ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.09.2024

Просмотров: 305

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

дорожных, а также для личных, по аналогии с владельческими интердиктами

(interdicta utilia de aqua, de rivis, de fonte, aquaehaustu).

В классическом праве упоминается один раз иск добросовестного владельца (actio Publiciana), как служивший для облегч защиты сервитутов, но это место (D. 6. 2. 11. 1), по-видимому, сильно обобщено при кодификации.

В праве Юстиниана конфессорный иск предоставлялся для защиты сервитутов, установленных путем как traditio - воображаемой передачи, так и пассивного допущения пользования (pati-patientia), а также давностным владением - longa possessio.

§ 75. Суперфиций и эмфитевзис

230. Происхождение этих прав. Еще в период республики государство предоставляло государственные земли частным лицам для застройки, а городские общины и муниципии отдавали порожние земли в наследственную аренду. Позднее

обилие

пустующих

и

 

нерасчищенных

земель

 

вокруг

необходимость привлечь к их культуре массу мелких съемщиков вызывали

значительные

 

изменения

в

нормировании

арендных

отно

о городских землях, и особенно в императорских указах, особые указы о сдаче в

долгосрочный наем пустующих императорских доменов - сальтусов. Это

законодательство по делам имущества императоров (patrimonium principis)

распространилось

 

и

на

 

область

 

 

запустению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суперфиций и эмфитевзис являлись наследственными и отчуждаемыми правами на

вещь,

 

устанавливавшими

длительное

пользование

первом случае, и под обработку - во втором. Элементы обоих институтов

складывались одновременно в римском и провинциальных правах, сила же и

значение

 

прав

на

 

чужую

вещь

были

приз

под влиянием и воздействием преторского права. От сходных с ними сервитутов -

ususfructus,

 

habitatio

-

они

отличались

своим

широким,

правом пользования, своей отчуждаемостью и способностью переходить по

наследству. От простого найма или аренды они отличались защитой

соответствующих

прав

 

против

всех

нарушителей,

 

тогда

обязательственными отношениями и защита их носила личный характер.

231. Суперфиций. Superficies в общем смысле означало все созданное над и под землей и связанное с поверхностью земли. представляет собою наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительного срока строением, возведенным на чужой земле. Постройка здания производилась за счет нанимателя участка (суперфициария). Право собственности на строение признавалось за собственником земли - semper superficiem solo cedere - все находящееся на земле, но связанное с ней принадлежит (как accessio) собственнику земли. Однако только суперфициарию принадлежало в течение срока суперфициарного договора право осуществлять пользование зданием. У классических юристов superficies рассматривалось как право на чужую вещь - ius in re aliena, могущее переходить от одного лица к другому, независимо от того, сохраняется ли право собственности на землю в прежних руках или же отчуждается.

Исторически

это

соглашение

 

о

superficies

принадлежавших

государству

или

городам

-

loca

publica,

не

и носило публично-правовой характер. За предоставленную под постройку землю наниматели должны были в установленные сроки вносить государству определенную наемную плату - поземельный оброк solarium (vectigal). В дальнейшем, с деградацией экономической городского населения в жилье, практику сдавать в аренду землю под постройку на длительный срок за определенную плату (solarium) усвоили и частные лица (D. 43.

18.

2),

и

таким

образом

это

отношение

Отношение,

носившее

прежде

характер

обязательственного,

развил


преторов и получило значение права на вещи - ius in re. Суперфиций стал рассматриваться как вещь, юридически относящуюся к области частного права. Отношение, носившее прежде характер обязательственного, развил преторов и получило значение права на вещи - ius in re. Суперфиций стал рассматриваться как вещь, юридически отделенная от поверхности и имеющая

обособленное

правовое

положение.

Это

ценности домов в городах (D. 44. 7. 44. 1).

 

 

Претор предоставил суперфициарию интердикт о суперфиции - interdictum de superficie, наподобие интердикта uti possidetis (п. 181), предназначенный для защиты пользования от третьих лиц. Суперфициарий in perpetuo получал, согласно обещанию претора, иск на вещь - actio de superficie (in rem), аналогичный иску о собственности, utilis rei vindicatio. Он предоставлялся в случае потери владения постройкой. После расследования дела, направленного против третьего лица и признания нарушения его права восстановление.

Для установления суперфиция по цивильному праву было недостаточно простого договора, а требовалась еще передача постройки. Претор уполномочивал приобретателя на exceptio pacti против новых приобретателей земли. Право суперфиция могло устанавливаться также путем давности и легатов. Суперфициарий мог передавать свое право по наследству и путем сделок между живыми - отчуждать, закладывать, обременять сервитутами, собственника земли. Для сделок отчуждения требовалось согласие собственника.

Суперфициарий обязан был уплачивать собственнику земли в срок поземельную ренту (solarium). Эта уплата включала всегда не только текущие платежи, но и все недоимки, накопившиеся за прежнее время. С государственные подати и налоги.

