ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 14.12.2020
Просмотров: 2271
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Развитие в форме стипуляции отношений поручительства
Договор хранения или поклажи ( depositum )
Договор найма вещей (locatio-conductio rerum)
Договор найма услуг (locatio-conductio operarum)
Договор подряда (locatio-conductio operis)
Оценочный договор ( contractus aestimatorius )
Присоединенные контракты (раста adiecta )
Пакты, получившие исковую защиту в императорском законодательстве (раста legitima )
Ведение чужих дел без поручения ( negotiorum gestio )
Обязательства из неосновательного обогащения
Важнейшие виды частных деликтов
Исторические зтапы развития римского наследственного права
Условия действительности завещания
Обязательная доля ближайших родственников
Развитие института наследования по закону
Наследование по закону в юстиниановом праве
2.
Среди многочисленных различных исков
необходимо выделить следующие важнейшие
виды: actio in rem (вещный иск) и actio in personam
(личный иск). Юрист Павел
противопоставляет 1 право
собственности на вещь, с одной стороны,
и право требовать от другого лица
что-либо сделать или чего-либо не делать
(воздержаться от определенного действия),
с другой стороны; право собственности
(как и некоторые другие права) может
быть нарушено любым третьим лицом,
причем заранее неизвестно, кто именно
является возможным нарушителем права.
Поэтому принято говорить, что для защиты
такого права иск дается против любого
третьего лица, которое будет нарушать
право данного лица; иск в этом случае
называется actio in rem — вещный иск. Термин
actio in rem показывает, что отвечает по иску
тот, у кого находится вещь, или вообще
тот, кто посягает на данную вещь. По
современной терминологии это называется
абсолютной защитой.
В
противоположность actio in rem иск, именуемый
actio in personam, дается для защиты провоотношения
личного характера между двумя или
несколькими определенными лицами.
Например, А. обязался что-то сделать для
В.; В. имеет право требовать совершения
этого действия именно от А. и ни от кого
другого. Следовательно, нарушить право
В. в данном случае может только А., ибо
никто другой не принимал на себя
обязательства совершить для В. данное
действие. Таким образом, возможный
нарушитель такого рода права известен
заранее и иск возможен только против
этого лица. Поэтому иск в этом случае
носит название actio in personam (личный иск).
По современной терминологии это
относительная защита.
3.
Другое важное различие исков actio stricti
iuris — иск строгого права и actio bonae fidei —
иск, построенный на принципе
добросовестности. Основное значение
этого различия заключается в том,
что при рассмотрении исков строгого
права судья связан буквой договора, из
которого вытекает иск при рассмотрении
исков bonae fidei положение судьи свободнее,
он имеет право принимать во внимание
возражения ответчика, основанные на
требованиях справедливости, хотя бы в
формулу иска и не было включено особой
эксцепции (например, при actio bonae fidei судья
учитывает ссылку ответчика на dolus со
стороны истца, т.е. на то, что истец
допустил обман, даже если в формулу иска
не включено специальной эксцепции по
этому поводу).
4. Одним из средств для осуществления правотворчества без изменения буквы закона служила actio utilis, т.е. иск по аналогии. Эту разновидность исков можно пояснить на следующем примере. Если одно лицо неправомерно уничтожает или повреждает чужое имущество, то по Аквилиеву закону (республиканского периода, приблизительно III в. до н.э.) причинитель вреда отвечает лишь при условии, если вред причинен corpore corpori, т.е. телесным воздействием на телесную вещь. С помощью иска (из Аквилиева закона) в форме utilis претор распространил защиту потерпевшего вред и на те случаи, когда вред причинен виновным образом, но без непосредственного телесного воздействия на вещь (например, лицо виновным образом уморило чужое животное голодом).
5. Actio ficticia (иск с фикцией). В тех случаях, когда претор признавал необходимым распространить предусмотренную законом защиту на какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение, он иногда предлагал (в формуле) судье допустить существование некоторых фактов, которых в действительности не было, и с помощью такой фикции подвести новое отношение под один из существующих исков. В формуле этот прием выражался следующим образом: если окажется то-то и то-то, в таком случае,если бы было то-то, ты, судья, присуди, и т.д. Например, когда назрела потребность допустить передачу требования от одного лица к другому, то для защиты нового лица претор стал давать иск, в котором судье предлагалось предположить (допустить фикцию), что новое лицо (которому передано право требования) является наследником первого лица (а на наследника переходили права и обязанности) (см. ниже, разд. VIII). Тем самым лицо, которому передано право требования, получало исковую защиту.
6. Различались иски штрафные и иски об удовлетворении, или о восстановлении нарушенного состояния имущественных прав (так называемые реиперсекуторные, actiones rei persecutoriae). Иногда из одного и того же факта вытекали одновременно и штрафной и реиперсекуторный иски например, потерпевший от кражи мог предъявить и иск о возврате похищенного (реиперсекуторный иск), и иск о взысканий штрафа (штрафной иск).
