. Появление состязательного уголовного про-
цесса было обусловлено рядом объективных особенностей. Наиболее
значимыми представляются две: 1) королевская судебная прерогатива,
в силу которой правосудие осуществляли разъездные королевские
судьи, разрешавшие все споры и обвинения, возникавшие на местах;
и 2) общее право, которое формировалось на основе судебной практи-
ки. Такая организация судопроизводства объективно порождала не-
обходимость состязательности и становилась основой формирования
судейской независимости. Судьи, приезжая на места, ничего не знали
о происшествиях, спорах и преступлениях, поэтому не могли иметь
предвзятого мнения или указаний, как решить дело. Они могли узнать
о преступлении и его обстоятельствах только от сторон, поэтому про-
цесс возбуждался только при наличии жалобы потерпевшего. Если
потерпевшего не было, жалобу должна была инициировать община,
а если община не сообщала о преступлении, она облагалась штрафом
в пользу королевской казны. Поэтому и бремя доказывания престу-
пления возлагалось на эту сторону, тогда как обвиняемый обязан
был опровергать обвинение и доказывать свою невиновность. Суд не
участвовал в установлении обстоятельств дела так, как это было в ро-
зыскном процессе. Он оценивал то, что представляли ему стороны,
и должен был принимать решение по результатам гласного и устного,
состязательного и равноправного судоговорения.
Решение должно было основываться на праве, но позитивных
источников права, как в других государствах, в Англии не было. Ис-
точником права служили обычаи данной местности, которые стороны
и их свидетели знали лучше, чем судьи, а также предыдущие судебные