Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 121
Скачиваний: 1
Все же представляется, что одновременное взыскание абстрактных убытков и упущенной выгоды возможно в случае, когда абстрактные убытки покрывают упущенную выгоду лишь в части, т.е. когда сумма упущенной выгоды больше суммы абстрактных убытков. В такой ситуации возмещению подлежит лишь разница указанных сумм, так как в противном случае, если возмещаться будут и сумма упущенной выгоды, и сумма абстрактных убытков, то это приведет к неосновательному обогащению кредитора.
2.3.Преддоговорные убытки
Институт возмещения преддоговорных убытков ранее прямо не предусматривался законодательством РФ. До 2015 года правовое регулирование преддоговорных убытков можно было увидеть лишь в п. 2 ст. 507 ГК РФ применительно к договору поставки. Теперь ответственность за недобросовестное ведение переговоров введена ст. 434.1 ГК РФ для всех видов договорных отношений.
Основанием для возмещения преддоговорных убытков является недобросовестное ведение или прерывание переговоров о заключении договора. Перечень недобросовестных действий при проведении переговоров является открытым. В двух случаях, предусмотренных подп. 1, 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, недобросовестность действий ответчика предполагается, в остальных случаях, наоборот, действует презумпция добросовестности действий ответчика, которую истец должен опровергнуть, чтобы ему возместили убытки.
Преддоговорными убытками согласно ст. 434.1 ГК РФ признаются:
- расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора (к примеру затраты на аренду офиса для проведения переговоров, командировочные расходы);
- убытки, понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом (например, в то время, когда сторона не имея намерения заключать договор, затягивала переговоры, другая сторона могла заключить договор с другим лицом, которое ранее обращалось к ней с предложением заключить договор);
- убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей, полученной стороной в ходе переговоров от другой стороны.
Следует заметить, что по ст. 434.1 ГК РФ исчерпывающим образом определено, в чем могут выражаться преддоговорные убытки, а в
Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 данный перечень представлен как открытый (п.20).
В Постановлении также говорится о том, что в результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом.
Таким образом, если раньше выделение преддоговорных убытков представлялось сомнительным ввиду отсутствия прямого законодательного закрепления, то на данный момент преддоговорные убытки представляют собой самостоятельный вид убытков.
К преддоговорным убыткам можно также отнести убытки, причиненные недостоверностью заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, которые сторона при заключении договора дала другой стороне (ст. 431.2 ГК РФ).
А.Г. Карапетов, анализируя заверения об обстоятельствах, отметил, что в ст. 431.2 ГК РФ речь идет о праве на взыскание убытков в случае обмана как самостоятельное средство защиты, которое можно применять и без оспаривания сделки, способствующее превенции обмана при переговорах и заключении договора[29]. С такой точкой зрения следует согласиться.
Здесь встает вопрос, чем тогда указанные убытки отличаются от преддоговорных убытков по ст. 434.1 ГК РФ. Убытки по ст. 434.1 ГК РФ возмещаются в случае недобросовестного ведения или прерывания переговоров о заключении договора, то есть регулирует отношения, возникающие в ходе переговоров, до заключения договора. А недостоверные заверения могли и не быть предметом обсуждения на переговорах. Сторона может предоставить недостоверные заверения и после заключения договора. А. Г. Карапетов видит разграничение статей 431.2 и 434.1 ГК РФ следующим образом: если недостоверная информация предоставляется в ходе переговоров и договор по результатам переговоров так и не был заключен, применяется ст. 434.1 ГК РФ; если же договор был заключен, то, независимо от того, предоставлялись ли недостоверные заверения до, в момент или после заключения договора, применяется специальная норма ст. 431.2 ГК РФ[30]. В целом можно согласиться с такой логикой суждения.
Введение в российское законодательство норм о преддоговорной ответственности соответствует праву международной торговли. Так, в п. 2 ст. 2.15 Принципов УНИДРУА можно увидеть аналогичное положение: «сторона, которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, причиненные другой стороне»[31].
