Файл: Сущность юридической фикции 6 Природа юридической фикции 6.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 102
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.2. Применение юридических фикций в праве
В современных условиях с целью поиска оптимальных возможностей правового регулирования социальных отношений требуют определенного переосмысления вопросы юридической техники. Отечественные традиции правовой науки и технико-юридические средства, имеющие глубокие исторические корни, могут послужить надежной основой на этом пути. Один из таких приемов — метод установления фикций.
Правовые фикции, как правовые нормы особого рода, представляют собой специфический способ отражения реальной действительности, который воплощен в современном законодательстве многих стран.
В традиционном понимании фикция представляет собой технико-юридический прием, сущность которого заключается в том, что объекту (лицу, предмету, явлению, процессу) приписывается характеристика, которой он не обладает, или, наоборот, отрицается присутствующая у объекта характеристика, что имеет определенное юридическое значение. Л. А. Морозова определяет правовую фикцию как «несуществующее положение, однако признаваемое законодательством в качестве существующего и ставшего в силу этого признания общеобязательным».
Специфика и основное значение данного технико-юридического приема состоит в том, что он позволяет обеспечить стабильность и в то же время гибкость законодательства.
Традиционно считается, что первые правовые фикции как юридические средства нашли свое воплощение в праве Древнего Рима. Одним из видов исков в римском праве были фиктивные иски (actio ficticia), сущность которых заключалась в распространении предусмотренной законом защиты на какое- либо новое, нормативно не предусмотренное отношение. Наиболее характерной фикцией, выведенной уже с помощью закона, был установленный Корнелиусом fictio legis Comeliae.
По римскому обычаю гражданин, ставший рабом, утрачивал признаки субъекта права, а умерший в плену терял права наследодателя. Защищая права наследников — римских граждан, древний законодатель устанавливает фикцию, в силу которой считается, что плененный умер свободным в момент своего пленения. Следовательно, если он оставил завещание, оно имело юридическую силу, в противном случае — призывались наследники по закону. Если плененному римскому гражданину удавалось бежать,
пока военные действия еще не были окончены, то при пересечении границы римского государства он считался свободным, не пребывавшим в плену7.
Положения, не соответствующие действительности, существуют и в праве Древнего Вавилона. В качестве примера можно привести ст. 17 Законов Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.), в параграфе 7 указанной статьи закреплено: «Если человек купит из руки сына человека или из руки раба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение либо серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, то этот человек — вор, его должно убить». Как видим, законы относили к преступникам лиц, фактически ими не являвшихся.
Фикционализм находил свое отражение и в памятниках права Древней Руси. Так, А. Ю. Болдыш приводит статью Краткой редакции «Русской Правды». «Если придет на суд человек, избитый до крови или в синяках, то не надо искать свидетеля, но если не будет на нем никаких следов побоев, то он должен привести свидетеля. Если он не может привести его, то делу конец. Если потерпевший не может мстить за себя, то пусть возьмет с виновного 3 гривны и сверх того плату лекарю».
В указанном случае фиктивным будет вывод суда об установлении или опровержении факта, по которому не допрошены свидетели, не произведено освидетельствование, не были представлены дополнительные доказательства причастности лица к совершенному преступлению против жизни и здоровья.
В изложенном выше случае фикции учитывают судом позицию лишь одной из спорящих сторон, но они упрощают производство по делу, сокращают ход и объем доказательств, и в целом необходимы для осуществления правосудия по делу.
Исторические примеры демонстрируют, что, несмотря на разницу геополитических факторов, религиозных и ментальных воззрений, фикции пронизывают все сферы общественной жизни и достаточно прочно входят в качестве регуляторов в систему древних правовых источников. В Средние века рождаются первые теории фикций. Во Французском Ордонансе «О торговле» 1673 года фикцией выступает торговое товарищество. Ф. К. Савиньи одним из первых высказал мысль, что юридическое лицо представляет собой не что иное, как созданный посредством простой фикции субъект права, фактически не существующее образование. Теория олицетворения была воспринята законодательством и в то же время ее критиковали юристы. Критикуемая теория фикций тем не менее породила ряд других доктрин, так или иначе использующих для объяснения понятия юридического лица данную категорию. К их числу относится идея олицетворения имущества (К. Белау), по которой имущество, служащее определенной цели, для пользы людей, играет посредством действий представителей роль лица. Теорию фикций поддерживали и российские цивилисты — А. М. Гуляев, Д. И. Мейер, С. А. Муромцев, Г. Ф. Шершеневич и др.
Показательно фикционализм развивается и в наше время.
В российском праве правовые фикции можно встретить практически во всех отраслях (конституционном, уголовном, гражданском, семейном, налоговом и др.). Так, в уголовном праве фикции, с одной стороны, способствуют развитию научной мысли путем создания уголовно-правовых понятий, категорий, конструкций и достижению системности в определенной правовой сфере. С другой стороны, могут создать определенные трудности в понимании и восприятии уголовно-правовых категорий; препятствовать поступательному развитию науки; усилить противоречие между законом и действительностью, противопоставляя закон и правоприменение интересам общества.
