Добавлен: 01.05.2023
Просмотров: 102
Скачиваний: 3
ВВЕДЕНИЕ
Наследственное право является единственной отраслью права, которая регулирует отношения, в которых гражданин принимает участие после своей смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам.
Целью данного курсового проекта является изучение нормативно-правовой документации в области наследственного права.
Основным нормативно-правовым актом в котором разъясняются особенности, права и обязанности, а также разъясняются все положения от открытия наследства до его принятия или отказа в Гражданском Кодексе Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1 Раскрыть такое понятие, как «Наследство»;
2 Разъяснить основания для открытия наследства;
3 Определить время и место открытия наследства;
4 Определить субъекты права наследования;
5 Раскрыть завещание имущества;
6 Отметить особенности принятия и отказа от завещанного.
1 Понятие наследования
Исторически сложилось так, что наследственное право появилось после становления вещного и семейного права, «когда сложилось представление о семье и роде как о личном союзе и общее семейное и родовое достояние раздробилось между их обособившимися членами, появилось и наследование.»[1]
Наследство возникает в результате фактических или юридических действий (в виде оформления завещания через подачу нотариусу заявления, уведомляющего о желании принять наследство).
Таким образом, для наследствования необходимо совершение сделки, в первом случае воля выражается путем совершения конклюдентных действий, во втором - в письменной форме.
Преемственности не препятствует отсутствие свидетельства о праве на наследство, но становится ограниченным правом на собственность по отдельным вещам, таким как недвижимость, автомобили и т.д. Сделки по наследованию недвижимого имущества подлежат государственной регистрации, целью которой является публикация информации о совершенной сделке, она необходима для получения дальнейшего права распоряжения данным видом имущества. Следовательно, необходимо получение свидетельства о праве на наследство.
При составлении завещание возможно назначение не прямого наследника, в зависимости от воли изъявления завещателя, данное событие является самостоятельной или акцессорной сделкой. Если государство обязано после принятия выморочного наследства исполнить завещательный отказ, то легат является самостоятельным распоряжением, независящим от действительности завещания. Если же в законе установлено противоположное правило, то легат будет являться дополнительным распоряжением, зависящим от действительности завещания, и тогда государство как наследник выморочного имущества не несет обязанности по исполнению завещательного отказа, следовательно, сингулярное преемство исключается[2].
В Литературных источниках сказано, что «преемство в отдельном праве умершего, как это имеет место при завещательном отказе, не является наследственным»[3], в обоснование приводится аргумент, что «обязанность по выполнению отказа появляется у наследника по завещанию впервые, а не переходит к нему от наследодателя». С данным выводом трудно согласиться ввиду следующего.
Действительно, обязанность выполнить завещательный отказ появляется только в тот момент, когда завещание вступит в силу, но само имущественное право, подлежащее передаче завещаемого, существует до момента открытия наследства.
Предпосылкой наследственной преемственности является появление у конкретного лица права наследования. Субъективное право наследования - это гарантированная законом возможность приобретения наследственного имущества. Возникновения этого права иначе именуется призывом к наследству[4].
Субъективное право наследования имеет такую особенность, как нельзя нарушить это право полностью, можно лишь посягнуть на отдельные права, входящие в наследство (например, путем присвоения вещей умершего)[5].
Для начала правопреемства существуют различные юридические факты.
Универсальным правопреемником может быть только субъект наследственного отношения, это лицо, лицо имеющие субъективное право. Для правопреемства необходимым условием является лишь только принятия наследства призванным наследником, а само наследство открывается с момента смерти гражданина.
В Наследственном праве существуют такие понятия как актив наследства (имущественное наследство), и пассив (долговое наследство). Достаточным условием для имущественного интереса в приобретении наследства – актив должен превышать его пассив, в противном случаи, когда пассив больше актива имущества, то интереса приобретения наследства нет, так как актив необходимо потратить на погашение долгов[6].
Если наследник оставит себе вещи умершего (актив), а долги (пассив) погасит в пределах стоимости перешедших ему вещей, то в этом случаи не будет универсального правопреемства, тогда наследник приобретает актив и только часть пассива (часть обязанностей умершего).
Открытию наследства предшествует совокупность юридических фактов. Необходимый факт открытия – смерть лица, имеющее имущество, так же одним из фактов является – решение суда об объявлении гражданина умершим. После открытия наследства, определяется по какому основанию наследование будет передано – по завещанию или по закону.
Изменение основания наследования или круга наследников, призываемых к наследству, может иметь место вследствие признания лица недостойным наследником, в связи со смертью призванного к наследству лица, а также в связи с отказом от наследства призванного наследника[7].
Полагаясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что наследственные отношения, это есть переход определенных прав и обязанность от наследодателя при его смерти или объявлении судом его умершим, к новому субъекту – наследнику, то есть наследственное правопреемство.
Если принятия наследства невозможна, например, если наследодатель после себя оставил только пассив, то наследственные отношения не возникают.
