Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 116
Скачиваний: 1
- расходы имеют целевое назначение - восстановление нарушенного права.
Следовательно, если расходы не были направлены на восстановление нарушенного права, а преследовали иную цель, то такие расходы не следует признавать реальным ущербом. Данное обстоятельство можно проиллюстрировать примером из судебной практики. Так, истец обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о возмещении убытков, состоящих из расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, ссылаясь на то, что из-за предъявления ответчиком необоснованного иска по другому делу и необходимостью в связи с этим обращения к третьим лицам за оказанием правовых услуг, у истца возникло право на возмещение причиненных убытков в виде расходов на оплату этих услуг. Арбитражный суд пришел к выводу, что издержки, связанные с ведением представителями дел в суде, нельзя рассматривать как убытки, возмещаемые по правилам статей 15, 1082 ГК РФ, поскольку они не связаны напрямую с восстановлением нарушенного права представляемого. По этой причине суд прекратил производство по делу, отметив, что указанные издержки являются судебными расходами и возмещаются в особом порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, потому они не могут быть предъявлены к взысканию путем подачи отдельного иска[10].
В этой связи следует отметить, что судебные расходы третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, могут быть возмещены в качестве убытков, так как возмещение судебных расходов осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение арбитражного суда, разрешившее спор по существу, а третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, не являются субъектами правоотношения, ставшего предметом спора в суде. И как указал Конституционный суд РФ отсутствие нормы, регулирующей возмещение судебных расходов лица, чье право нарушено, не означает, что
такие расходы не могут быть возмещены в порядке ст. 15 ГК РФ .
Следующим элементом в структуре реального ущерба является утрата или повреждение имущества.
В законодательстве нет легального определения понятиям «утрата» и «повреждение». В научной литературе можно встретить следующие точки зрения по данному поводу. Так, Тархов В.А. определяет утрату имущества как пропажу или полную гибель имущества либо неустранимое при данных обстоятельствах повреждение, последствием которого является невозможность использования имущества по назначению . А Савенкова О.В. под повреждением имущества понимает временные или необратимые неблагоприятные изменения, иногда допускающие использование вещей со снижением их стоимости, что представляет собой частичное повреждение, или приводящие к утрате ценности имущества полностью и к абсолютной невозможности его использования, то есть полное повреждение. По О.В. Савенковой понятие «повреждение» шире чем, понятие «утрата», ибо утрата имущества есть его полное повреждение . А по А.Я. Пиндинг, наоборот, понятие «утрата» шире понятия «повреждение», так как частичная утрата представляет собой повреждение имущества. При этом утрату он определяет как физическую гибель вещей и выбытие их из владения, а повреждение - как ухудшение качества имущества, понижение ценности (в широком смысле) икак физическое изменение имущества (в узком смысле) .
Вышеуказанные суждения во многом схожи и на их основе можно сделать вывод, что под утратой имущества понимается исчезновение или физическая гибель имущества, приводящая к невозможности ее использования по назначению, к негодности имущества, также и выбытие из владения, а под повреждением - неблагоприятное изменение состояния имущества, ухудшение, утрата некоторых свойств имущества, в результате чего уменьшается его ценность, но такое изменение состояния, ухудшение свойств, в отличие от утраты, можно исправить, восстановить.
Не менее важным здесь следует уяснить вопрос, о каком имуществе идет речь в ст. 15 ГК РФ: об имуществе в узком смысле, то есть о вещах, или об имуществе в широком смысле, включая имущественные права и т.д.. А.Я. Пиндинг по этому поводу писал, что законодатель под имуществом подразумевал материальные ценности, а не имущественные права, так как права не могут быть объектом утраты или повреждения[11]. В настоящее время с развитием науки и техники появляются все новые виды имущества. Если распространить действие ст. 15 ГК РФ только на имущество в узком смысле, т.е. на вещи, то это будет означать, что другое имущество не имеет никакого значения и ценности в правоотношениях.
