Файл: Понятие и виды сделок в гражданском праве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 256

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Для совершения многосторонней сделки необходима воля трех и более сторон. Видов многосторонних сделок немного. К ним относится договор простого товарищества (ст. 1041 ГК), а также учредительные договоры, целью заключения которых является создание юридических лиц, имеющих определенные организационно-правовые формы, например хозяйственные товарищества. В таких сделках воли сторон имеют, помимо встречного содержания, еще и единую (а не противоположную) направленность из-за их общей цели (совместное производство и реализация продукции, строительство и т. п.).

По моменту возникновения сделки делятся на реальные и консенсуальные.

Реальные (от лат. «res» – вещь) сделки считаются совершенными при одновременном выполнении двух условий: а) наличие соглашения, т.е. произошло волеизъявление в форме, требуемой законом; б) вещь была передана. Примеры реальных сделок: договор перевозки груза (ст. 785 ГК), договор страхования (п. 1 ст. 957 ГК), договор хранения (п. 1 ст. 886 ГК), договор займа (п. 1 ст. 807 ГК).

Консенсуальные сделки (от лат. «consensus» – соглашение) считаются совершенными при обычном соглашении сторон, выраженном в надлежащей форме. К консенсуальным относятся многие гражданско-правовые договоры (купли-продажи, аренды, подряда, комиссии). Определенные сделки могут относится как к реальным, так и к консенсуальным (к примеру, договоры дарения – ст. 572 ГК, морской перевозки груза – ст. 115 КТМ).

Консенсуальная сделка считается совершенной не с того момента, как стороны совершили какие-либо реальные действия, а с того момента, как сторонами было достигнуто соглашение по существенным условиям.

Классический пример консенсуальной сделки – сделка купли-продажи.

Реальная сделка предполагает кроме достижения соглашения по всем существенным условиям, передачу материальных ценностей одним субъектом другому.

Для заключения реальной сделки (от лат. res – вещь) требуется также передача вещи, и только с момента такой передачи договор считается заключенным. К числу реальных сделок относятся договоры перевозки грузов, хранения, безвозмездного пользования имуществом.

Следует отметить, что в случаях, специально установленных законом, некоторые виды сделок могут быть как реальными, так и консенсуальными. Таковым является, например, договор дарения (ст. 572 ГК РФ), по которому одна сторона передает другой имущество в собственность (договор реальный) либо обязуется передать его в определенный срок после заключения договора (договор консенсуальный).


Способ заключения сделки (только путем достижения соглашения или с одновременной передачей вещи) не следует смешивать с тем, как в действительности она может быть исполнена. Например, большинство договоров купли-продажи исполняется (передается имущество и денежная сумма) непосредственно в момент заключения. Однако это обстоятельство не превращает договор купли-продажи в реальный, поскольку право требовать передачи вещи и уплаты покупной цены возникает до такой передачи и независимо от нее. В реальных сделках передача вещи означает заключение договора, а в кон-сенсуальных – его исполнение. Поэтому в реальном договоре дарения у одаряемого не возникает права требовать передачи подарка, поскольку сам договор до такой передачи считается незаключенным.

В действующем законодательстве попытка раскрытия возмездности и безвозмездности предпринята лишь в отношении категории гражданско-правового договора. В соответствии с положениями статьи 423 ГК РФ возмездным является договор, по которому за исполнение своих обязанностей сторона должна получить плату или иное встречное предоставление. Безвозмездным же признается такой договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

В качестве параметров, определяющих сущность встречного предоставления, можно обозначить его форму, размер, порядок внесения. Согласно закону (ст. 317 ГК РФ) денежное предоставление может быть выражено в рублях или иностранной валюте и в зависимости от вида договора получает особе наименование (денежная сумма; вознаграждение; провозная плата; денежные средства; проценты на денежную сумму). Иные формы предоставления отличаются значительным качественным разнообразием и выражаются как в материализованных, так и нематериализованных объектах. В силу господства принципа диспозитивности размер встречного предоставления в большинстве договоров определяется по соглашению сторон.

