Файл: Основания приобретения и прекращения права собственности (Признаки права собственности).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.04.2023

Просмотров: 62

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Понятия собственности и права собственности одни из древнейших юридических понятий, поэтому неполным будет рассмотрение термина права собственности, если не заглянуть в его исторические корни, не рассмотреть его развитие в отдельных странах мира.

Еще при правлении царя Хаммурапи в период 1792-1750 гг. до н.э. в одном из первых сборников законов понятие собственность не только имело место быть, но и разделялось на различные виды. Так земли были царские, храмовые, общинные, частные. Царствование Хаммурапи отмечено интенсивным развитием частной собственности на землю. Земли могли продаваться, сдаваться в аренду, передаваться по наследству, о каких либо ограничений со стороны общины источники не упоминали.[1]

Еще один исторический источник права – Законы Ману в Древней Индии, создание которых предположительно датируется в период между II в. до н.э. и Ii в. н.э., уже хорошо различает разницу между собственностью и владением при этом, охране частной собственности уделялось значительное внимание. Законы Ману указывают семь возможных способов возникновения права собственности: наследование, получение в виде дара или находки, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, а также получение милостыни. Древней Индии был известен и такой способ приобретения права собственности, как давность владения (10 лет). При этом подчеркивалось, что только при законном подтверждении человек из владельца переходит в собственника. Приобретать вещь можно было только у собственника. Запрещалось доказывать право собственности ссылкой на добросовестное владение. Если у добросовестного приобретателя обнаруживалась украденная вещь, она возвращалась прежнему собственнику.

Среди основных видов собственности Законы называют землю, но Законы Ману охраняют и движимое имущество. Наиболее значимым из него было: рабы, скот, инвентарь. Вмешиваться в дела собственника запрещалось. За незаконное присвоение чужой собственности накладывался большой штраф.[2]

Родоначальником и основополагающим источником права всех стран было Римское право. Значение Римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.

Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существующих правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.).


Ф. Энгельс говорил, что «римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него ни каких существенных изменений».[3]

Определение права собственности, заимствованное многими буржуазными кодификациями, было дано римскими юристами. Они понимали под собственностью наиболее полное, наиболее абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещами с теми лишь ограничениями, которые установлены договором или правом. Основные положения были изложены в законах XII таблиц.

Пользоваться - значит извлекать выгоду, приносимою вещью, распоряжаться - значит определять ее судьбу.

Когда мы говорим «наиболее абсолютное», а не «абсолютное» право распоряжаться вещами, нужно иметь в виду ограничения установленные законом. Это очень важно для понимания института собственности вообще. Кроме того, собственность есть господство прямое, непосредственное, исключительное (устранением всякого третьего лица от посягательства на вещь), легко приспособляемое ( как только отпадает какое-либо из ограничений права собственности, собственник автоматически устанавливает свое исключительное право) и т.д.[4]

Итак, понятие права собственности формируется и развивается уже давно, древние источники оказали большое влияние на современное право, и фактически лежат в его основе.

Целью данной работы является основание приобретения и прекращения права собственности, для достижения поставленной цели, были выделены следующие задачи:

- рассмотреть содержание и понятие права собственности;

- изучить зашиту, приобретение и прекращение права собственности.

Объект исследования – право собственности.

Предмет исследования – защита права собственности.

Структура работы состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Теоретической и методологической базой данной работы послужили труды российских и зарубежных авторов в области права.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.


1.1 Понятие права собственности

В течение жизни люди вступают между собой в определенные общественные отношения, многие из которых регулируются нормами права и соответственно называются правовыми отношениями. Значительная часть правовых отношений возникает по поводу создания, приобретения, отчуждения, использования различного имущества и т. п.

Еще в период 1792-1750 гг. до н.э., при правлении царя Хаммурапи, в одном из первых сборников законов понятие собственность не только имело место быть, но и подразделялось на различные виды. Выделялись земли царские, храмовые, общинные, частные. Также земли могли сдаваться в аренду, продаваться, передаваться по наследству, о каких-либо ограничениях со стороны общины источники не упоминали.

Римское гражданское право первоначально знало три вида собственности: общинную собственность на землю и государственную собственность, а так же частную собственность на остальное имущество. Позднее законы XII таблиц упоминают уже о праве собственности по так называемому праву квиритов, праву древнейшего племени, которое в те времена обозначалось термином dominium, к которому добавляли ex jure Quiritium. Используя эти термины римляне подчеркивали древность, а следовательно, устойчивость и неприкосновенность отношений собственности. Изначально этим термином обозначались все права на вещь, вся совокупность полноты власти в доме. Однако уже с I в. н.э. римляне отграничивают значение термина dominium. В последующем с конца классического периода, примерно с конца III в. н. э. собственность стали обозначать термином proprietas, применявшимся исключительно для права собственности как полного и абсолютного правового господства лица над вещью, высшего среди остальных вещных прав. Аналогичное представление о праве собственности закрепляли Кодификации Юстиниана применяя термин «plena in re potestas» - полная власть над вещью.