Проиллюстрируем данное обстоятельство примерами из судебной практики. По одному делу гражданин Р. обратился к банку с иском о взыскании убытков, вызванных неправомерным списанием с банковской карты денежных средств. Из обстоятельств дела следует и подтверждается соответствующими доказательствами то, что банковская карта истца утрачена не была, что истец во время снятия денежных средств находился в другом месте, а ответчиком не было предоставлено доказательств, свидетельствующих о виновных действиях истца, связанных с утратой картой, передачей ее третьим лицам или иных виновных действий, которые могли бы за собой повлечь несанкционированное списание денежных средств. Суд пришел к выводу, что ответчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед клиентом, которые выражаются в незащищенности карты от копирования и ее использования помимо воли владельца счета. Решением суда с ответчика были взысканы убытки в виде денежных средств в размере списанной с банковскойкарты суммы и неполученных процентов . Как мы знаем, природа безналичных денежных средств остается дискуссионной. Если придерживаться той точки зрения, согласно которой безналичные деньги представляют собой права требования клиента к банку, то чем будет их противоправное списание со счета клиента не чем иным, как утрата прав на безналичные денежные средства?
По делам о незаконном списании с лицевого счета владельца, принадлежащих ему акций убытки причиняются тем, что в результате такого списания владелец акций утрачивает возможность осуществлять права по ценной бумаге. Так, истец обратился в арбитражный суд к с иском к ЗАО (регистратор) и к АО (эмитент) о взыскании убытков в связи с утратой акций. Утрата истцом права собственности на акции стала возможной в результате совершения операции с принадлежащими ему ценными бумагами в отсутствие его волеизъявления. Суд пришел к выводу о том, что требование о взысканииубытков заявлено истцом правомерно, так как в результате неправомерногосписания акций истец лишился прав, удостоверенных ценными бумагами .
Таким образом, имущество по смыслу ст. 15 ГК РФ, когда речь идет об утрате имущества, подразумевает собой не только совокупность вещей, принадлежащих лицу, но и имущественные права. А когда речь идет о повреждении имущества, то под имуществом в данном случае следует понимать только вещи, так как имущественные права не могут быть повреждены. А вот что касается имущественных обязанностей, то думается, что они не могут быть объектом утраты или повреждения.
При утрате имущества возмещается стоимость такого имущества, которая определяется по правилам п.3 ст. 393 ГК РФ. А при повреждении имущества возмещению подлежат стоимость расходов по устранению повреждения или сумма, на которую понизилась стоимость имущества в результате повреждения.
Евтеев В.С. в своей работе отмечает, что «формулировка реального ущерба, данная в Гражданском кодексе РФ, в определенной степени ограничивает перечень расходов, подлежащих включению в состав убытков»[12].
Упущенная выгода
К упущенной выгоде имеют отношение следующие правовые нормы. В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ упущенная выгода представляет собой неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Согласно п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
Немаловажным являются также разъяснения Верховного суда РФ, содержащиеся в п. 14 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25, согласно которому расчет упущенной выгоды, представленный истцом, обычно является приблизительным и носит вероятностный характер, что, в свою очередь, не может служить основанием для отказа в иске. Насчет предпринятых мер и сделанных приготовлений Верховный суд РФ поясняет, что в состав подлежащих возмещению убытков могут входить не только расходы на осуществление таких мер и приготовлений.
В другом Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» также содержатся некоторые разъяснения касательно упущенной выгоды. Так, в п. 3 данного постановления говорится о том, что кредитор, чтобы обосновать размер упущенной выгоды, вправе представлять любые доказательства возможности ее извлечения, а не толькодоказательства принятия мер и приготовлений для ее получения .
Для понимания природы упущенной выгоды и ее практического применения следует прояснить некоторые моменты.
