Файл: Наследство и основания наследования..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.05.2023

Просмотров: 103

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Правом составить завещание имеет полностью дееспособный гражданин, вследствие чего это является обязанностью всех лиц не нарушать воле изъявление завещателя. При умышленном нарушении лицо может быть признано недостойным наследником. Так, это отношение является абсолютным[22].

Одним из основных особенностей завещания является – тайна завещания, заключающаяся в неразглашении содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, до момента смерти завещателя. При нарушении тайны, завещатель может взыскать компенсацию морального вреда.

Основательным из аспектов завещания как сделки является назначение наследника, или добавление к наследникам по закону наследника, или лишение права на наследство одного или всех наследников.

Согласно действующему законодательству, существенным условием завещания является дата и место его составления, дата является важным моментом, так как при наличии множества завещаний, вступает в силу последнее составленное завещание.

Как гласит действующее законодательство, завещание может состоять только из указания на лишение наследства всех наследников по закону, что гласит в статье 1119 ГК РФ, и определено, как «Свобода завещания». При этом, если в завещании перечислены все наследники по закону поименно, то все имущество наследодателя перейдет государству. После составления такого завещания, гражданин может оформить новое, не противоречащее первому, или могут появиться лица, входящие в круг наследников по закону, и не отмеченные в первом завещании.[23]

Согласно статьи 1121 Гражданского Кодекса Российской Федерации завещание может включать в себя подназначение наследника, или к наследнику по завещанию, или к наследнику по закону. Такой наследник назначается на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать несколько выводов:

- наличие назначенного наследника исключает наследственную трансмиссию после смерти «основного» наследника;

- если наследник назначенный не вступит в свои права по каким-либо причинам, его место занимает другой наследник по завещанию, а не по закону;


- также основной наследник лишится права отказа от наследства в пользу иного лица[24].

Если в документе не указан наследник, или под назначенный наследник, или отсутствуют указание на отторжение наследника (-ов) по закону, тогда такой документ не будет считаться завещанием.

В практическом действии в нашей стране на нашло большого распространения наследования по завещанию, основными причинами являются:

- основными наследниками являются близкие родственники, вследствие чего наследодатель не видит необходимости расширять их;

- большинство граждан не знают законодательной базы по наследственному праву, вследствие чего имеют трудности с оформлением завещания;

- ограниченная сеть нотариальных контор в небольших городах, что приводит к затруднению по обращению к нотариальным услугам.[25]

Основной формой завещания является нотариально удостоверенное завещание.

В части 1 статьи 1127 ГК РФ перечислены лица, имеющие право заверять завещание, но при этом в части 4 указано, что при желании завещателя приглашается нотариус. Из этого следует, что приоритетна форма завещания – нотариальная.

Удостоверение завещания должностными лицами в основном связана с объективными обстоятельствами, в основном это связано с изоляцией, например, экспедиции, отбывания наказания в виде лишения свободы и т.п., а также при критическом состоянии здоровья, вследствие чего обращение к нотариусу становится невозможным.

Такие завещания составляются, как собственноручного написания, так и записи его любого другого человека со слов наследодателя, достаточно лично росписи, даты и места удостоверения, а также обязательное присутствие одного свидетеля.

Гражданский Кодекс отмечает необходимые условия наличия свидетелей при составлении, а также подписании, или удостоверении или передаче завещания нотариусу.

Нотариальная форма считается самой надежной, ввиду того что составление завещания нотариусом исключает допущение ошибок в оформлении. При необходимости судебных разбирательств в завещательном деле, нотариус может выступить, как свидетель, так как он обязан перед составлением завещания удостовериться в дееспособности гражданина, проверкой личных документов, но и также при проведении беседы с завещателем, для того, чтобы убедиться, что последний адекватно воспринимает происходящее, понимает значение своих действий и руководит ими.

При составлении закрытого завещания или при составлении в чрезвычайных обстоятельствах требуется участия двух свидетелей, так как возможно возникновение споров. При отсутствии свидетелей, велика большая вероятность оспоримости документа.


Закрытое завещание является особым видом завещания. Основной особенностью является, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а также как выше отмечалось, в присутствии двух свидетелей, чьи личности, как и сам документ держится в тайне, и оглашается по представлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание. Также особенностью закрытого завещания является то, что оно создается в одном экземпляре, хранящегося у нотариуса.