2.4.Заранее исчисленные убытки
Данный вид убытков прямо не предусмотрен отечественным законодательством, но хорошо известен зарубежному праву. В литературе указанные убытки неоднозначно оцениваются авторами. Сторонником введения таких убытков в российское законодательство выступает В.С. Евтеев. В свою поддержку он пишет, что исчисление таких убытков будет важным эффективным направлением договорной работы, так как потерпевшей стороне для взыскания убытков нужно будет только доказать факт нарушения договора и представить текст договора, тем самым снимутся затруднения с доказыванием потерь . Отрицательно к заранее исчисленным убыткам относился В.В. Васькин (заранее исчисленные убытки он называл нормированными убытками), который писал, что такие убытки противоречат сущности возмещения убытков, объяснял он это тем, что в результате нормирования убытков в договоре возникает несоответствие размера взыскиваемых убытков и размера фактических убытков[32]. Действительно, маловероятно то что, заключая договор, можно заранее рассчитать и предусмотреть точный размер убытков, которые наступят потом в будущем уже при исполнении договора. Рассчитанный заранее в договоре размер убытков в договоре будет либо превышать фактические потери, либо, наоборот, окажется, что их недостаточно для покрытия имущественных потерь. И тогда не будет работать принцип полного возмещения убытков. Е.Е. Богданова правильно замечает, что такие убытки будут не чем иным, как неустойкой[33].
Анализируя заранее исчисленные убытки, следует также разобраться с правовой природой платы за односторонний отказ от договора или за одностороннее изменение условий договора, которая предусмотрена п. 3 ст. 310 ГК РФ.
Для этого необходимо сначала со сложной и неоднозначной правовой природой права на односторонний отказ договора. Если данное право реализуется с целью защиты субъективного права, как ответная реакция на неправомерное поведение одной из сторон, то односторонний отказ от договора является мерой оперативного воздействия для лица, допустившего правонарушение, и в тоже время секундарным правом для противоположной стороны; если же реализация права на односторонний отказ от договора не обусловлено нарушениями субъективного права, то односторонний отказ от договора необходимо рассматривать как реализацию секундарного права, влекущее за собой расторжение договора.
Что касается платы за отказ от договора, то до недавнего времени в ГК не было прямых норм, разрешавших подобную выплату, а на практике долгое время отсутствовал единый подход к возможности установления платы за выход и ее правовой квалификации. Следует отметить, что и сейчас нет единой позиции относительно правовой природы такой платы.
Рогова Ю.В. считает, что денежная сумма, выплачиваемая контрагенту отказавшейся от договора стороной, является не чем иным, как возмещением его потерь, связанных с отказом от договора[34].
Обязанность по выплате контрагенту денежной суммы в литературе иногда причисляют к юридической ответственности, полагая, что речь идет о возмещении причиненных убытков . В противоположность этой позиции Рогова Ю.В. пишет, что условием применения юридической ответственности выступает, в частности, совершение противоправного действия или бездействие. Соответственно, отсутствие условия о противоправности действий субъекта исключает возможность квалификации одностороннего отказа как меры ответственности. Односторонний отказ от исполнения обязательства, допустимый в случаях, предусмотренных законом или договором, всегда является правомерным поведением, поэтому к ответственности лицо, его совершившее, не привлекается .
А. Карапетов, комментируя ст. 310 ГК РФ в части платы за отказ от договора, пишет, что в данном случае имеет место плата за реализацию секундарного права, которая «имеет целью компенсацию неудобств другой стороны, связанных с претерпеванием произвольного выбора управомоченной стороны в пользу отказа от исполнения обязательства, и покрытие связанных с прекращением обязательства потерь»[35].
Следует отметить, что введение такой платы при отказе от договора, сопряженного с неправомерным поведением одной из сторон, является несправедливым, так как сторона, которая нарушила договор, вполне необоснованно получает возможность требовать от потерпевшей стороны, которая, в свою очередь, отказом от договора защищает свое нарушенное право, выплаты денежной суммы за такой отказ. В данном случае потерпевшая сторона ставится в крайне невыгодное положение по сравнению с недобросовестной стороной. И поэтому представляется ограничить применение данной нормы только случаями, при которых отсутствует нарушение договора стороной.