Объем и пределы права частной собственности римляне определяли при помощи указания правомочий собственника, именно совокупность этих правомочий составляла содержание права собственности. За Римским собственником закреплялся следующий объем правомочий: право владения (jus possidendi); право пользования (jus utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать доходы (jus fruendi); право защиты (jus vindicandi). Однако с течением времени римляне стали замечать, что некоторые правомочия в определенной мере дублируют друг друга, поэтому круг правомочий был сужен. В результате отпало такое правомочие, как право защиты (jus vindicandi), потому что выделять специальное правомочие для права собственности просто нет необходимости, поскольку всякое право подлежит защите; так, право получения доходов от вещи (jus fruendi) было поглощено правом пользования (jus utendi). В итоге осталось лишь три правомочия, которые существуют и в настоящее время, это: право владения (jus possidendi), право пользования (jus utendi) и право распоряжения (jus abutendi), охватывающие все возможные формы и способы воздействия собственника на вещь и в то же время отграничивающие посягательства других лиц на эту же вещь.


Западная юриспруденция классического типа рассматривала право собственности как наиболее полное обладание вещью, господство над ней. Такого рода понимание права собственности было заимствовано ими из римского частного права. Ст. 544 Французского Гражданского кодекса 1804 года определяла собственность как «право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом». Идентичное понимание собственности закрепляется и Германском гражданском уложении 1900 года, так согласно параграфу 903 вышеуказанного гражданского уложения собственник вещи может распоряжаться ей по своему усмотрению и устранять других лиц от всякого на нее воздействия». Схожая формулировка содержится и в Швейцарском гражданском уложении 1907 г.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие права собственности и его защиты сформировались очень давно, а древние римские источники оказали большое влияние на современное право, в том числе и русское, и фактически лежат в его основе.

В России право частной собственности установилось прежде всего только для движимых вещей, носивших общее название «имения», т.е. того, что можно взять (имати). Первоначально не существовало термина для обозначения сущности права собственности, - его заменяли прилагательные мой, твой, его или выражения купить «в прокь», «в одерень».

«Русская Правда», являвшаяся одним из первых исторических памятников русского права, не знала абстрактного понятия «собственность». Но в то же время в Русской Правде отражены нормы, которые защищают право собственности как на движимые вещи, так и на недвижимые.

В период времени от Петра I до Екатерины II замечается колебание в отношении правительства к частной собственности, политика склоняется то в сторону ограничений, то в сторону свободы собственности. Только при Екатерине II торжествует идея частной собственности в той форме, в какой она существует и в настоящее время. В манифесте 1782 г. признается право собственности не только на поверхности земли, но и на сокрытые в ее недрах металлы, устранены были запрещения в распоряжении лесами, в пользовании угодьями, рыбной ловлей, пчельниками, мельницами. Екатерина II ввела в своих указах и сам термин «собственность».

Вследствие этого только постепенно, на протяжении семидесяти-восьмидесяти лет с момента издания Жалованной грамоты дворянству 1785 г., понятие собственности приживается в русском праве, получая реальное и живое наполнение. Происходит это во многом через уравнивание сословных прав, распад системы прав-привилегий и медленное становление формально-равного права. De jure в сфере права собственности этот процесс завершился к 1867 г., когда и казенные крестьяне получили статус крестьян- собственников, de facto он не был вполне завершен и к 1917 г., поскольку права лица во многом продолжали определяться его сословным статусом, т. е. так и оставалось несформированным единое понятие лица гражданского права, достаточным образом определяемое через обобщенные категории право- и дееспособности.


В дальнейшем право собственности в России развивалось в контексте континентального права, которое взяло за основу римское право и усовершенствовало его.

События после Октябрьской революции 1917 г. были связаны с идеей полного уничтожения каких-либо собственнических институтов, кроме государственного.

Тем не менее, за период с 1917 г. и до 1994 г. были приняты два Гражданских кодекса РСФСР в 1922 г. и в 1964 г., которые в усеченном виде закрепляли право частной собственности граждан. Социально­экономические изменения начала 90-х гг. прошлого века заставили пересмотреть вопрос о роли и месте права частной собственности в экономике государства, ориентированного на развитие предпринимательских отношений. На защиту права собственности были направлены принятый в 1990 г. Закон РСФСР от 14 июля 1990 г. «О собственности в РСФСР», а также Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1991 г.

С принятием в конце 1994 г. ныне действующего Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское право вновь вернулось к концепции права собственности, основанной на триаде полномочий собственника, которая была заимствована из римского права.

В цивилистической науке вопрос о понятии и назначении вещного права является дис­куссионным. Законодатель не закрепил понятия вещного права в современном гражданском законодательстве. Традиционно вещным называют право на имущество, и вещные права со­ставляют самостоятельную разновидность субъективных гражданских прав, которые предо­ставляют его обладателю определенные вид и меру непосредственного воздействия на вещь (имущество)[5]. Лицо, которое обладает тем или иным вещным правом, осуществляет его са­мостоятельно и не нуждается для этого в помощи третьих лиц. В качестве одного из элемен­тов вещного права можно назвать закрепленную законом возможность самостоятельного распоряжения имуществом.

Глава 13 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) подразделяет вещные права на право собственности и ограниченные вещные права. В свою очередь огра­ниченные вещные права, согласно ст. 216 ГК РФ, делятся на право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.

Для любого вещного права характерно, прежде всего, то, что обладатель такового при осуществлении принадлежащего ему субъективного права реализует правомочия в отноше­нии своего имущества в соответствии с законом, а в некоторых случаях и договором (например, по договору аренды). Принадлежащее такому обладателю вещное право предпо­лагает меру возможного поведения по владению, пользованию и распоряжению имуще­ством. Объектом права при этом всегда является определенное имущество (вещь), т. е. предмет материального мира, по поводу которого и возникает то или иное вещное право.