Оглашение завещания нотариусом происходит в течение 15 дней после предоставления свидетельства о смерти. Данный срок предоставлен законодателем для того, чтобы известить заинтересованных наследников по закону о данном завещании.

Гражданский Кодекс в области наследственного права вводит такое понятие, как завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно статьи 1129 ГК РФ под черезвычайными обстоятельствами понимается, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Написание завещания в чрезвычайных обстоятельствах, например, при нахождении в плену, обязательно в присутствии двух свидетелей, собственноручно.

Согласно части 2 статьи 1129 Кодекса завещание в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает силу, если в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств, не составит завещание в какой-либо иной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах после открытия наследства.

Составленное с соблюдением всех требований закона завещание тем не менее может не повлечь реализацию выраженной в нем воли наследодателя после его смерти. Это может произойти в силу прямого волеизъявления самого субъекта (изменение или отмена), либо из-за признания сделки недействительной, либо по причине невозможности исполнения.

Во-первых, Законодатель дает возможность совершить лицу не одно, а несколько завещаний. Установлено следующее правило – если написанные завещания не противоречат друг другу, то они оба имеют юридическую силу. При обратном, последнее завещание имеет силу. В таких случаях целесообразно отмечать в завещаниях их соотношение с предыдущими, в избежание споров в неясности формулировок.


Отмена и изменение завещания производится в одностороннем порядке, не требующем указания причин. Лишь один вид завещания прекращается автоматически, по истечению месяца, это завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Отмена завещания частично или в целом происходит путем составления нового завещания, или путем распоряжения о признании завещания утратившим силу.

Отмена завещания не имеет юридической обратной силы, это означает, что при его отмене, оно не восстанавливается в силах прежнее составленное завещание, и только при признании позднейшего завещания недействительным ранее написанное вновь приобретает юридическое значение.

3.2 Принятие и отказ от завещанного

Принятие наследства является одним из главных этапов наследственного права, так как при этом достигается его главная цель – переход прав и обязанностей умершего к наследнику

Принятие наследства имеет место тогда, когда наследник юридически или фактически выразил на это согласие, задачей нотариальных органов является только подтверждение факта принятия наследства.

Следовательно, отношения по принятию наследства являются частноправовыми, государство лишь устанавливает порядок реализации этого права.

При завладении любым имуществом умершего лицами, входящими в круг призванных наследников, подразумевает принятие наследства. Обратное должен доказать сам будущий наследник, например, что он забрал некоторые незначительные по стоимости вещи на память об умершем, не имея намерения становиться наследником.

Если лицо, призванное к наследованию, не желает принимать наследство, но фактически распорядится предметом из состава наследственной массы, такое распоряжение должно признаваться действительным только при условии, что его нельзя было отсрочить без ущерба для наследства[26].

Согласно действующему законодательству (ст. 1152 УК РФ), наследник может призваться по одному из способов:

- по одному основанию;

- по нескольким основаниям;

- по всем основаниям.

В наследственном праве, время от момента открытия наследства, до его принятия принято называть лежачим. Лежачее наследство – это объект права, который временно не имеет субъекта, такое положение существует до появления субъекта – наследника, принципиально до этого момента допускается предъявление исков к наследственному имуществу. Юридически наследство считается принадлежащим наследнику со дня его открытия, хотя фактически с момента его принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество[27].


Данный факт необходим ввиду того, что имущественные отношения должны быть непрерывны.

Истцы №1, 2, 3 подали иск к мэрии г. Н. о признании права собственности.

Истцы №1, 2, 3обратились в суд с иском к Мэрии города Н о признании права собственности на жилое помещение, мотивированным тем, что Мэрия города Н. их семье в составе четырех человек, в том числе на мужа № 4 и истцов, в общую совместную собственность была передана квартира № 4 умер. После его смерти осталось наследство в виде доли указанной квартиры. Однако оформить наследственные права в отношении указанного имущества не представилось возможным в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на основании договора передачи квартиры в собственность. Между тем истцы являются собственниками и наследниками указанного имущества. В связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на указанное имущество, просят признать за каждым из них право собственности по 1/3 доли в праве общей долевой собственности

Выслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу:

В силу ч.2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В соответствии со ст.ст. 1, 2 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений.

Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Воспользовавшись указанным правом на участие в приватизации занимаемого жилого помещения, № 4, № 1, № 2, № 3 заключили с Мэрией города Н договор о передаче в общую совместную собственность.