2 Наследство и основания наследования
2.1 Наследство как объект правопреемства
В Российской Федерации гражданско-правовые отношения регулирует Гражданский кодекс Российской федерации, в том числе и наследственное право, так в III части такие термины, как: имущество умершего, наследство и наследственное имущество употребляются как синонимы, в ст.1112 упомянуто, что в состав наследства могут входить вещи, принадлежащие наследодателю в день открытия наследства, имущественные права и обязанности. Так же отдельно указано, что права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, такие как алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина не переходят по наследству.
Такой термин, как «имущество» в гражданском праве, имеет разное значение, точно также в разных значениях он употребляется в наследственном праве. Статья 1120 ГК РФ гласит: «3авещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью» Таким образом завещатель распорядиться исключительно обязанностями не имеет права. Основываясь на вышесказанном, под распоряжением имуществом или его частью путем составления завещания закон понимает распоряжение правами и вещами.
Действующее законодательство Российской Федерации содержит не так много ограничений для перехода имущества по наследству. Как верно гласят современные авторы, «расцвет частной собственности ... приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей.»[8] Данный факт в правовом регулировании действует в интересах в первую очередь самого наследодателя, поскольку позволяет увеличить заинтересованность человека в обеспечении материального благополучия после своей смерти тех лиц, которые являются ему наиболее близкими при жизни. Одновременно с этим проявляется расширение сферы частного права, сужаются основания для перехода имущества как выморочного в собственность государства[9].
В состав наследства не входят права и обязанности, связанные с личностью наследодателя. Переход таких прав и обязанностей невозможен по объективным причинам не только после смерти, но и при жизни лица.
Любой гражданин может стать участником (учредителем) юридических лиц, вследствие чего он может приобретать по отношению к юридическому лицу имущественные права (обязательственные либо право собственности). Законы об отдельных видах юридических лиц регламентируют отношения, возникающие в связи со смертью участника (учредителя) юридического лица.
Как известно, участники общества с ограниченной ответственностью обладают обязательственными правами в отношении общества, доля в уставном капитале переходит к наследникам граждан, являвшихся участниками общества (ст.21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью")[10]. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в порядке универсального правопреемства допустим только с согласия остальных участников общества.
Следовательно, при переходе доли к наследникам возможны следующие ситуации: наследуется одно из - либо сама доля, либо ее стоимость действительная. Если для перехода доли по наследству требуется согласие остальных участников и такое согласие не получено, наследник приобретает право требования к обществу о выплате действительной стоимости доли, ранее принадлежавшей наследодателю. В другом случае наследник становится участником общества, к нему переходят права участника общества. Отсюда следует, что при наследовании доли в уставном капитале наследник получает базу имущественных и неимущественных прав, связанных с участием в обществе.
Поскольку законодательство гражданских прав предоставляет огромную свободу заключения договоров, в практике могут встречаться случаи передачи по наследству таких имущественных прав, которые до этого нигде не встречались.
Так же по наследству могут переходить такие права и обязанности, точного объема которых не известно, и данный предмет становится судебных разбирательств, в таких случаях применяется процессуальное правопреемство.
В наследства могут входить предметы и вещи, не имеющие какой-либо ценности, это дневники, письма, личные документы и тому подобное. Но в результате обследования данного имущества может выяснить, что они имеют не только личную, но и имущественную ценность. В основном данный аспект касается тех лиц, которые при жизни достигли каких-либо успехов в сфере своей деятельности, науки, литературе, искусстве, инженерии. Передача такого наследства в собственность одному из сонаследников, может привести к неоднократному увеличению его доли. Передача этих документов одному из сонаследников в собственность может привести к необоснованному увеличению его доли.
В нашем государстве на подзаконном уровне разрешен вопрос о включении в наследство жилые помещения, процесс приватизации которого был начат при жизни наследодателя, но ввиду его смерти документы о праве собственности не были получены им. Позиция судов в нашей стране основана на том, что в приватизации жилого помещения гражданину, подавшему надлежаще оформленные документы, не может быть отказано. При обратном неприватизированное имущество не включается в общее наследство, и вследствие чего наследники терпят значительный ущерб.
В состав наследствования входят так же объекты незавершенного строительства, или объекты, на которые не зарегистрировано право собственности, но, как подчеркивается в одном из документов Высшего Арбитражного Суда РФ, право собственности при этом возникает с момента государственной регистрации[11].
Следует отметить, что в свидетельствах о праве на наследство перечисляется лишь некоторое имущество, такое как:
1) недвижимые вещи (квартиры, жилые дома, земельные участки и т.д.);
2) денежные средства на счетах в банках;
3) именные ценные бумаги;
4) автомобили и иные транспортные средства;
5) авторские права;
6) доли (паи) в уставном (складочном) капитале юридического лица, а также обременения прав.
Наследство, как объект права возникает в момент смерти гражданина, до момента его принятия наследником говорят, о лежачем наследстве. Что такое лежачее наследство на протяжении долго времени и по настоящее время ведутся споры, является ли оно особым объектом права, или представляет собой совокупность отдельных объектов, или является вообще субъектом права.