Файл: Юридический факультет кафедра юриспруденции выпускная квалификационная работа.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 619
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра юриспруденции
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
По направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «______________»
ТЕМА РАБОТЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Научный руководитель
Дата защиты:_________
Оценка:___________
Студент группы БЮР-20__
_____________________________
г. Петропавловск-Камчатский
2023 год
Оглавление
Введение | 3 |
1. Общая характеристика договора | 5 |
1.1 Понятие и функции договора | 5 |
1.2 Классификация договоров | 8 |
2. Гражданско-правовые особенности определения существенных условий договора | 13 |
2.1 Существенные условия договора | 13 |
2.2 Порядок, и основания изменения условий договора | 27 |
2.3 Проблемы определения круга существенных условий в РФ | 30 |
2.4 Последствия несогласования сторонами договора существенных условий | 38 |
3. Совершенствование законодательства условий договора | 42 |
3.1 Взаимосвязь условий и формирования договора | 42 |
3.2 Усовершенствование статьи 432 ГК РФ | 48 |
Заключение | 55 |
Список использованных источников | 58 |
ВВЕДЕНИЕ
В современном рыночном хозяйстве договор является одним из основных способов регулирования экономических взаимосвязей, поскольку сами участники таких связей, будучи собственниками, по своему усмотрению определяют направления и порядок использования принадлежащего им имущества. В качестве производителей товаров собственники организуют производство и сбыт своей продукции (путем заключения и исполнения договоров со своими контрагентами, тем самым определяют характер и содержание отношений. Ведь условия договоров формируются сторонами и отражают баланс их интересов, учитывающий определенную экономическую ситуацию.
На данный момент, договор - центральный и важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах предпринимательства и обслуживает разнообразные имущественные и личные потребности граждан.
Правовая конструкция договора позволяет сторонам согласовать свою волю и использовать предложенные законодателем или свои собственные модели для закрепления достигнутых соглашений.
Для рыночных отношений с одной стороны необходима некоторая самостоятельность и инициативность участников экономического оборота, с другой – эти правоотношения должны быть в рамках законодательства. Эти основополагающие начала договорного права в условиях рыночной экономики закреплены в ст. 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) «Свобода договора»[1].
Юридические преимущества договорной формы взаимоотношений проявляются в ее универсальности, простоте и гибкости. Договор может быть заключен в любой форме, причем и между отсутствующими контрагентами (путем переписки) или через представителя. Первоначальные условия договора могут быть в дальнейшем изменены и дополнены сторонами, их права могут быть установлены в интересах третьих лиц, которые в заключении договора не участвовали, или уступлены затем третьим лицам. Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.
Одним из важнейших вопросов, которые обычно разрешает юрист-практик при рассмотрении в суде спора, основанного на каком-либо договоре, является вопрос о том, согласованы ли в договоре его существенные условия. Между тем институт существенных условий в настоящее время весьма далек от совершенства и дает массу поводов для разночтений [21].
Таким образом, становится очевидной актуальность выбранной для исследования темы.
Цель работы состоит в исследовании института существенных условий договора.
Для достижения этой цели поставим задачи:
-
Проанализировать содержание договора -
Изучить гражданско-правовые особенности определения существенных условий договора; -
Проанализировать теоретические и практические аспекты заключении договора в гражданском праве;
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с заключением гражданско-правовых договоров и определения их существенных условий.
Предметом исследования являются нормы российского гражданского законодательства, регулирующего договорные отношения.
Структура и содержание данной работы обусловлены поставленной целью и вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА-
Понятие и функции договора
-
Договор является одной из древнейших юридических конструкций, с помощью которой осуществляется регулирование поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а также удовлетворение экономических интересов хозяйствующих субъектов.
Можно выделить следующие функции гражданско-правового договора:
– он служит основанием возникновения большинства гражданских правоотношений;
– содержит программу поведения сторон договора путем координации их интересов;
– фиксирует волю сторон, достигнутую по поводу условий договора;
– устанавливает стимулирующие меры к его исполнению.
