Добавлен: 18.06.2023
Просмотров: 65
Скачиваний: 3
Следует отметить, что в ст. 153 ГК упоминается лишь действия граждан и юридических лиц. Но, как из главы пятой ГК РФ, субъектами гражданских правоотношений, наряду с гражданами и юридическими лицами выступают публично-правовые образования. Значит ли это, что отсутствие упоминания в ст. 153 о публично-правовые образования, что они не могут быть участниками сделок.
В силу ст. 124 ГК публично правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Таким образом, участниками сделки могут быть все субъекты гражданского права[5].
В научной литературе принято различать четыре признака сделки.
Во-первых, сделка представляет собой юридический факт, относящийся к группе юридических действий.
Во-вторых, сделка — это действие волевое. Совершение сделок предполагает наличие у субъекта определенного уровня сознания и воли. Если же субъект не обладает сознанием и волей, он не дееспособен и тогда сделки совершают за него другие лица.
В-третьих, гражданско-правовая сделка характеризуется особой направленностью. Эти действия направлены на возникновение именно гражданских прав и гражданских обязанностей. Если то или иное правомерное действие направлено на возникновение административных прав и обязанностей, тогда это сделкой назвать нельзя.
В-четвертых, сделка - это правомерное действие. Несоответствие сделки закону или иному правовому факту влечет неблагоприятные правовые последствия, ее абсолютную или относительную недействительность либо иные последствия, предусмотренные ст. 168 кодекса.
2.2 Классификация сделок
Сделки подразделяются на различные виды и по различным критериям. Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки.
Данная классификация прямо закреплена в законе (п.1, ст. 154 ГК). Проводится она в зависимости от количества сторон, чье волеизъявление необходимо для совершения сделки. Так, согласно п.2 ст. 154 ГК односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. Односторонних сделок не так много, но все же они имеют широкое применение. Односторонние сделки можно разделить на право порождающие (выдача доверенности; принятие наследства наследником), право изменяющие (принятие долга кредитором; исполнение неисполненного должником обязательства кредитором своими силами за счет должника и т.п.) и право прекращающие (отказ от права собственности). К числу двухсторонних сделок относится договор купли продажи, аренды, дарения. Многосторонних сделок тоже не так уж и много, но все же они также имеют важное значение. Примером многосторонней сделки служит договор об акционерной деятельности, в том случае, если акционерной деятельностью решили заниматься более чем двое лиц, либо договор о создания того или иного юридического лица. Срочные и бессрочные.
В зависимости от того, предусматривает сделка срок ее исполнения сделки классифицируются на срочные и бессрочные. Если в сделки точно не указан точный период, в течении которого сделка должна быть исполнена, то это вовсе не значит, что сделка должна исполнена в любой момент. В этом случае, срок должен определяться по правилам ст. 314 ГК РФ, где сказано, что в случае, если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательств.
Условные и безусловные (обычные). Данная классификация основана на зависимости от обусловленности возникновения или прекращения правовых последствий наступлением или не наступлением в будущем определенного обстоятельства. Условные сделки подразделяются на сделки с отлагательным условием и сделки с отмени тельным условием. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (п. 1, ст. 157 ГК) и совершенной под отмени тельным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2, ст. 157 ГК). Итак, требование должно отвечать условию как обстоятельство, от которого зависит возникновение прав и обязанностей, либо прекращение прав и обязанностей по сделки. Условие должно относиться к будущему времени (обстоятельство, наступление которого неизвестно, но предполагается). Также, условие должно быть неизвестным, то есть оно может наступить, а может и не наступить. Условие не должно быть реальным фактически и юридически, оно должно соответствовать закону и иным правовым актам. Возмездная и безвозмездная[6].
Сделка, по которой сторона должна получить плату, является возмездной. Эта классификация относится только к договору, поскольку возмездность должна быть только в том случае, если в сделке участвует две и более стороны. При этом если из правового акта, договора и иных обстоятельств не следует возмездная эта сделка или нет, то по умолчанию сделка предполагается возмездной согласно ст. 423 ГК РФ, иными словами, в ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности в двухсторонних и многосторонних сделках. Казуальные и абстрактные.
Большое фактическое значение имеет классификация сделок на каузальные и абстрактные. Данные сделки подразделяются в зависимости от значения основания сделки (каузы) для ее действительности. Чаще всего причиной основания сделки (каузы), ради которой она совершается, ясно из самой сделки. Но есть ряд сделок, из содержания которых неясно, непонятно то, ради чего они совершаются. Например, такая сделка, как выдача векселя. По векселю, держателю векселя нужно платить, причем без объяснения причин, исходя из которых, держатель векселя имеет право на оплату векселя. Получил он этот вексель в дар или в качестве оплаты за товар или по иным основаниям, платить по векселю необходимо в любом случае, независимо от того, есть или нет такого основания для совершения подобной сделки.
