Файл: Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследственного права России).pdf
Добавлен: 30.03.2023
Просмотров: 104
Скачиваний: 2
В результате развития в Российской Федерации института частной собственности и развития законодательства в этой области, государство было почти выведено из возможных наследников. Следовательно, круг граждан, т.е. возможных наследников значительно увеличился[10].
1.2 Основные понятия наследственного права
В объективном смысле право наследования является совокупностью норм, которые регулируют процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право можно считать подотраслью гражданского права.
В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
Наследственное право тесно связано с правом собственности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности у наследников[11].
Наследственное право никогда не было самодостаточным образованием, оно было, есть и всегда будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких в большинстве случаях позволяет гражданину увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.
При определении самого понятия наследования следует руководствоваться ст. 1110 п. 1 ГК РФ, где под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное[12].
Следовательно, закон закрепляет давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства.
Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда и т.д. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к его наследникам.
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание[13]. Действующий ГК РФ ставит на первое место наследование по завещанию Российская Федерация ставит перед собой цель стремления стать социальным государством, заботящимся о членах общества, учитывать и все больше уважать их волю. Данное положение можно отнести и к воле собственника, который распорядился в своем завещании принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
Наследования по завещанию приоритетно по отношению к наследованию по закону, т.к. ГК РФ закрепляет норму, согласно которой наследование по закону имеет место, когда нет завещания, а также в иных случаях, установленных ГК РФ[14].
Необходимо учитывать, что наследование является производным способом возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает исключительно благодаря наличию определенного состава юридических фактов, среди которых: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.
Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме как завещания и закона. Не допускает известное некоторым правопорядкам "дарения mortis causa" (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор[15].
Наследование является необходимым и важным институтом гражданского права. Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[16]. Она закрепляет, что право наследования гарантируется. Регулирование наследственных отношений как части однородных гражданско-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.
Наследственное право является одним из компонентов особенной части гражданского права и регулируется разделом 5, частью 3 ГК РФ. Однако, правовое регулирование отношений, которые связанны с переходом наследственного имущества после смерти умершего, может осуществляться и другими разделами ГК РФ, другими федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК РФ) также могут регулировать наследственные отношения, но только на основании прямого указания закона[17].
1.3 Участие нотариата в наследственных правоотношениях
Несмотря на то, что приобретение наследственных прав, а также передача имущества по наследству путем завещания практически невозможны без обращения к нотариусу, несмотря на неразрывную связь нотариальной деятельности с наследственным процессом, вопрос о правовой природе нотариата и нотариальной деятельности в наследственных правоотношениях в науке наследственного права разработан недостаточно. Причиной такого положения является существенное отставание правового регулирования нотариальной деятельности в специальном законодательстве РФ от правового регулирования самих отношений в области наследования ряд норм процедурного (процессуального) характера, регулирующих отношения с участием нотариуса, без чего невозможен такой вид наследования как наследование по завещанию, а также оформление права наследования по любому основанию. Возникающие при этом правоотношения с участием нотариуса могут предшествовать наследственному правоотношению или сопутствовать ему, в связи с чем, как справедливо отмечается в правовой литературе, вначале целесообразно определить место нотариата в системе гражданской юрисдикции, что позволит установить характер и отраслевую принадлежность этих правоотношений[18].
Вопрос о месте нотариального процесса в юридической науке до сих пор остается достаточно дискуссионным. Одни юристы, такие как Н.Б. Зейдер[19], В.Н. Щеглов[20], полагали, что деятельность нотариальных органов охватывается предметом гражданского процессуального права. Они объединяли суд и нотариальные органы, исходя из единства государственной функции данных органов – защиты прав и охраняемых законом интересов.
М.А. Гурвич[21], Н.А. Чечина[22], А.Ф. Клейнман[23] придерживались мнения о невключении в предмет гражданского процессуального права законодательства о нотариате, так как первое регулирует только деятельность суда по рассмотрению гражданских дел, хотя они прямо не определяли самостоятельность нотариального процесса.
Приверженцем нейтральной позиции является М.Г. Авдюков[24], который считает, что нотариальное процессуальное право занимает самостоятельное положение по отношению к гражданскому процессуальному праву. Объясняя это тем, что упомянутая выше государственная функция по защите прав осуществляется нотариатом только при выдаче исполнительных надписей, а при совершении других нотариальных действий нотариат осуществляет охрану прав и интересов субъектов. Нотариат не использует состязательной формы процесса. При выдаче исполнительной надписи вторая сторона не вызывается в нотариальный орган, её мнение по поводу требования не выслушивается.