Определение гражданско-правового договора содержится в ст. 420 ГК РФ. Согласно легальному определению гражданско-правовой договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, в рамках законодательного подхода договор представляет собой согласованное действие (волеизъявление), направленное на достижение определенного правового результата, т. е. является двусторонней или многосторонней сделкой, одним из самых распространенных и типичных для гражданского права юридических фактов[22].
Однако зачастую в учебной и научной литературе, а в некоторой степени – и в нормативных правовых актах под договором понимают несколько иное явление, что позволяет говорить о многозначности рассматриваемой юридической конструкции:
– договор как сделка, юридический факт;
– договор как обязательство, правоотношение;
– договор как документ, письменная форма.
Итак, договор – это юридический факт. Помимо того под договором принято понимать и те правоотношения, которые возникают в результате его заключения. Такое значение мы придаем договору, когда используем конструкцию «между сторонами существует договор» или видим в законе формулировку «изменение или прекращение договора» [23] . В этих случаях речь идет именно о договорных правоотношениях сторон. Необходимо также иметь в виду, что правоотношения сторон, возникающие в результате заключения договора, закон называет обязательствами.
Таким образом, второе понимание договора – это его понимание на уровне доктрины как договора – правоотношения, как договора – обязательства.
При этом обязательством в ст. 307 ГК РФ называется такое правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное юридическое действие или воздержаться от его совершения, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Если понятие «обязательство» сопоставить с понятием «договорные правоотношения», то нетрудно заметить, что большинство гражданско-правовых договоров порождают не одно обязательство, а как минимум два, причем стороны договора меняются в этих обязательствах местами. Покажем это на примере договора купли-продажи, который порождает два обязательства: по передаче товара (в нем должником является продавец, а кредитором – покупатель) и по уплате цены товара (где стороны меняются местами, и должником выступает покупатель, а кредитором – продавец) [24]. Таким образом, с позиции закона договор – это сделка, юридический факт, а отношения сторон, вытекающие из договора, – все-таки не договор, а обязательства, договором мы их можем называть для упрощения ситуации.
В третьем значении термин «договор» трактуется в основном в обыденной практике, но и встречается и в нормативных правовых актах. Имеется в виду договор как документ, в котором описаны его условия. Если толковать закон буквально, то документ под термином «договор» следует называть письменной формой договора. Определение договора как документа тоже является упрощением ситуации и продиктовано удобством: вместо словосочетания «письменная форма договора» мы используем слово «договор» [25]. При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться и в устной, и в письменной форме, поэтому мы не можем отрицать существования договора, заключенного в устной форме. Использование термина «договор» как синонима термина «документ» может приводить к заблуждению и к отрицанию договора, заключенного в устной форме. Это иногда чревато признанием существенными условиями договора всех тех условий, которые закон (чаще это не Гражданский кодекс РФ) требует ко включению в договор (подразумевая его письменную форму). В результате возникает вероятность признания договора незаключенным, когда в нем нет всех требуемых реквизитов договора как документа, что следует оценивать как неверный подход.
Существует целая закономерность норм права, регулирующих договорные взаимоотношения. Так, отдельные типы и виды договоров регулируются главами части второй Гражданского кодекса РФ, а также некоторыми другими законами и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ГК РФ. Общие правила договора содержатся в гл. 27–29 ГК РФ. Поскольку договор является двусторонней или многосторонней сделкой, к нему применяются нормы главы 9 Гражданского кодекса РФ о сделках, если иное не установлено ГК РФ. К договорным обязательствам применяются также общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ), если иное не установлено главой 27 ГК РФ и нормами об отдельных видах договоров.
Закон содержит ряд правил, направленных на обеспечение стабильности гражданско-правовых договоров. В частности, это касается правил о действии во времени законов, регулирующих договорные отношения (ст. 422 ГК РФ): к договору применяются те императивные правила закона, которые действовали при его заключении. Если же после заключения договора будет принят закон, который устанавливает иные обязательные для сторон правила, то условия заключенного договора сохраняют силу (даже если права и обязанности из договора возникают после вступления в силу этого нового закона, что является спецификой по сравнению с общими правилами действия гражданских законов во времени, изложенными в ст. 4 ГК РФ). Исключение составляют случаи, когда в самом законе установлена его обратная сила, т. е. распространение закона на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров [2].