Собственник не мог произвольно л ограничивался получением с него solarium и, в случае неуплаты в установленные сроки, мог возбудить иск о собственности (rei vindicatio).

Прекращался суперфиций с истечением назначенного при его установлении срока, вследствие дереликции, т.е. отказа от этого права со стороны суперфициария, слияния прав, т.е. приобретения суперфициарием права собственности на участок или собственником - суперфиция, а также вследствие погасительной давности.

232. Эмфитевзис. Отдача земель в обработку имела много разнообразных форм.

 

Образованию

 

института

 

 

эмфитевзиса

 

в

содержанием

 

отношения

 

 

по

 

владению

 

общинных

земель.

Весьма

 

рано

 

развилась

 

особая форма наследственной аренды, так называемых agri vectigales - оброчных

 

земель.

 

Эти

земельные

участки,

прин

корпорациям, отдавались частным лицам в наем на длительный срок или навсегда

 

(in

perpetuum),

с

 

 

оговоркой,

 

что

 

на

владения, если они будут платить определенную годовую плату - vectigal.

 

Положение

собственника

с

 

внешней

стороны

оставалось

аренде.

Но

 

тогда

как

при

обычной

 

аренде

нанимате

иск actio conducti против собственника земли, здесь права арендатора принимают

 

характер прав на вещь. Нанимателям agri vectigales претор предоставлял не только

 

интердикты

для

защиты

от

 

нарушений

владения,

но

аналогичный

 

виндикации

 

 

(actio

 

in

res

 

против собственника - adversus quemvis possessorem. Впоследствии это право могло

 

распространяться как на государственные, так и на частные земли. Наниматель мог

 

отчуждать, закладывать и завещать свое право, но с тем, чтобы положение

 

собственника

 

не

ухудшалось.

 

Если

 

он

был

 

собственник возвращал себе землю посредством rei vindicatio.

 

 

 

 

Такая

рано

развившаяся

форма

 

наследственной

аренды

широко

империи,

 

 

когда

 

 

 

все

 

общественные

 


императоров. Но в эту же эпоху право ager vectigalis определилось как ius perpetuum. В республиканскую эпоху право in agro vectigali распространялось главным образом среди мелких арендаторов, при империи на первый план выступают арендаторы крупных земельных фондов. С течением времени (к концу V

и нач. VI вв.) форма ius in agro vectigali или ius perpetuum стала переплетаться и проникать в сходное ему по содержанию право к ager vectigalis, были распространены на эмфитевзис путем интерполяции.

С IV в. н.э. agri vectigales потеряли окончательно свое самостоятельное существование, в законах этот термин уже не встречался.

От

описанного

выше

правоотношения

вначале

отли

названием эмфитевзис. Этот институт умел весьма древнее происхождение и

применялся в практике Египта и Карфагена. В Греции еще в III в. до н.э. была

распространена практика сдачи земли за известную плату в наследственную

аренду. Земли, сдававшиеся emphyteuticarii, а аренду называли emphyteusis, ius emphyteuticum, от греческого слова emphyteuein - насаждать. Позже это частные поземельные имущества. На римской почве этот вид наследственной аренды получил окончательную разработку как самостоятельный юридический институт в византийском - юстиниановом праве.

Однако еще в начале нашей эры была издана lex Hadriana. Это были частные указы по делам аренды доменов и защиты мелких арендаторов-издольщиков (coloni partiarii). Первоначально признание этого института римским правом диктовалось стремлением превратить необработанные громадные участки земли в обработанные сельскохозяйственные фонды. В начале

он

применялся

на

обширных

завоеванных

примерно к концу III и IV вв. был перенесен в Италию. К тому же времени относится

практика продажи земельных фондов с тем, чтобы покупатель платил ежегодную ренту. Постепенно применение института для целей разработки государственных пустырей перешло на церковные и частны пустырям, но и к обработанным землям. Выражение emphyteusis стало охватывать всякий земельный сельскохозяйственный участок, составляющий объект наследственной аренды. Установление этой аренды имело вначале формы "эмфитевтической продажи", которая сообщала нанимателю собственность на землю, при условии уплаты умеренной покупной цены и ежегодной выплаты аренды (salvo canone) деньгами или натурой, и налагала обязанность распахать участок.

Развитие эмфитевзиса в области частного права привело к спору между юристами: являются ли сделки, устанавливающие это право, куплей-продажей (emptiovenditio) или наймом (locatio-conductio). Гай (3. 145) защищал положение, что это

есть

locatio-conductio

-

аренда.

Императо

особое

 

правоотношение

(C.

4.

 

emphyteuseos contractus. Развитой и окончательно обработанный институт

 

эмфитевзиса

 

носил

характер

смешения

италийс

считался вечной арендой, которая давала право на вещь, защищаемое особым

 

иском (D. 6. 3; C. 4. 66).

