Файл: Понятие и виды наследования (История возникновения наследственного права).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.06.2023

Просмотров: 69

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В соответствии со ст. 65 Закона «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация смерти производится органом записи актов гражданского состояния либо по последнему месту жительства умершего, либо по месту наступления смерти, либо по месту обнаружения тела умершего. Кроме того, местом регистрации акта смерти может быть место нахождения организации, выдавшей документ о смерти, либо место жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего супруга или даже место нахождения судебного органа, вынесшего решение об установлении факта смерти или объявлении лица умершим.

Если смерть гражданина наступила в пути (на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном средстве во время его следования), то государственная регистрация смерти может быть произведена органом ЗАГС, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства.

В случае если смерть гражданина Российской Федерации наступила за пределами государственной территории России, то регистрация акта смерти производится консульскими учреждениями РФ соответствующего иностранного государства (п. 3 ст. 4 Закона «Об актах гражданского состояния»). Таким образом, факт открытия наследства связан с фактом смерти гражданина, который должен быть подтвержден официальными документами.

1.3 Открытие наследства

Для открытия наследства юридическое значение имеют место и время открытия наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении гражданина умершим - день вступления в законную силу судебного акта, которым гражданин и был объявлен умершим.

Особый случай определения даты смерти гражданина содержится в п. 3 ст. 45 ГК РФ: если объявлен умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дали основание предположить, что его гибель наступила от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти пропавшего гражданина день его предполагаемой гибели. В таком случае именно день предполагаемой гибели и считается временем, когда открылось наследство. Во всех перечисленных случаях день смерти указывается в свидетельстве о смерти гражданина уполномоченным органом.

От времени открытия наследства зависит дальнейшее оформление наследственных прав, а именно: круг наследников определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства; сроки принятия наследства также зависят от даты смерти наследодателя, это обусловлено тем обстоятельством, что для принятия наследства срок ограничен и начинает течь со дня открытия наследства. Состав наследственного имущества также определяется на момент открытия наследства.


По общему правилу, в наследственную массу входит имущество, которое принадлежало наследодателю на дату дня смерти. Из этого правила есть несколько исключений: первое так называемая «наследственная трансмиссия»: граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В таком случае к наследованию призываются наследники каждого из них. Второе исключение – наследование имущества, в отношении которого наследодатель не завершил процедуру приватизации, Заключается это в следующем: если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность. На практике часто возникают споры по поводу включения жилого помещения, в отношении которого не был завершен процесс приватизации по причине смерти нанимателя, в наследственную массу необходимо учитывать правовою позицию Верховного Суда РФ которая изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»: факт смерти до завещания процесса приватизации не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, Верховнй Суд исходит из того, что фактически наследодатель при жизни выразил свою на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, но по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию.[8] Считаем данную правовую позицию спорной, ведь фактически она не соответствует норам гражданского законодательства: право собственности на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации в реестре прав, но не с момента выражения воли лица или совершения им каких-либо конклюдентных действий. Неоднозначна по данному вопросу и судебная практика. Приведем в качестве примера Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 г.[9] по делу о включении имущества в состав наследства, признании права собственности в порядке наследования. Суть исковых требований по данному делу состояла в следующем: Осмоловский А.Н. обратился в суд с иском к Департаменту городского имущества г. Москв о включении имущества в состав наследства и признании права собственности в порядке наследования. В обоснование иска указал, что 1 июня 2014 г. умер его племянник. Истец, являясь наследником по закону после его смерти, о чем выдано свидетельство, принял наследство, отрывшееся после смерти племянника. При жизни наследодатель подал заявление о приватизации занимаемой им квартиры, Кроме того, было подано заявление о подготовке документов на приватизацию квартиры, однако в связи со смертью не успел заключить договор передачи квартиры в собственность. Просил суд включить указанную квартиру в состав наследственного имущества и признать за ним право собственности на данное имущество. Решением Хорошевского районного суда г. Москвы в удовлетворении иска отказано.


Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что при вынесении оспариваемых судебных постановлений такие нарушения норм материального права были допущены судами обеих инстанций. Наследодатель проживал в спорной квартире по договору социального найма 22 января 2014 г. Столбовой Е.В. обратился в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в СЗАО с заявлением о передаче занимаемого им жилого помещения в собственность, а также подготовки соответствующих документов для приватизации. Кроме того, им была уплачена государственная пошлина за государственную регистрацию договора. В соответствии с выпиской из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в службу «одно окно» от 22 января 2014 г., для заключения договора приватизации С. должен был явиться в Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы, однако явка не состоялась по причине его смерти. Наследником, принявшим наследство после смерти С., является его дядя (истец). Коллегия с выводами судов не согласилась, полагая, что поскольку С. не могло быть отказано в приватизации спорной квартиры, то данная квартира подлежит включению в наследственную массу после его смерти. Поскольку наследник обратился к нотариусу в установленный законом срок с заявлением о принятии наследства после смерти племянника С. ему выдано свидетельство о праве на наследство по закону, то за ним подлежит признанию право собственности на спорную квартиру[10].