1.2 Классификация договоров
Договоры подразделяются на группы в соответствии с различными критериями, положенными в основу их классификации.
1. По количеству сторон договоры подразделяются:
– на двухсторонние – для их заключения необходимо согласование воль и выражение согласованной воли вовне двух сторон договора. Как правило, такие договоры являются взаимными. Большинство гражданско-правовых договоров – договоры двусторонние. К таким договорам относятся договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг и многие другие;
– на многосторонние – для их заключения необходимо согласование воль и выражение согласованной воли вовне более двух сторон. Такие договоры порождают другую модель взаимоотношений сторон: как правило, действия сторон договора направлены на выполнение одной цели или на достижение одного результата, как таковая взаимность в договоре отсутствует. К многосторонним договорам относятся договор простого товарищества, учредительный договор [26].
2. По соотношению прав и обязанностей сторон договоры подразделяются:
– на одностроннеобязывающие – в таких договорах обязанности есть только у одной стороны договора, другая же обладает лишь правами по договору; так, например, в договоре займа обязанности есть только у заемщика. Как правило, такой характер имеют реальные договоры;
– двустроннеобязывающие – в таких договорах каждая из сторон имеет и права, и обязанности. Большее количество гражданско-правовых договоров имеют двустороннеобязывающий характер, например купля-продажа, аренда, подряд, возмездное оказание услуг и другие. Такие договоры в юридической литературе принято называть взаимными (синаллагматическими), хотя взаимный характер договора имеет несколько иной акцент: каждая из сторон обязуется таким образом, что ее обязанность является встречной к обязанности другой.
3. По моменту заключения договоры подразделяются:
– на консенсуальные – те, которые считаются заключенными с момента достижения сторонами соглашения (по всем существенным условиям договора). Такой характер имеет большинство гражданско-правовых договоров, а именно купля-продажа, аренда, подряд, кредитный договор;
– реальные – те, которые считаются заключенными с момента передачи вещи. Это договоры займа, банковского вклада, перевозки груза, хранения (в большинстве случаев).
4. По наличию встречного предоставления договоры подразделяются:
– на возмездные – с получением встречного предоставления за исполнение обязанностей каждой стороной. большая часть гражданско-правовых договоров имеет возмездный характер, например купля-продажа, аренда, возмездное оказание услуг. Кроме того, ст. 423 ГК РФ вводит презумпцию возмездности договоров: договор считается возмездным, если из закона, содержания или существа договора не следует другое;
– безвозмездные – договоры, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее встречного предоставления. К таким договорам относятся договоры дарения, безвозмездного пользования имуществом (ссуды); безвозмездными могут быть договоры хранения и поручения [27].
5. Также выделяют публичные и непубличные договоры; до-говоры присоединения и не являющиеся таковыми; договоры, заключенные в пользу контрагентов и в пользу третьих лиц; основные и предварительные договоры и другие.
Публичным договором (ст. 426 ГК РФ) признается договор, который заключен с одной стороны лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, исходя из характера выбранной деятельности должно заключать договор с каждым, кто к нему обратится. К таким видам деятельности будут относится розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и другие виды деятельности, особо указанные в законе.
Договором присоединения (ст. 428 ГК РФ) признается договор, условия которого определены одной из сторон в стандартных рамках и могут быть приняты другой стороной только путем присоединения к договору в целом. Признание договора договором присоединения зависит не от признания его таковым законом, а от конкретных обстоятельств заключения. В качестве примера можно привести практику заключения договоров профессиональными участниками тех или иных отношений – банками, страховыми предприятиями, телекоммуникационные организации и так далее, деятельность которых имеет общественный характер. В основном договоры этих организаций заключаются как договоры присоединения. Статья 428 ГК РФ позволяет присоединившейся стороне требовать после заключения договора его расторжения или изменения, если условия такого договора явно обременительны для нее.