 

 

 

 

Права эмфитевты (лица, которому принадлежало ius emphyteusis) были весьма

 

широки.

Не

являясь

 

собственником

и

и

право осуществления всего содержания права собственности. Он осуществлял владение и, следовательно, пользовался и владельческой защитой. Наподобие собственника ему принадлежали и петиторные иски. Плоды земли и все доходы поступали в его собственность после отделения - separatio (D. 22. 1. 25. 1). Права его переходили к наследникам, могли быть завещаны, подарены и проданы надежным приобретателям. Но при продаже он был обязан уведомить собственника и отчислить 2% с цены - laudemium - эмфитевзиса или предоставить собственнику право первой купли - ius protimeseos. Он мог изменять хозяйственное назначение

вещи,

но

не

 

ухудшать

ее.

Обязанности

его

состояли

в

следующем:

он


хозяин, и платить общественные налоги, вносить собственнику ежегодную ренту - canon (деньгами или натурой). Рента была обычно ниже обыкновенной наемной платы, и поэтому эмфитевта не имел права на сбавку ренты, тогда как наниматель в некоторых случаях имел право на уменьшение наемной платы (п. 505).

Для

зашиты

своих

прав

против

всякого

владел

vectigalis и все владельческие интердикты.

 

 

 

Права

эмфитевты

прекращались

в

следующих

случаях

ущерба,

собственник

мог

лишить

его

участка

(ius

canon'а или публичных налогов (на церковных землях - до двух лет) (Nov. 7. C. 3.

2);

при

нарушении

 

предписаний

о

продаже

(C.

поводу исполнения обязанностей особый иск против эмфитевты - actio emphyteuticaria.

Раздел VI НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 18

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

§ 76. Понятие и виды наследования

233. Римское наследственное право прошло долги путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того как когнатическое родство вытесняло родство агнатическое (п. 133), первое становилось и основой

наследования

по

закону.

Вместе

с

свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из

последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя,

которых

нельзя

было

ни

отме

называемое необходимое наследование определенных разрядов наследников по закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма.

Правда, пережитки формализма сохранились в постановлениях о наследовании по

завещанию

даже

и

по

окончательно

 

сложившейс

закрепленной законодательством Юстиниана. Правда, некоторые следы

древнейшего

права

 

проявлялись

и

в

окон

наследования по закону. Тем не менее основные институты наследственного права, выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права капиталистических государств. Более того, римскому праву современные законодательства обязаны и самим понятием наследования как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обязанности наследодателя (hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit (D. 50. 17. 62), но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника юридической личности наследодателя: nostris videtur legibus una quodammodo persona heredis et illius qui hereditatem in eum transmittit (Nov. 48 praef.).

Наряду с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти - понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь было обязанностей.


Наряду с этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об

основаниях наследования, о порядке прио наследников между собою и с кредиторами наследодателя.

§ 77. Ход развития римского наследственного права

234.Основные этапы развития. В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа: а) наследственное право древнего цивильного права; б) наследование по преторскому эдикту; в) наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству и, наконец, г) результат реформ Юстиниана, произведенных его новеллами.

235.Наследование по древнему цивильному праву. Законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Таким образом, хотя трудно сомневаться в том, что первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, hereditas legitima,

в силу которого имущество оставалось в семье, п древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (D. 50. 17. 7) - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне. Вероятно, это правило возникло на почве буквального толкования положения законов XII таблиц, в силу которого наследование по закону могло иметь место при отсутствии завещания, "si intestato moritur". Затем к этому положению привыкли, и оно стало одним из основных начал римского наследственного права.

Законы XII таблиц выражают ту стадию развития римского наследственного права, когда принцип свободы завещаний, еще ведя некоторую борьбу с пережитками института семейной собственности, собственности агнатической семьи, однако уже признан отчетливо и прочно. Когнатическое же родство еще не дает права наследования по закону.

236. Наследование по преторскому праву. Реформы, осуществленные в области наследования претором, начались еще в республиканский период ("преторское"

наследование

упоминается

 

в

сочинениях

принципата.

Они

шли

 

следующим

interdictum quorum bonorum для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Это облегчало положение цивильных наследников, которые нередко были заинтересованы в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц до разрешения спора о правах на наследство случаях iuris civilis adiuvandi gratia - в целях содействия применению, развитию цивильного права. Тем самым он служил, разумеется, интересам имущих слоев населения, ибо наследниками, хотя бы и по завещанию, чаще всего были лица, связанные с наследодателем, обладателем наследственного имущества, кровною или иною личною связью.

Однако скоро оказалось, что интересы господствующих классов в области наследования сложны и разнообразны, и, в частности, не всегда оказывалось

приемлемым

правило,

в

силу

которого

в

тех

случаях

принимал

наследства,

оно,

не

 

переходя

наследованию,

становилось

 

выморочным

 

и

в