Файл: Понятие и виды наследования (ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА).pdf
Добавлен: 04.04.2023
Просмотров: 88
Скачиваний: 1
ВВЕДЕНИЕ
Наследственные правоотношения являются одними из наиболее распространенных. Согласно статистическим данным в среднем по Челябинской области наследственные судебные дела составляют около 12 % общего количества гражданских дел. Законодатель также признает важность достаточно подробной регламентации данных правоотношений, выделив в V раздел Гражданского кодекса РФ наследственное право.
Нормы наследования как один из основных гражданско-правовых механизмов любого государства заняли прочное место в юридической практике как в России, так и в зарубежных государствах.
Нормы о наследовании действующего в настоящее время ГК развивают и конкретизируют положения прежнего закона, устраняют имевшиеся противоречия, вводят ряд новелл в сфере правового регулирования наследственных отношений, что позволяет с уверенностью сказать о стремлении законодателей соединить гуманистические начала наследования с уважением частной собственности и права собственника распоряжаться ею по своему усмотрению. К новеллам, закрепленным в третьей части ГК РФ, можно отнести: принцип свободы завещания, введение закрытого и простого письменного завещания, забота об интересах нетрудоспособных, увеличение численности очередей и др. Хотелось бы сделать акцент на нововведениях, коснувшихся наследования имущества по завещанию.
Изучение положений наследственного права является актуальным, поскольку практическая их реализация сталкивается с определенными трудностями. Не являются исключением и нормы о завещании, особая значимость которых в рамках наследственных отношений не вызывает сомнений. При этом анализ оснований наследования, в том числе по завещанию, является актуальной тематикой научных исследований[1], что объясняется наличием не только практических, но и теоретических проблем в наследственных правоотношениях.
Объект работы - наследование.
Предмет работы – понятие и виды наследования.
Основной целью работы является изучение понятия и видов наследования.
Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач:
- проанализировать понятие наследования;
- изучить виды наследования.
Цель и задачи работы обусловили структуру курсовой работы, которая состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.
В работе были использованы работы следующих авторов: Ветютнев Ю.Ю.; Давыдова М.Л.; Зайцева Т.И., Иванов Б.С. Козлова М.Ю., Мадышев Г.В., Невзгодина Е.Л.; Сергеев А.П., Суменков С.Ю.; Черемных Г.Г. Шагивалеева И.З.
ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
В силу закона любое имущество, которое по своей природе является имуществом умершего, т.е. наследственным имуществом (ст. 1112 ГК РФ), переходит к другим лицам; наследование есть универсальное правопреемство.
Заканчивается п. 1 ст. 1110 ГК РФ диспозитивным дополнением: «... если из правил настоящего Кодекса не следует иное», которое может быть отнесено как к универсальности правопреемства, так и к п. 1 в целом.
Чтобы определить сферу применения этого дополнения, рассмотрим три изложенных выше положения более подробно.
Первое положение дает основание полагать, что переход имущества, принадлежавшего при жизни гражданину, является сложным процессом, который начинается со дня его смерти (либо объявления судом умершим) и представляет собой комплекс правопреемственных отношений как наследственного, так и не наследственного характера. К наследникам имущество переходит в рамках наследования, к иным лицам наследственное имущество переходит на иных основаниях.
Наследственным правоотношениям сопутствует достаточно большое число ненаследственных правоотношений. К примеру, преимущественное право на получение сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни, принадлежит членам семьи умершего гражданина и его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, были ли они призваны к наследованию. Указанные лица, не вошедшие в круг наследников, могут воспользоваться указанным правом в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, далее нереализованное право прекращается и наследование этих сумм осуществляется на общих основаниях (ст. 1183 ГК РФ).
Еще одним примером перехода наследственного имущества к другим лицам является исполнение завещательного отказа или завещательного возложения (ст. 1137-1140 ГК РФ). Отказополучатели не являются субъектами наследственного правопреемства, поскольку их право основывается не на самом завещании, а на факте вступления наследника в наследство. Завещание содержит в себе предписание, адресованное не непосредственно отказополучателю, а наследнику [1, с. 28].
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 также говорится о том, что иные лица, приобретающие наследство, в частности отказополучатели, не несут ответственности по обязательствам наследодателя. Это еще раз подтверждает, что данные субъекты исключаются из круга наследников, их обязательства самостоятельны, а процесс приобретения имущества не является наследственным правопреемством.
При рассмотрении второго положения можно задаться вопросом: все ли имущество, переходящее к иным лицам, является наследственным, так как смерть гражданина может инициировать и иные отношения по передаче имущества.