Абстрактной называется сделка, из содержания или существа которой, нельзя установить, ради какой цели она совершена, поскольку основания совершения этой сделки не показаны в самой сделки, сделка как бы абстрагирована от ее основания, от каузы, ради которой была совершена сделка. Следовательно, абстрактная сделка действительна даже тогда, когда ее основания и сделка не связывают. К абстрактным сделкам относятся сделки составления векселя, составления коносамента (товарораспределительный документ при морских перевозках). Каузальной называется сделка, юридическая сила действительность которой обусловлена непременным наличием оснований сделки и, если основания сделки не имело место, она может быть признана недействительной, мнимой. К числу казуальной относится большинство гражданско-правовых сделок, это и аренда, и страхование, и купля продажа, и сохранение, и многие другие сделки. Абстрактными же могут быть лишь только те сделки, на абстрактность которых может указать лишь только закон, т.е. договором нельзя установить абстрактность сделки. Так, например, согласно ст. 813 кодекса, составление векселя является абстрактной сделкой, поскольку в ст. 815 говорится, что вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы.
Консенсуальные и реальные. Данная классификация основана на моменте, с которого сделка вступает в силу, т.е. с момента, когда наступают реальные последствия, права и обязанности лиц. Для совершения консенсуальной сделки согласно ст. 433 ГК РФ, достаточно лишь волеизъявления сторон в установленной законом форме. С момента достижения соглашения сделка является заключенной, с этого момента возникают права и обязанности. Реальная сделка, в отличие от консенсуальной для ее совершения, для возникновения прав и обязанностей предполагает наличие двух фактов: волеизъявление (соглашение) и передача. Ярким примером реальной сделки является договор займа. Согласно ст. 807 кодекса договор займа, считается заключенным в момент передачи денег или иного имущества. Иными словами, для займа недостаточно одних лишь отношений, заключенных даже в письменной форме.
Глава 3 Условия действительности и недействительные сделки
3.1 Законность содержания сделки, как условие её действительности
Законность содержания сделки - есть соответствие содержания сделки требованиям нормативных актов. Следует иметь в виду, что ст. 3 ГК РФ употребляет термин «законодательство» только применительно к Федеральным законам, поэтому использование этого термина в определении законности содержания сделки некорректно.
В отношении названия и определения содержания данного условия действительности сделок в отечественной юридической литературе не сложилось единого мнения.
Подавляющее большинство цивилистов называют это условие - «Законностью содержания сделки».
Для того чтобы сделка порождала правовые последствия, к которым стремились участники сделки (была действительной), она должна содержать минимальный набор существенных условий, обладающих определенными свойствами, определенностью содержания и изначальной реальностью исполнения[7].
Следовательно, необходимо наличие трех составных частей: наличие всех существенных условий в содержании сделки, их определенность, изначальная реальность исполнения сделки. В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Всеобщим для всех сделок условием является наличие предмета. Конкретное содержание предмета договора зависит от вида договора. В большинстве случаев предметом договора является имущество, которое одна сторона обязуется передать другой стороне. Предметом договора могут быть также имущественные права; работы (подряд); исключительные права (авторский договор).
Для действительности договора необходимо, чтобы его содержание было установлено с достаточной определенностью, дающей возможность установить то, чего желали стороны.
В отечественном гражданском праве фактическая возможность исполнения договора никогда нормативно не закреплялась как одно из условий действительности сделок.
Фактическую невозможность исполнения сделки следует делить на первоначальную и последующую.
Последующая неосуществимость сделки (то есть та, которая возникла после заключения сделки) связана с вопросом об ответственности за ее неисполнение и не влияет на ее действительность.
Первоначальная - неосуществимость, которая существовала уже в момент совершения сделки.
Рассматривая вопрос о неосуществимости сделки, следует иметь в виду, что на действительность сделки влияет только абсолютная невозможность ее осуществления.
Этаким образом, законность содержания сделки - есть соответствие содержания сделки требованиям нормативных актов. Данное условие действительности сделок следует разделить на две составные части:
- Позитивные требования нормативных актов к содержанию сделки - сделка должна содержать минимальный набор существенных условий, обладающих определенными свойствами - определенностью содержания и изначальной реальностью исполнения.
- Негативные требования нормативных актов к содержанию сделки - содержание сделки должно соответствовать запретительным правилам нормативных актов, то есть не содержать тех условий, которые нормативные акты запрещают включать в сделку.
Следовательно, для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, то есть не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства.
3.2 Правовые последствия признания сделки недействительной
Общее правило о последствиях признания сделки недействительной содержатся в ст. 167 ГК. В п.1 данной статьи сказано, что, недействительная сделка не влечет за собой каких-либо юридических последствий. Если недействительная сделка не была исполнена, то она просто аннулируется. Но если стороны сделки, либо одна из сторон все же совершило исполнение по сделки, то тогда наступают имущественные последствия ее недействительности, которые в литературе принято называть реституцией. Реституция — это главное имущественное последствие недействительности сделок. Институт реституции имеет свою историю еще со времен римского права и носил характер как установление недействительности сделки. Реституция аннулировала правовые последствия сделки исходя из категории справедливости. А имущество возвращалось путем кон дикционного и вин дикционного иска. Современное европейское законодательство не содержит в себе какие-либо специальные средства для возвращения в первоначальное состояние сторон сделки, а сам термин реституция толкуется по-разному. Так, например, по Германскому гражданскому уложению истребовать по сделке, заключенной с нарушением соблюдения ее формы, можно путем применения правил о неосновательном обогащении. Российская дореволюционная цивилистика также не знает специальных последствий для недействительных сделок. И впервые, такие последствия были указаны в ГК РСФСР 1922 года[8].