Предварительный договор – это договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор на определенных условиях (ст. 429 ГК РФ). При нарушении такой обязанности можно требовать понуждения к заключению до- говора через суд.
Договор в пользу третьего лица – это договор, по которому исполнение по договору производится не кредитору, а третьему лицу, не являющемуся стороной договора, которое получает право требования исполнения обязательства для себя [28]. При этом на третье лицо, как правило, не могут быть возложены обязанности по договору. Регулирование данной договорной моде- ли содержится в ст. 430 ГК РФ. К договорам в пользу третьего лица можно отнести договор перевозки груза, который заключается в пользу грузополучателя (в случае, если он не совпадает с грузоотправителем), договор доверительного управления в случае, если он заключен не в интересах учредителя управления, а в интересах иного выгодоприобретателя.
В ходе реформы Гражданского кодекса РФ в него были включены определения таких договоров, как рамочный (ст. 429.1), опционный (ст. 429.3), абонентский (ст. 429.4).
Рамочным договором (договор с открытыми условиями) признается договор, определяющий лишь общие условия взаимоотношений сторон, которые могут быть впоследствии конкретизированы сторонами различными путями, предусмотренными самим рамочным договором, напри- мер путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон и т. п.
Опционный договор – это договор, по которому одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество); при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается [30].
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) – это договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом [3].
2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
2.1 Существенные условия договора
Содержание договора составляют его условия (статьи или пункты), о которых вступающие в договор стороны достигли согласия в ходе переговоров.
Как справедливо отмечается в работе М.И. Брагинского и В.В.Витрянского, договорные условия являются способом фиксации взаимных прав и обязанностей. При этом, когда говорят о содержании договора в качестве правоотношения, имеют в виду права и обязанности контрагентов. Для договора-сделки его содержание составляют договорные условия1.
Некоторые условия включаются в договор в силу того, что они предписаны законодательством, однако большинство условий вырабатываются и согласовываются самими сторонами с учетом их требований к предмету договора и порядку его исполнения [29].
На практике применяет огромное количество разнообразных договоров, а у их участников почти всегда возникают особые требования к предмету и исполнению заключенного договора, наряду с различием возможностей исполнения договоров у разных контрагентов это обуславливает необычайное разнообразие условий договоров.
Однако по своему правовому значению все договорные условия
принято подразделять на три основные группы: существенные, обычные и случайные.
При этом в законодательстве прямо используется и раскрывается смысл только понятия существенных условий.
В качестве основного признака, который объединяет существенные условия в одну группу, как отмечается в работе М.И.Брагинского и В.В.Витрянского, можно отметить то обстоятельство, что существенные условия договора формируют договоры в целом и их отдельные виды в частности [4].
Таким образом, существенными, по мнению названных авторов, являются условия, «необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и тем самым способным породить права и обязанности у его сторон»2.
Что же касается официальной дефиниции, то в соответствие со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.
При рассмотрении вопроса о наличии договоренности сторон по всем существенным условиям необходимо исходить из того, что конкретные виды договорных обязательств обладают своей спецификой [31]. Например, многие из условий, существенных и традиционных для договора купли-продажи, не могут составлять содержание договора о доверительном управлении имуществом или депозитарного договора. Также различны условия, характерные для договоров подряда, хранения, поручения, банковского вклада, безналичных расчетов и т.д.[32].
В подобных случаях необходимо прежде всего обратиться к специальным нормам, которые непосредственно относятся к обязательствам данного вида.
При установлении наличия в договоре всех существенных условий следует руководствоваться непосредственно требованием закона для договоров данного типа, определенностью положений договора относительно предмета договорного обязательства, а также согласованием воли сторон по кругу условий, предварительно названных существенными одной из сторон. В актах, посвященных отдельным договорам, в самой норме предусмотрено, какие условия, включенные в договор, признаются существенными.