Таким образом, время открытия наследства является важным элементом института наследования.

Вторым не менее важным элементом института наследования является место открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя. Под местом жительства согласно действующему законодательству понимает то место, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал.

Однако на практике бывают ситуации, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за пределами России. В таком случае местом открытия наследства будет являться место нахождения наследственного имущества. Если же наследственное имущество находится на разных территориях, то местом открытия наследства будет то место, где находится недвижимое имущество наследодателя. При отсутствии в составе наследственной массы какой-либо недвижимости местом открытия наследств будет место нахождения наиболее ценного движимого имущества наследодателя.


Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства (справка о месте регистрации, которая выдается органом регистрационного учета).

Если последнее место жительства наследодателя находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации. На сегодняшний день Российская Федерация является участником нескольких международных договоров. Так, 22.01.1993 г. в г. Минске между государствами - членами Содружества Независимых Государств была подписана «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»[11], которая регламентирует, в том числе и наследственные правоотношения (ст. 44 Конвенции).

Таким образом, для института наследования важными юридическими фактами являются факт открытие наследства, место и время его открытия.

2. Виды наследования

2.1 Наследование по завещанию

Согласно ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Такое распоряжение должно содержаться в специальном документе - завещании.

Закон устанавливает общие требования к завещаниям. При несоблюдении хотя бы одного из этих требований завещание, как правило, признается недействительным, а, следовательно, не порождает никаких юридических последствий. А это, в свою очередь, означает, что наступает наследование по закону. Завещание признается законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается, при этом:

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание составляется на случай смерти завещателя и до ее наступления не порождает никаких прав и обязанностей как для него самого, так и для третьих лиц: завещание может быть в любой момент отменено или изменено завещателем.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание создает права и обязанности после открытия наследства. Действительно, после открытия наследства у наследников завещания возникают права: принять наследство или отказаться от него, а у исполнителя завещания - обязанности. Для возникновения прав у наследников по завещанию необходимо два юридических факта: завещание (т.е. односторонняя сделка) и смерть наследодателя (событие). Для возникновения обязанностей у исполнителя завещания - душеприказчика, помимо первых двух юридических фактов требуется и третий - его согласие (ст. 1134 ГК РФ).


Завещание признается законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается. Речь идет, прежде всего, о договоре дарения. В п. 3 ст. 572 ГК РФ прямо указывается, что договор дарения, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Закрепление данного правила позволяет разграничить две сделки - дарение и завещание, что устраняет возможную конкуренцию посвященных им правовых норм.

Серебровский В.И. высказал свою точку зрения о том, что завещание нельзя относить к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием, так как смерть человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает завещанию характера условной сделки. Упоминание в завещании, что оно составляется на случай смерти завещателя, вытекает из самого существа завещания, является его неотъемлемой частью и не может рассматриваться

как отлагательное условие[12]. Противоположную точку зрения высказывает Денисевич Е.М., говоря о том, что Российское законодательство исходит из допустимости исполнения завещания под отлагательным условием, связывая при этом наступление условия с одним из следующих факторов: моментом открытия наследства, т.е. смертью наследодателя (признания его умершим); сроком, установленным для принятия наследственного имущества или отказа от него; иным периодом, в течение которого может наступить отлагательное условие[13].

Следует отметить, что термин «завещание» применяется в двух значениях: так называется как сам документ, в котором находит свое выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. В последнем значении завещание представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица.

Таким образом, особую группу в сфере наследственных правоотношений составляют односторонние сделки (завещание, принятие наследства, отказ от принятия наследства), которые в силу универсального характера правопреемства не подчиняются строгому делению на односторонне-управомочивающие и односторонне-обязывающие. В них сочетаются элементы обеих этих сделок.

С этой точкой зрения согласен и Э. Абашин, который считает, что завещание - сделка односторонняя, не порождающая ни для кого правовых последствий до тех пор, пока не минет шесть месяцев со дня смерти человека. Несмотря на отсутствие в законе прямого указания, следует признать недопустимым и составление взаимных завещаний, в которых завещатели принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга. Взаимное завещание является двусторонней сделкой, а по российскому законодательству, завещание - это односторонняя сделка[14].