Согласно ст. 1112 ГК РФ непередаваемыми являются имущественные права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя, неимущественные права и другие нематериальные блага. Из этого общего правила также имеются исключения. Например, государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства, тем не менее они могут быть переданы на хранение наследникам без права распоряжения ими. Как видим, в данном случае возникает обязательственное отношение, предметом которого является имущество, принадлежавшее наследодателю. Другим примером может служить также обязательственное правоотношение по страхованию жизни и здоровья гражданина. Смерть наследодателя является основанием выплаты страховой суммы лицу, в пользу которого заключен договор (ст. 934 ГК РФ). Достаточно часто таким лицом является наследник. Однако, поскольку данное правоотношение не наследственное, наследник выступает в роли бенефициара.
Некоторые авторы выделяют правовые образования, входящие в наследственную массу, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Таким правообразованием можно считать переходящее к наследнику право завершить процесс приватизации, начатый наследодателем, но не законченный по независящим от него причинам. Правом, входящим в правоспособность гражданина, является право на однократную приватизацию жилого помещения, которым он владеет и пользуется на основании договора социального найма. «Если наследодатель при жизни успел выразить свою волю на приватизацию жилого помещения (подал заявление в орган приватизации и соответствующие документы), но смерть помешала ему довести дело до конца, то право перешло в стадию реализации... а потому может стать объектом наследственного правопреемства» [2, с. 8]. В этой ситуации применимы положения ст. 1154 ГК РФ, а также п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9, согласно которым при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, наследники вправе требовать в суде включения этого имущества в состав наследства, либо, если срок принятия наследства истек, требовать признания права собственности на имущество в порядке наследования.
Аналогично промежуточным правообразованием можно назвать право субъекта приобрести право собственности по давности владения. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Данное правило распространяется как на случаи универсального, так и сингулярного правопреемства, если и правопредшественник и правопреемник удовлетворяют всем законным требованиям.
Третье положение характеризует Россию как страну, чье наследственное право принадлежит к континентальной системе (Франция, Италия, Германия, Испания) и своими корнями уходит в римское право, в котором впервые появилась и получила развитие концепция наследования как преемства, означающая, что наследники становятся в принципе на место наследодателя в отношении его имущества, то есть как прав, так и обязанностей [2, с. 8].
В США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других стран при наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: осуществляются сбор причитавшихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей и т.д. Наследники же получают право на чистый остаток. Таким образом, здесь наследники в принципе не являются преемниками прав и обязанностей наследодателя. Эта процедура называется «администрированием» и протекает под контролем суда. Имущество наследодателя превращается в особую разновидность доверительной собственности (trust) и в этом качестве поступает сначала к судье, от него к назначаемому им специальному лицу («администратору») либо к лицу, назначенному наследодателем в завещании («исполнителю»), а уже от них, после завершения процедуры и соответствующего решения суда, оставшееся имущество передается наследникам.
Современное российское законодательство характеризует наследственное правопреемство как универсальное. Статья 1110 ГК РФ впервые закрепляет этот принцип и конкретизирует его, выделяя три признака, дающих основания полагать, что правопреемство является универсальным, а именно: имущество переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Эти три обязательных признака должны присутствовать одновременно. Логично предположить, что отсутствие какого-либо из этих признаков указывает на то, что правопреемство не является универсальным. Поскольку в теории права выделяют только два вида правопреемства: универсальное и сингулярное, следовательно, оно может быть только сингулярным.
Например, выше упомянутый завещательный отказ относится к сингулярному правопреемству. Это утверждение можно обосновать тем, что к легатарию не переходит наследственное имущество как единое целое, а только та его часть, которую предусмотрел в завещании наследодатель, неизменность имущества также не сохраняется (наследник, унаследовав от наследодателя библиотеку, по завещательному отказу какую-либо ее часть должен передать отказополучателю). Третье условие также может не выполняться, так как одномоментно приобретает наследство наследник, а для отказополучателей и получателей завещательных возложений законодатель предусмотрел срок предъявления требований - три года со дня открытия наследства. Данное сингулярное правопреемство возникает в обязательственном правоотношении между наследником и указанным в завещании легатарием.
Правопреемство может быть универсальным, но не наследственным.
Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54 «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» устанавливается положение, по которому «музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, могут переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом только по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, на который возложено государственное регулирование в области культуры» (ст. 12). Однако это положение не применяется к негосударственной части Музейного фонда РФ, в этой части в правоотношениях наследования имеет место универсальное наследственное правопреемство.
Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что законодательство не достаточно регламентирует положения о наследовании, что делает возможным разночтения даже в таких наиболее фундаментальных, основополагающих понятиях, как понятие наследования.
В юридической литературе традиционно наследование рассматривается как отношения по переходу имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке, установленном законом. Такая трактовка приводит к выводу о том, что объектом наследования является имущество, определяемое через совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей. Именно такой подход закреплен в ст.1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Указанный подход не позволяет включить в состав наследства всю совокупность интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - результаты интеллектуальной деятельности).