7. Специальную категорию составляли кондикции (condictione). В чем состояло отличие кондикции от actiones спорно. Можно определить кондикции как иски, основанные на цивильном праве, в которых не указывалось, из какого основания они возникали (абстрактные иски). Например, истец мог потребовать с помощью кондикции платежа известной суммы, причем в формуле иска не указывалось (и это было безразлично) , обязан ли ответчик уплатить эту сумму по договору займа или на основании специального письменного договора и т.п., лишь бы долг в этой сумме существовал.
-
Особые средства преторской защиты.
-
Помимо предоставления исков, преторы, пользуясь принадлежащей им властью (так называемым imperium), оказывали иногда защиту особыми средствами, своими безусловными (в противоположность формуле иска) непосредственными распоряжениями (хотя с течением времени и здесь преторы в некоторых случаях перешли на путь условных распоряжений).
-
2. Интердикты (запрещения). Так назывались распоряжения претора о немедленном прекращении каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан, Первоначально претор давал интердикты после расследования фактов, на которые ссылалось обращающееся к нему лицо (например, приходил гражданин с жалобой на то, что другой гражданин самовольно прогнал его с земельного участка, находящегося во владении жалобщика; претор проверял, действительно ли первый владел участком земли, а второй насильно прогнал его с этого участка, и после этой проверки предоставлял защиту) . Поскольку в этом случае фактические обстоятельства дела проверялись до предоставления интердикта просителю, интердикт был категорическим и безусловный распоряжением. С течением времени, по мере увеличения числа дел, претор стал давать интердикты без проверки фактов, в виде условного распоряжения («если подтвердятся факты, на которые ссылается заявитель»), и тогда интердикты с процессуальной стороны стали похожи на иски. Важнейшая категория интердиктов — владельческие интердикты (см. ниже, разд. V, гл. II, § 3).
-
Restitutio in integrum (восстановление в первоначальное положение). В особо уважительных случаях претор позволял уничтожить наступившие юридические последствия (например расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он признавал несправедливым применение в подобного рода случаях общих норм права. Постановление о таком восстановлении прежнего положения или о реституции претор выносил после предварительного выяснения обстоятельств дела (causa cognita). Так, например, лицо в возрасте до 25 лет, заключившее невыгодную для себя сделку (хотя формально законную), могло получить от претора разрешение не считаться с этой сделкой (такую льготу претор давал, принимая во внимание неопытность лица). Равным образом лицо, которое Терпит значительный ущерб от сделки, заключенной (год влиянием угроз или обмана и пр., также могло получить от претора реституцию и т.д.
-
Понятие, значение законных сроков и исковой давности в римском праве.
1. Лицо, частное право которого нарушено, имеет в своем распоряжении исковую защиту. Воспользоваться ею или нет, т.е. предъявить иск или не предъявлять, всецело зависит от управомоченного лица. Однако государство не может предоставить управомоченному на предъявление иска решать вопрос, предъявлять иск или нет, без всякого ограничения во времени. Состояние неопределенности, которое создается ввиду непредъявления иска в течение продолжительного времени после того, как возник повод для его предъявления, создает вредную, с хозяйственной точки зрения, неуверенность, неустойчивость отношений. Для предупреждения таких неблагоприятных последствий устанавливается известный максимальный срок (давностный срок), в течение которого управомоченное лицо может требовать рассмотрения его иска. Такой срок называется теперь исковой давностью.
2. Классическое римское право знало только нечто подобное тому, что теперь называют исковой давностью. Ему были известны законные срокипредъявления исков. Отличие законного срока от исковой давности заключается в следующем законный срок сам по себе (независимо от активности или действия управомоченного) прекращает право на иск; исковая давность оказывает действие ввиду бездеятельности истца. Поэтому, если отпадает повод для немедленного предъявления иска, например вследствие того, что ответчик подтвердил свой долг, течение давностного срока прерывается и начинается течение исковой давности заново; течение же законного срока не прерывается, хотя бы управомоченное лицо получило от должника подтверждение долга, и т.п.
3. Только в V в. н.э. в римском праве появилась и исковая давность (в указанном выше смысле). Срок исковой давности был установлен в 30 лет. Начало течения этого срока определяется моментом возникновения искового притязания, Например, по иску собственника течение давностного срока начинается с того момента, когда вещь собственника неправомерно удерживается другим лицом или собственник вообще встретил препятствия к осуществлению своего права; по обязательству из займа — с того дня, когда лицо, давшее взаймы, получает право требовать возврата данной взаймы суммы, и т.д. Течение давности может приостанавливаться на то время, когда существуют препятствия для предъявления иска, признаваемые правом уважительными; например, отсутствие по государственному делу; после отпадения такого препятствия течение давности продолжается.
Течение давности может быть (как указано выше) прервано (признанием требования со стороны обязанного лица; предъявлением иска). В этом случае истекшее (до перерыва) время в расчет не принимается; может начаться только течение новой давности, например, если после признания долга платежа не последовало.
-
Субъект права. Понятие и содержание правоспособности. Деление лиц с позиции объема римской правоспособности.
Понятие лица. Термином «лицо» (persona) принято именовать субъекта права. Для того чтобы быть субъектом права, нужно обладать способностью иметь права и обязанности, т. е. правоспособностью; Она представляет собой не биологическое, а именно социально-юридическое явление, и рабовладельческое государство подтверждает это самым наглядным образом, признавая правоспособность лишь за свободными и отказывая в ней рабам, которые, будучи людьми, считались тем не менее не субъектами, а объектами права.