Нормы-фикции могут иметь как положительную, так и отрицательную направленность. Первая характеризуется социально-оправданным характером, наличием профилактического потенциала уголовно-правовых норм, их инструментальной ролью в решении проблемных ситуаций. Так, норма, закрепленная в ч. 5 ст. 35 Уголовного кодекса России, социально оправданная, поскольку законодатель стремится признать организацию и руководство преступной организацией оконченными преступлениями, в то время как данные действия являются приготовлением к преступлению, а также подвергнуть организатора уголовно-правовой санкции за преступления, совершенные преступной группой, в которых организатор не принимает непосредственного участия.
На наш взгляд, позиция законодателя максимально учитывает общественную опасность действий лица, создавшего преступную организацию либо руководившего преступной организацией.
Признавая оконченными преступления, которые по существу являются приготовительными действиями, направленными на совершение последующих преступлений (ст. 208—210, 282.1, 282.2 УК РФ), либо покушением (ст. 162 УК), законодатель тем самым усиливает ответственность за совершение неоконченных преступлений. Пример негативных фикций — норма, дифференцирующая приготовительные действия на наказуемые и ненаказуемые (ч. 2 ст. 30 УК РФ); норма, признающая приготовлением неудавшееся подстрекательство (ч. 5 ст. 34 УК РФ)8.
Существенные фактические и законодательные удобства создают фикции в гражданском праве (признание гражданина безвестно отсутствующим, умершим; признание кровными родственниками усыновителя (и его родственников) и усыновленного (и его потомства) по отношению к друг к другу при наследовании по закону и др.) Вполне справедливым следует признать мнение И. Г. Зайцева о том, что «фикции целесообразны, разумны и поэтому нужны».
Одна из знаменитых фикций «незнание закона не освобождает от ответственности» стала поговоркой. В условиях характерного для нашего времени появления огромного числа законов и регламентов эта формулировка становится фикцией даже для самих юристов.
О.А. Курсова различает фикции по источнику (конституция, законы), по способу выражения (суждения и предположения) и по характеру правовых ситуаций (фиктивные факты и фиктивные состояния).
По мнению российских ученых, фикции также можно разделить по сфере существования на теоретические и нормативные. Первые не выступают самостоятельными регуляторами, а предполагают наличие допущения в самом понятии («бестелесные вещи», «экстерриториальность», «представительство»). Вторые закреплены в тексте закона в виде отдельных регулятивных нормативно-правовых предписаний: институт усыновления, институт срока давности, институт лишения (восстановления) родительских прав и др.
Одним из ярких примеров юридической фикции в российском праве является признание движимых по своей природе вещей недвижимыми. Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся космические объекты, воздушные и морские суда, поскольку они имеют большую ценность для государства, хотя по своим признакам являются перемещаемыми вещами, а также, в силу специфики этих вещей существует необходимость повышенного (в сравнении с иными объектами гражданского права) контроля за владением, пользованием и распоряжением ими.
Для упрощения механизма правового регулирования в отдельных случаях законодателем также применяются юридические фикции. Например, такое имущество, как вещи, долги, работы, услуги, права требования, в соответствии с частью 2 статьи 152 ГК РФ и иного законодательства о недвижимости обобщаются в единый имущественный недвижимый комплекс - предприятие.
Следует отметить, что фикции играют огромную роль в российском праве. Они способствуют реализации правовой реальности, установлению правопорядка и законности; устраняют неопределенность и пробелы в праве; способствуют охране законных интересов граждан; помогают добиться правосудия в том случае, когда закон не работает или работает неправильно; ускоряют процесс судебного разбирательства, тем самым делая правовую систему экономной; способствуют эффективности юридической деятельности
9.
Для развития целостной теоретической концепции предстоит еще многое сделать. Необходимо обозначить особенности фикций в российском праве, исследовать их значение для правовой системы и для права в целом, произвести научную классификацию, определить функции юридических фикций как особого средства юридической техники.
В условиях современных реалий общество все чаще сталкивается с проблемами, которые могут быть разрешены только в судебном порядке. Это порождает увеличенную загруженность судов. Но, вне зависимости от указанных факторов и возрастающего числа, поданных в суды исковых заявлений, судьи обязаны всесторонне, объективно и в полном объеме исследовать обстоятельства дела, и в конечном итоге принять справедливое решение по разрешению спора по существу.
Проведенный анализ судебной практики 2016 - 2017 годов выявил тенденцию широкого применения юридических фикций при рассмотрении исковых заявлений гражданскими и административными коллегиями Арбитражных судов и судами общей юрисдикции.
Следует отметить, что многократно встречающееся применение указанной категории права в судопроизводстве, свидетельствует об успешном преодолении недостаточной разработанности вопроса о понимании, правильном применении, и, что немаловажно для юриспруденции, определения научной значимости юридических фикций.
Такое применение обусловлено спецификой юридических фикций, а именно тем, что юридические фикции используются в случае противоречия юридической нормы реальной действительности, а также в случае невозможности установления юридического факта, которая препятствует принятию юридически значимого решения.
Изучение вынесенных и вступивших в силу судебных актов помогло определить отрасли права, в которых использование правоприменителем данных правовых категории встречается чаще всего.
Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была введена статья 165.1 следующего содержания: заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.