В первую очередь, неясность в определении упущенной выгоды вызывает словосочетание «при обычных условиях гражданского оборота». Отсутствие четких указаний по этому поводу в законодательстве дает нам основание обратиться к научной литературе. О.А. Красавчиков определял гражданский оборот как совокупность гражданско-правовых обязательств, возникающих из правомерных действий, направленных на передачу имущества, выполнениеработ, оказание услуг или уплату денег . Как «типичные ситуации и типичные варианты реагирования на эти обстоятельства»[13] обычные условия оборота понимает С.М. Алтухова.
Несомненно, критерий «обычные условия гражданского оборота» имеет оценочный характер, поэтому в научной литературе это привело к тому, что некоторые ученые отрицательно относятся к ведению такого критерия, а другие
- наоборот, положительно отзываются о нем.
К примеру, Л.А. Лунц считал, что «обычные условия оборота» указывают на реальность упущенной выгоды, так как запланированность прибыли неможет быть единственным условием ее возмещения . Отрицательно воспринял данный критерий В.В. Васькин. В своей работе он пишет, что «обычные условия оборота» - это факторы, которые не находятся в причинной связи с взаимодействием субъектов, по этой причине неполученные доходы, которые это лицо получило при таких условиях, не должны включаться в состав убытков[14].
Критической точки зрения по этому поводу придерживается также В.С. Евтеев. Он полагает, что данный критерий ориентирован на фигуру среднего предпринимателя, не стремящегося к улучшению своих хозяйственных показателей, не учитывает интересы преуспевающих предпринимателей, которые имеют возможность получить прибыль выше средней и не раз получавшие такую прибыль, несущих невозмещаемые затраты при нарушенииобязательств контрагентом .
На мой взгляд, данная точка зрения ошибочна, так как «обычные условия гражданского оборота» не предполагают в каждом случае среднего предпринимателя, одинаковые показатели, ту же прибыль. Другими словами, «обычные условия гражданского условия» это переменная величина, которую надлежит устанавливать в каждом случае, исходя из конкретных обстоятельств дела. Соответственно, у преуспевающих предпринимателей, получающие прибыль миллиардами, а то и больше, неполученные при обычных условиях гражданского оборота доходы в разы будут отличаться от доходов, получающих средними предпринимателями. Это не означает, что такие неполученные доходы не будут возмещены, по причине того, что это выходит за рамки обычных условий гражданского оборота, потому что в отношениях между преуспевающими предпринимателями обычные условия гражданского оборота будут отличаться от условий в отношениях средних предпринимателей, граждан.
Не бесспорной также является норма, содержащаяся в абз. 2 п. 2 ст.15 ГК РФ, согласно которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. В первую очередь, обращает на себя внимание формулировка «наряду с другими убытками». Данная формулировка наталкивает на мысль о том, что можно потребовать возмещения «двойной» упущенной выгоды - упущенной выгоды в виде неполученных доходов и упущенной выгоды в размере не меньшем, чем доходы правонарушителя - наряду с реальным ущербом. Так ли это? О.Н. Садиков пишет, что данная норма не вводит «двойную» ответственность, ее применение может вести к увеличению суммы взыскиваемых с неисправного должника убытков, т.е. к повышению ответственности[15]. Но все же, как быть суду в случае, если кредитор хочет взыскать упущенную выгоду в виде неполученных доходов и плюс, полученные должником доходы в результате нарушения права: удовлетворять два требования или только одно из них, взяв в качестве нижнего порога размер полученных должником доходов? В. В. Витрянский пишет, что ГК РФ таким образом «определил минимальный предел размера упущенной выгоды в случае, когда должник, нарушивший обязательство, получил вследствие этого доходы»[16]. Данная позиция находит свое выражение в судебной практике. Так, по одному делу суд указал, что правило абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ устанавливает минимальный размер упущенной выгоды, который подлежит принятию при доказанности того, что упущенная выгода имела место быть[17].