Данная точка зрения впоследствии получила свое закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», в п. 15 которого говорится о том, что «по смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ не допускается взимание платы за односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства другой его стороной»[36].
Указанную плату в литературе и на практике квалифицируют по-разному: как отступное[37], неустойку[38], заранее исчисленные убытки[39]. Представляется, что плата за односторонний отказ от договора или за одностороннее изменение его условий представляет собой институт, отличный от отступного, неустойки и убытков.
Указанная плата — это плата за реализацию секундарного права, призванная компенсировать имущественные потери стороны, вызванные досрочным прекращением договора. Ее нельзя назвать неустойкой, так как последняя уплачивается при наличии состава правонарушения, а односторонний отказ от договора не является правонарушением. Выплата денежной суммы в этом случае не является и убытками в традиционном понимании этого слова. Здесь не идет речь ни о реальном ущербе, ни об упущенной выгоде контрагента, в пользу которого производится выплата. В равной мере выплата денежной суммы не может быть отнесена ни к «конкретным», ни к «абстрактным» убыткам, возмещения которых вправе требовать кредитор при прекращении договора (ст.393.1 ГК РФ)[40].
В отличие от отступного условие о плате за односторонний отказ от договора даже после согласования такого условия после заключения сделки является условием не нового, а действующего договора. Односторонний отказ от договора связан с волеизъявлением только одной стороны в договоре, который реализует свое секундарное право, является односторонней сделкой. А соглашение о прекращении обязательства отступным принимается обеими сторонами, является двусторонней сделкой. Кроме того, отступное может выражаться не только в денежной, но и в натуральной форме.
Думается, что особым видом убытков является также предусмотренное ст. 406.1 ГК РФ возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств.
Указанной статьей в российское законодательство введен ранее не известный отечественному праву институт индемнити (indemnity). Данный институт известен некоторым зарубежным правопорядкам, в частности странам англо-американской правовой системы.
А. Г. Архипова в своей статье приводит определения indemnity из зарубежной правовой литературы. К примеру, Э. Дейвис писал, что целью indemnity «является установление обязанности одного лица компенсировать другому убытки (потери), возникшие из-за события, в котором лицо, предоставляющее возмещение невиновно. Indemnity - это независимое (хотя и условное) денежное обязательство. Ответственность по этому обязательству не зависит от того, есть ли нарушение на стороне должника, и наступает в случае возникновения убытков у кредитора»[41]. Или же более традиционное определение: «Indemnity - это договор между двумя сторонами, по которому одна сторона соглашается нести ответственность за потери или убытки, понесенные другой стороной либо третьим лицом в результате оговоренного действия или состояния либо в результате убытков, вытекающих из требования или претензии»[42].
Из приведенных определений видно, что indemnity имеет место в том случае, когда убытки представляют собой результат не правонарушения, а какого-нибудь обстоятельства, оговоренного сторонами.
Имея представление об институте indemnity, вернемся к ст. 406.1 ГК РФ. Учитывая разъяснения Пленума Верховного суда РФ, содержащиеся в Постановлении от 24 марта 2016 г. N 7, и содержание статьи ст. 406.1 ГК РФ можно выделить условия, при которых возмещаются потери:
- Субъекты: стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность или лица, указанные в пункте 5 статьи 406.1ГК РФ.
- Наличие между ними обязательственного отношения, в связи с которым заключается соглашение о возмещении потерь.
- Наличие явного и недвусмысленного соглашения между ними, который должен предусматривать:
- обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны;
- основание возмещения потерь: наступление обстоятельств, связанных с исполнением, изменением или прекращением обязательства либо его предметом, и не являющихся нарушением обязательства;
- размер возмещения таких потерь или порядок его определения.