Если в законе нет указания о том, какие условия договора следует считать существенными, руководствуются особенностями соответствующего договора.
Традиционно считается необходимым достижение соглашения по трем следующим условиям: о предмете, цене и сроке договора. Но это начало не может применяться ко всему многообразию видов договорных отношений. Очевидно, что нельзя считать для каждого договора существенным условие о цене, поскольку существуют и безвозмездные договоры (например, беспроцентный договор займа). Кроме того, по предварительному заявлению любой из сторон существенное значение может быть придано и иным ею обозначенным условиям [33].
Таким образом, многие авторы выделяют следующие условия, которые можно отнести к существенным:
-
условия о предмете договора; -
условия, названные в законе или иных нормативных актах в качестве существенных или необходимых для договоров данного вида; -
условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Последние условия могут касаться частных вопросов, однако поскольку сторона считает их важными, они приобретают характер существенных и их согласование необходимо для того, чтобы договор вступил в силу.
Рассмотрим названные категории более подробно.
1. Условие о предмете договора
В ст. 432 ГК отмечено самое важное существенное условие договора - его предмет, необходимость определения которого исходит из сути договора и без чего содержание договора становится непонятным.
Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения (например, наименование и количество поставляемых товаров), а зачастую определяют и характер договора. Так, условие о возмездной передаче индивидуальной вещи определяет договор купли-продажи, а о ее производства - договор подряда. При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение по нему невозможен, а договор, по своей сути, теряет смысл и потому считается незаключенным.
Вопрос о содержании предмета договора является тем более важным, что от его решения зависит наступление желаемых правовых последствий.
Однако весьма важно также обратить внимание на соотношение категорий «предмет» и «объект» договора [34].
Проблема соотношения категорий «предмет» и «объект» договора до сегодняшнего дня не нашла окончательного разрешения. Договорная практика исходит из того, что предметом договора следует считать установленное сторонами при его заключении поведение сторон.
В.В. Витрянский, отождествляя предмет договора с предметом обязательства, вытекающего из договора, указывает, что он «представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или, соответственно, воздержаться от их совершения)»3.
Эта позиция базируется на богатом научном материале и сегодня является наиболее устойчивой в судебно-арбитражной практике4.
Ряд авторов исходит из того, что понятие «объект правоотношения» равнозначно понятию «объект гражданских прав» лишь на том основании, что ст. 128 ГК РФ дает исключительный перечень объектов гражданских прав, включая туда и «услуги», и «работы», т.е. в соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ определенные действия или определенную деятельность. Изучая изложенную позицию законодателя, ученые признают, что «под объектом гражданских правоотношений следует понимать не только различного рода блага, но и действия»5.
Условия о предмете договора могут содержать разъяснения на любые вещи
, включая деньги и ценные бумаги, имущество, имущественные права, работы и услуги, уведомление, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), а также нематериальные блага. Кроме этого в состав предмета договора также должны включаться и его объекты.
Другими словами, весь комплекс вместе взятых материальных предметов исполнения и соответствующих им имущественных прав, материальных и нематериальных результатов исполнения и объектов договора соответствует установленному законодателем в ст. 128 ГК РФ перечню объектов гражданских прав [5].
Условия о предмете договора можно рассматривать в качестве особого предметного состава, включающего два основных компонента:
-
условия, устанавливающие содержание и характер деятельности сторон договора (обязательственный элемент); -
условия, определяющие материальные объекты этой деятельности (материальный элемент).
На стадии заключения основного договора (как сделки) материальный элемент условия о предмете такого договора выполняет ведущую роль по отношению к обязательственному элементу, который, в свою очередь, определяется:
-
необходимостью наличия материального элемента в договорной конструкции (например, в договоре возмездного оказания услуг он отсутствует); -
качественными характеристиками материального элемента; -
составом правомочий имущественных прав на материальный элемент.
Все перечисленные критерии, относящиеся к материальному элементу в предполагаемых отношениях, детерминируют вид и характер предстоящей договорной деятельности.