Помимо правоспособности субъект права нуждается в дееспособности, т. е. способности приобретать права собственными действиями. Ни того, ни другого понятия в точном его значении римское право не знало. Однако применявшаяся им в отношении индивидов категория состояния (caput) практически означала правоспособность, а дифференциация правовой самостоятельности с учетом возраста и некоторых других факторов скрывала за собой дееспособность.
Правовое состояние и его виды. Субъект права в Древнем Риме—это не просто человек, а прежде всегосвободный человек, обладающий состоянием свободы—status libertatis. Но для полноправного субъекта было мало и этого, так как им становился не любой, а только римский гражданин—civis Romanus. Подданные римского государства, не являвшиеся римскими гражданами, так называемые латины (latini), пользовались ограниченной правосубъектностью. Что касается чужестранцев, или, по древнеримской терминологии, перегринов (peregrini), то первоначально они не пользовались1на территории римского государства вовсе никакими правами и даже могли быть обращены в рабство. С развитием торгового оборота возможность приобретения некоторых прав была им предоставлена. И только на последней стадии существования римского государства все подданные Римской империи были объявлены римскими гражданами. Подавляющий период времени развитие римского государства шло под знаком размежевания правового положения римских граждан и лиц, не имевших римского гражданства. Этому соответствовала зависимость правового положения индивида не только от состояния свободы, но и от состояния гражданства (status civitatis).
Существенное значение имело также семейное состояние— status familiae. С этой точки зрения различались глава семьи (paterfamilias) и подвластные члены семьи. Глава семьи всегда был полноправен. Подвластные члены семьи вначале были вовсе бесправными и всецело подчинялись его власти наподобие рабов. Лишь в последующем, по мере развития товарно-денежных отношений, члены семьи стали постепенно наделяться известными правами, но никогда не достигали того правового положения, в каком находился глава семьи.
Правосубъектность по римскому частному праву определялась, таким образом, тремя состояниями: состоянием свободы (status libertatis), состоянием гражданства (status civitatis) и семейным состоянием (status familiae). По словам Павла:
«tria sunt, quae habemus: libertatem, civitatem, familiam». С точки зрения status libertatis различались свободные и рабы; с точки зрения status civitatis—римские граждане и лица, не имевшие римского гражданства; с точки зрения status familiae— главы семейств и подвластные им члены семьи.
-
Категории лиц с позиции объема дееспособности.
1 Римское гражданство приобреталось прежде всего путем рождения (в законном браке) от римских граждан, затем — путем отпущения на свободу из рабства, а также посредством дарования римского гражданства иностранцу.
Прекращалось римское гражданство или смертью, или в результате capitis deminutio maxima. Эта последняя (после различных исторических изменений) в эпоху Юстиниана наступала в случае присуждения к наиболее тяжелым уголовным наказаниям и пр., в случаях захвата римского гражданина во власть врагов или по крайней мере недружественного народа (впрочем, в случае последующего возвращения на римскую территорию такое лицо восстанавливалось во всех правах; это называлось ius postliminii).
2.
Правоспособность римского гражданства
в области частного права слагалась из
двух основных элементов: ius conubii, т.е.
права вступать в законный брак, при
котором дети получали права римского
гражданства, а отцу принадлежала власть
над детьми (см. ниже, разд. IV, § 4), и ius
commercii — по определению Ульпиана (Regulae
19,3) emendi vendendique invicem ius, т.е. право торговать,
совершать сделки, а следовательно,
приобретать и отчуждать имущество.
Существенное
значение имело деление римских граждан
на свободнорожденных и вольноотпущенников
(libertini); последние не только находились
в зависимости от своих патронов (т.е.
отпустивших их на свободу), но нередко
и эксплуатировались ими.
В
III в. н.э. формально было провозглашено
равенство в правоспособности.
В
действительности полного уравнения
не произошло. В частности, неравенство
вызывалось образованием в период
империи сословий,,которое
сопровождалось прикреплением к
профессиям. Различались следующие
сословия: сенаторы,1 всадники,
военное сословие, городские декурионы
или куриалы, торговцы, ремесленники,
крестьяне.
Сословные и иные социальные
различия особенно сильно давали себя
знать в области налогового обложения
и вообще в публичном праве; но они
сказывались и в области частного права,
например не допускался брак между
сенатором и вольноотпущенницей и пр.
3. В современном праве различают правоспособность идееспособность (т.е. способность совершать действия с соответствующими юридическими последствиями). Римское право не знало соответствующих категорий, однако и в Риме не за каждым лицом признавалась способность совершать действия с юридическими последствиями.
Дееспособность человека всегда и везде зависит прежде всего от возраста так как понимание смысла совершаемых действий и способность владеть собой и трезво принимать то или иное решение приходит лишь с годами. В Римском праве различались: infantes (до 7 лет) — вполне недееспособные; impuberes (мальчики от 7 до 14 лет, девочки от 7 до 12 лет).