Специалистами в области нотариата в нотариальном производстве выделяется три стадии: «Первая стадия - возбуждение нотариального производства, на которой решается вопрос о возможности совершения нотариального действия. Вторая стадия - установление юридического состава, необходимого для совершения нотариального действия. Третья стадия - совершение нотариального действия нотариусом либо отказ в его совершении, в зависимости от установленного фактического состава»[25].
Между нотариусом и лицом, обратившимся за совершением нотариального действия, возникают нотариальные процессуальные правоотношения, участники которого обладают рядом прав и обязанностей, реализуемых в определенной последовательности.
Применительно к наследованию можно говорить о наследственном нотариальном производстве, состоящим из удостоверения завещания, оформления и выдачи свидетельства о праве на наследство, принятие нотариусом мер по охране наследства и управлению им.
В одних случаях могут возникать все виды деятельности, охватываемой наследственным нотариальным производством, в других - только отдельные из них (по удостоверению завещания, оформлению и выдаче свидетельства о праве на наследство).
Первую стадию[26] нотариального производства называют стадией его возбуждения, что относится и к нотариальному наследственному производству. Юридическим фактом, являющимся основанием к возбуждению нотариального наследственного производства, является заявление лица, обратившегося к нотариусу, и его принятие нотариусом.
Заявление как юридический акт в общественном обороте встречается довольно часто. Заявление, с которым обращается лицо к нотариусу, порождает права и обязанности и у нотариуса, который обязан выслушать заявителя, если заявление делается устно, при письменном заявлении – рассмотреть его, и совершить действия, необходимые заявителю, а если имеются какие-либо препятствия к совершению нотариального действия – отказать в его совершении, мотивировав свой отказ. Понятно, что нотариус не является стороной в сделке, потому заявление и является односторонней сделкой. Однако наличие прав и обязанностей у нотариуса как результата обращения к нему является дополнительным доказательством того, что заявление имеет характер односторонней сделки, которая может порождать права и обязанности не только у самого совершившего ее лица, но и у других лиц[27].
Признание заявления односторонней сделкой можно обосновать также предъявляемыми к нему требованиями: оно должно исходить от лица, обладающего возможностью его заявлять; не должно противоречить закону; воля заявителя на совершение действия, указанного в заявлении, должна формироваться свободно, без какого-либо внешнего воздействия; оно должно быть сделано в требуемой форме. Все эти условия присущи гражданско-правовой сделке, несоблюдение которых влечет (или может повлечь) недействительность сделки. Если хотя бы одним из этих пороков страдает заявление лица, обратившегося к нотариусу, то это приводит к отказу в совершении нотариального действия, пока порок, не будет устранен. Признание заявления сделкой не только не умаляет его значения, а напротив, усиливает его, придает ему большую четкость и правовую определенность. Отраслевая принадлежность заявления-сделки может быть различной, поэтому при её порочности не всегда могут применяться последствия, предусмотренные ГК РФ. В других случаях такая сделка не порождает те последствия, на которые была направлена. В любом заявлении содержится какое-то требование (просьба), поэтому если оно имеет порок, то в удовлетворении требования будет отказано.
Принятие заявления нотариусом также является односторонней сделкой, совершаемой нотариусом. Следовательно, нотариальное правоотношение порождается двумя встречными односторонними сделками[28].
Таким образом, субъектами нотариального правоотношения являются, с одной стороны, физические и юридические лица, с другой – всегда нотариус или лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия. Физическое лицо должно обладать соответствующей право- и дееспособностью, юридическое лицо – правоспособностью. Граждане России обладают одинаковой правоспособностью. По общему правилу гражданская правоспособность и дееспособность иностранца определяется его личным законом (ст. 1195, 1196 ГК)[29].
Рассмотрение заявления по существу – вторая стадия нотариального производства[30]. На этой стадии нотариус делает вывод о наличии и о достаточности юридических фактов, порождающих соответствующее правоотношение, о праве либо законном интересе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, изучает представленные ему документы. Только в случае их полного соответствия требованиям, предъявляемым к документам, на основании которых совершается действие, нотариус вправе его совершить. На второй стадии нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия путем осмотра и изучения документа, удостоверяющего личность. Установление личности обратившегося гражданина имеет определяющее значение, так как при этом выясняется не только его дееспособность (прежде всего по возрасту), но и возможность совершения требуемого им действия.