На стадии исполнения договорного обязательства ведущую роль приобретает обязательственный элемент условия о предмете основного договора. Материальный элемент на этой фазе отношений сторон выполняет конститутивные (статутные) функции. Существование двух основных элементов условия о предмете договора - обязательственного и материального - связано с относительной «независимостью» материального компонента, который имеет свою «правовую судьбу» [35]. Будучи объектом гражданского оборота, вещи обладают не только присущим им комплексом имущественных правомочий, но могут также и являться объектом договорной деятельности. При этом если имущественные права неотделимы от вещи, права требования в договорном обязательстве с участием этой вещи существуют только в связи с договорным отношением (иногда даже вне зависимости от того, существует оно в настоящий момент или нет)
6.
Иными словами, любые материальные объекты гражданских прав составляют материальный элемент условия о предмете договора. Сложнее вопрос об отнесении к условиям о предмете договора нематериальных благ, также упоминающихся ст. 128 ГК РФ в качестве объектов гражданских прав. Однако и по поводу них возможно возникновение договорных отношений,
например в обязательствах, связанных с оказанием услуг.
В этих случаях нематериальные блага выступают в роли цели договора в качестве результата, на который направлена деятельность должников по исполнению обязательств (например, здоровье в договоре оказания медицинских услуг). Именно это обстоятельство побудило законодателя включить в перечень объектов гражданских прав, установленный в ст. 128 ГК РФ, работы и услуги. Другими словами законодатель признает работы и услуги, а точнее, права требования на них, объектами гражданских прав [37].
По ранее действовавшему законодательству условие о цене считалось существенным для возмездных договоров, согласно новому ГК по общему правилу таковым не является. В силу п. 3 ст. 424 ГК в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, его исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Лишь при заключении отдельных договоров ГК и иные законы требуют обязательного определения цены и, следовательно, признают это условие существенным (продажа недвижимости - п. 1 ст. 555 ГК, продажа товаров в кредит с рассрочкой платежа - п. 1 ст. 489 ГК, договоры ренты - п. 1 ст. 583 ГК и др.).
2. Условия, названные в законе или иных нормативных актах в качестве существенных или необходимых для договоров данного вида.
В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в качестве существенных. Например:
-
в ст. 942 ГК прямо указаны существенные условия договора страхования, -
в ст. 1016 ГК перечислены существенные условия договора доверительного управления имуществом, -
согласно п. 1 ст. 339 ГК в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В договоре должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада каждого из участников полного товарищества должно содержаться в учредительном договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК, а в договоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы, предполагающей соединение вкладов участников (п. 1 ст. 1041 ГК). В обоих случаях речь, несомненно, идет о существенном условии.
3. Условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Важно так же помнить, что участник будущего договора может заявить о своем желании включить в его содержание какое-либо условие, само по себе не являющееся необходимым для данного договора [6].
Например, участник может предложить облечь договор в нотариальную форму и распределить между сторонами расходы по оплате пошлины, хотя по закону такая форма и не является обязательной для договоров данного вида [36].
Данное условие также становится существенным, ибо при отсутствии соглашения по нему не получится совпадающего волеизъявления сторон и договор придется считать незаключенным. Из этого следует, что наличие у сторон договора разногласий по любому из его условий превращает последнее в существенное условие, а сам договор - в незаключенный7.
Существенные условия договора могут подразделяться на предписываемые и инициативные. Такое деление важно с точки зрения организации и техники заключения договоров, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Условия, необходимые для заключения договоров данного вида, например условия о предмете договора, считаются предписываемыми законом. Условия, которые сами по себе не требуются для заключения договора, но включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются в качестве инициативных[7].
Таковыми, в частности, могут быть:
-
условия конкретизирующие срок исполнения договора (графики отгрузок товара, сдачи этапов работ и т.п.); -
условия, направленные на дополнительное улучшение качества предмета исполнения или повышение его сохранности (о таре или упаковке, порядке приемки товара или результата работ и т.п.); -
условия об особенностях ответственности за нарушение его условий и др.