В зависимости от характера безвозмездности все договоры могут быть дифференцированы на три основные группы. Первую группу образуют договоры, обладающие императивной безвозмездностью, установленной законом. К их числу относятся договоры дарения и безвозмездного пользования. Наличие встречного предоставления в рамках данных договоров ведет к их правовой переквалификации на договоры купли-продажи (мены) или аренды. Во вторую группу входят договоры, характеризуемые альтернативной безвозмездностью. Данные договоры презюмируются законом как безвозмездные, но по соглашению сторон могут быть трансформированы в безвозмездные. К их числу относятся договор поручения (п. 1 ст. 972 ГК РФ), договор доверительного управления имуществом (ст. 1023 ГК РФ), договор хранения в гардеробах организаций (п. 1 ст. 924 ГК РФ). Третья группа безвозмездных договоров включает в себя договоры с диспозитивной безвозмездностью, изначально сформированной по соглашению сторон. В состав этой группы входят безвозмездные модели возмездных договоров (жестко не противоречащие их правовой природе), например договоры безвозмездного оказания услуг или выполнения работ, а также непоименованные договоры.


2.2 Классификация по значению основания сделки для ее действительности и по наличию условия в сделке

Недействительными являются такие сделки, которые не создают прав и обязанностей, т.е. правового результата, к которому стремились стороны. Недействительная сделка не несет юридических последствий, исключая последствия, связанные с ее недействительностью. Недействительная сделка является таковой с момента ее заключения (п. 1 ст. 167 ГК).

Недействительность сделок может наступить по разным основаниям, которые установлены законом. Данные основания имеют связь с определенными нарушениями условий, необходимых для того, чтобы сделка была действительной, а именно: содержание сделки должно быть законным, воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу, должна соблюдаться требуемая по закону форма сделки, сделка должна совершаться лицом, обладающим нужной дееспособностью.

Основания для признания сделки недействительной должны быть в наличии в тот же момент, что и совершение сделки как юридического факта. К примеру, если на момент, когда происходит заключение договора о купле-продаже дома, самого дома уже не существует, то невозможным является и исполнение договора (т.е. перехода права собственности на этот дом к покупателю от продавца), а сам договор будет считаться недействительным из-за того, что был заключен с каузой, которую нельзя осуществить (ст. 168, п. 1 ст. 235 ГК). Обязанности и права по этому договору не возникнут уже с самого начала. Однако, если дом сгорел после заключения договора, то договор является действительным, а обязанности и права возникнут сразу в момент его заключения. Но с момента гибели указанного в договоре предмета соответствующие обязанности и права будут прекращены по причине невозможности исполнения договора (ст. 416 ГК).

Обычно, если имеются основания, сделка целиком признается недействительной. Однако если лишь часть сделки является недействительной, это не делает недействительными прочие ее части, если можно предположить, что сделка была бы совершена, не включая недействительную ее часть (ст. 180 ГК).

Недействительные сделки разделены законом на две большие группы: оспоримые и ничтожные.


Ничтожная сделка связана с наиболее существенными нарушениями условий ее действительности, и поэтому закон делает максимально доступным и простым признание недействительными ничтожных сделок. Ничтожную сделку считают недействительной с момента ее совершения независимо от того, признает ли суд ее таковой. «Реанимировать», а после признать действительной ничтожную сделку невозможно, хотя в законе есть кое-какие исключения из данного правила (пп. 2 и 3 ст. 165, п. 2 ст. 171 ГК). О ничтожности сделки имеет право заявить любое лицо, в том числе в судебном порядке посредством предъявления иска о признании данной сделки недействительной. Требование относительно применения последствий недействительности такой сделки может предъявить любое заинтересованное лицо. Суд вправе применять подобные последствия и по личной инициативе.

Оспоримые сделки – это сделки, недействительность которых устанавливается лишь в судебном порядке (п. 1 ст. 166 ГК). А пока судом не будет вынесено решение о признании данной сделки недействительной, она считается действительной и порождает гражданские обязанности и права.

Основания недействительности оспоримой сделки обычно связаны с определенным нарушением воли лица, заключившего сделку, либо третьего лица, чья воля в силу закона является значимой для действительности данной сделки. Из-за того, что распознать факт нарушения внутренней воли лица достаточно сложно, оспоримая сделка является действительной до момента установления ее недействительности судом.

Очевидно, что судить, нарушена внутренняя воля или нет, может лишь то лицо, чья воля предполагается нарушенной. В связи с этим законом по общему правилу предоставляется право оспаривать данные сделки только этим лицам (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Так как в оспоримой сделке нарушена воля конкретного лица, при одобрении данным лицом оспоримой сделки уже после ее заключения основания считать ее недействительной отпадают и сделка приобретает статус действительной. Хотя это правило в законе прямого выражения не имеет, оно широко используется в судебной практике. Оспоримые сделки, в отличие от ничтожных, которые всегда недействительны с момента заключения, могут признаться недействительными в будущем времени (п. 3 ст. 167 ГК).

По значению, которое имеет для сделок их юридическая цель (основание), они делятся на каузальные и абстрактные.

При совершении любой сделки ее участники руководствуются определенными целями и мотивами. Эти цели и мотивы не имеют юридического значения, если они не относятся в силу закона к тем типовым правовым результатам, которые свойственны для сделок данного вида. Если же цель или мотив составляют типовой правовой результат для сделки данного вида, они приобретают характер юридической цели (основания) для соответствующей сделки, которая на юридическом языке именуется каузой (от лат. «сausa» – причина).


Например, заключая договор аренды предприятия как имущественного комплекса (ст. 656 ГК), арендатор рассчитывает получать от деятельности предприятия прибыль, размер которой в несколько раз превышает затраты на арендную плату. Юридической же целью (основанием) договора аренды является получение вещи в пользование в обмен на арендную плату. Если такой цели нет, нельзя говорить и об аренде. Таким образом, основание, или кауза сделки - это типовые юридически значимые для сделки данного вида цели ее совершения, от которых зависят юридическая природа и действительность данной сделки. При этом основание (кауза) сделки должно являться законным и осуществимым, иначе сделка будет считаться недействительной.

В абстрактных сделках (от лат. «abstrahere» – отрывать, отделять) основание либо вовсе отсутствует, либо юридически безразлично и не влияет на их действительность. Кредитор в абстрактной сделке не должен доказывать наличие основания ее совершения. Например, при выдаче векселя векселедатель безусловно обязуется уплатить векселедержателю определенную указанную в векселе сумму. Причина, по которой принята такая обязанность, не имеет значения и остается за рамками вексельного обязательства. Кредитор не должен доказывать наличие основания выдачи векселя (например, договора займа, в силу которого кредитор имеет право требовать соответствующую сумму от должника).

По зависимости юридической силы сделки от определенного внешнего обстоятельства выделяют так называемые условные сделки. Условными называются сделки, в которых возникновение или прекращение прав и обязанностей ставятся в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

Условной называется сделка, в процессе совершения которой правовые последствия зависят от обстоятельств, про которые неизвестно, наступят они в будущем или нет.

Условной сделке характерны следующие признаки:

Обстоятельство, указанное в сделке, не имеет место на момент ее заключения, т.е. условие относится к будущему;

Условие должно быть возможным, то есть осуществимым в реальности как юридически, так и в соответствии с объективными естественными законами. Именно поэтому обстоятельство, выбранное в качестве условия участниками сделки, не должно находиться в противоречии с законом, основами правопорядка и нравственности. К примеру, сделка, в которую как условие включается требование о причинении вреда, будет являться недействительной.