Файл: Понятие и виды наследования (Понятие и правовая природа наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2023

Просмотров: 87

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Именно благодаря эластичности в состав наследства может входить и «заграничное имущество» и иные объекты - например, недвижимость, приобретенная наследодателем за рубежом, права и обязанности, вытекающие из договора с иностранным банком или иностранной страховой компанией и пр. В совокупности же локальность и эластичность характеризуют наследство как единое целое (ст. 1110 ГК).

Представляется, что сказанное относится не только к «внутреннему» наследованию, но и к таковому международного характера, хотя в литературе встречаются и иные мнения. Так, например, А.А. Рубанов полагает, что свойства локальности и эластичности будут характеризовать наследственную массу только тогда, когда правом, применимым к наследованию, будет российское право[24]. По нашему мнению, расположение имущества на территории не одного, а нескольких государств не может квалифицироваться как фактор, влияющий на свойства, присущие наследственному имуществу. На это уже обращалось внимание в научной литературе[25].

Что касается стран «общего права», то в них наследование понимается иначе, нежели в таковых «цивильного права». Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием (administration) и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток (net estate)[26]. Обязанность администратора состоит в том, чтобы распределить имущество между теми, кому оно принадлежит на правах выгодоприобретателей.

Таким образом, основное назначение наследования с точки зрения «общего права» состоит лишь в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. Иными словами, в характеристике наследования доминирует вещно-правовая составляющая и не имеет места идея правопреемства - имущество не имеет характеристики целостного, единого комплекса.

Следовательно в качестве основного критерия дифференциации двух указанных подходов к пониманию сущности наследования можно, как представляется, выделить следующие факторы: квалификация наследования как разновидности универсального правопреемства в своей основе имеет анализ содержания тех имущественных отношений, участником которых был наследодатель, в то время как при втором подходе основное внимание уделяется тому, каким именно имуществом обладал умерший.


Соответственно в тех правовых системах, которые базируются на втором подходе, наследование рассматривается, по сути, в качестве одного из способов приобретения прав на имущество в арсенале правового регулирования вещных отношений, в то время как первая группа правовых систем, не отрицая близости вещных и наследственных отношений, квалифицирует последние как самостоятельную разновидность имущественных отношений.

2.2 Особенности наследования по завещанию

В Гражданском кодексе Российской Федерации наследованию по завещанию посвящены 23 статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ). Наследование по завещанию в соответствии с частью третьей ГК РФ считается приоритетным основанием наследования (ст. 1111 ГК РФ). Большинство новых норм Кодекса способствуют пониманию гражданами положительного значения завещания - возможность распорядиться своим имуществом по своему усмотрению.

По мнению Карпычева М.В., лицо имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом. В том случае, если лицо не согласится с порядком наследования, установленным законом, то может самостоятельно определить круг своих наследников. Для этого и требуется составление распоряжения – завещания[27].

М.Б. Смоленский считает, что завещание является односторонней сделкой, выражающая, с одной стороны, волю наследодателя при определении дальнейшей судьбы наследственной массы, а с другой – создающая права и обязанности для наследников, но только после открытия наследства[28].

Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина, составленное в письменной форме на случай своей смерти, т.е. волеизъявление по поводу судьбы принадлежащего ему имущества и назначения наследников, сделанные в форме установленной законом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

В ст. 1118 ГК РФ перечислены юридические признаки, характерные завещанию.

1. Завещание может совершать гражданин, обладающим дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), т.е. он полностью отдает отчет своим действиям и руководствуется ими. Полная дееспособность наступает с 18 лет или в порядке эмансипации. Завещание признается недействительным, если оно составлено недееспособным гражданином. Также гражданин может потерять дееспособность после совершения завещательного распоряжения, в этом случае, оно будет признаваться действительным и не потеряет юридической силы.


2. Завещание совершается только лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Завещания по доверенности не совершаются. Завещатель, кроме подписи собственноручно, указывает на завещании также такие данные, как свою фамилию, имя, отчество. Эти данные необходимы в определенных случаях для проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Также законом предусмотрено процессуальное оформление завещания в тех случаях, когда завещатель не может собственноручно подписать завещание в силу своих физических недостатков или неграмотности. В таких случаях подпись ставит рукоприкладчик, причем перечень причин этих действий законодателем ограничен и является исчерпывающим в п. 3 ст. 1125 ГК РФ.

3. Завещание содержит распоряжение только одного лица (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Завещание не может совершаться двумя или несколькими гражданами. В этом случае такое распоряжение будет называться не завещание, а двусторонняя сделка, что и будет противоречить представлению российского законодательства о порядке и форме составления завещания как односторонней сделки.

4. Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Для завещания как односторонней сделке соответствуют:

- выражение воли только одного лица;

- элемент условности, так как акт составления завещания не является бесповоротным и необратимым до тех пор, пока не наступила смерть завещателя. До этого завещатель вправе в любой момент внести изменения или отменить завещание полностью или только частично, также совершить новое. Условность выражается и тем, что в момент смерти наследодателя завещанного имущества может и не быть в полном объеме или в его части;

- отсутствие надобности согласия лиц, в пользу которых составляется завещание, т.е. не требуется встречное волеизъявление наследников или иных лиц.

Завещание относится к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя неизбежна. Поэтому к завещанию применяются нормы ГК РФ о сделках, об обязательствах и о договорах, что не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания.

Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ. Завещание является фидуциарной сделкой, т.е. имеет доверительный характер[29].

Таким образом, наследование – это переход имущественных, а в ряде случаев также личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица к его преемникам на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства, т.е. это личное распоряжение завещателя. Наследование по завещанию можно считать приоритетным способом наследования, что объясняется тенденцией возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы имущества после смерти наследника. Завещание является односторонней сделкой, т.к. содержит волеизъявление только одной стороны – завещателя. Завещатель не обязан кому-либо сообщать о совершении завещания, его содержании, изменении или отмене.


2.3 Проблематика наследования по закону

Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону является беспрецедентно широкий круг законных наследников. Столь значительные круг наследников и число очередей наследования, в то время как во многих странах наследственные очереди не предусматриваются, наводит на мысль, что представления о наследовании по закону как о способе выполнения воли наследодателя не вполне отвечает реалиям действительности. Возражение, в частности, вызывает очередность призвания к наследованию отдельных категорий лиц, закрепленная в ГК РФ.

Так, нормы части третьей ГК РФ наделили законными наследственными правами родственников наследодателя до пятой степени родства включительно, хотя семейные и родственные отношения редко выходят за пределы второй и третьей степени родства. Кроме того, по закону наследниками последующих очередей признаются и вовсе не родственники, например, если говорить о наследниках седьмой очереди. Как пишет группа юристов, «считается, что до седьмой очереди наследование по закону обычно не доходит. Однако, в реальности такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима, хотя и с учетом соблюдения определенных условий»[30].

Так, И.А. Михайлова справедливо отмечает: «остается неясным, почему права и интересы лиц, заменивших ребенку родителей, или лиц, воспринимавшихся отчимом и мачехой в качестве собственных детей, законодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и правнуков, двоюродных бабушек и дедушек, отнеся первых к наследникам седьмой очереди»[31]. На её взгляд, это противоречит не только логике, но и основополагающим принципам гражданского права, поэтому мы можем согласиться с предложением закрепить право на наследство отчима и мачехи, пасынков и падчериц в качестве наследников по закону третьей очереди.

Большинство граждан в России не оставляют завещания и поэтому чаще приходится прибегать к наследованию по закону. Непосредственно наследованию по закону посвящена глава 63 ГК РФ. Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы и другими нормами раздела V части третьей ГК РФ и Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, а также соглашениями государств-участников Содружества Независимых Государств (Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.; Кишинев, 2002 г.)) и другими нормативными правовыми актами. Разъяснения по поводу наследования по закону даны в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».


Вместе с тем, нам представляется, что действующим в настоящее время законодательством недостаточно урегулированы наследственно-правовой статус ребенка и специфика осуществления им прав при наследовании по закону. Наследование по закону предусматривает: очередность наследников; равенство их долей, за некоторыми исключениями; множественность субъекта на стороне ребенка; заменимость ребенка в наследственном правоотношении; наследование по праву представления; наследование усыновленным ребенком; обязательную долю ребенка в наследстве; принятие ребенком наследства; охрану наследственных прав ребенка при разделе наследства и многие другие вопросы, которые в целом свидетельствуют об особом наследственно-правовом статусе ребенка и его наследственно-правовом положении.

Одним из вопросов при наследовании по закону является вопрос о начале наследственной правоспособности ребенка. Данный вопрос прямо либо косвенно исследовался в научной литературе. Одни авторы, к примеру, Н.Н. Беседкина, Е.А. Капитонова, Н.В. Летова отмечают, что человек субъектом права становится еще до его рождения[32]. Другие - В.П. Мозолин, А.И. Маслеев, напротив, исходят из того, что начало возникновения правоспособности не связано с положениями гражданского законодательства, предусматривающими защиту наследственных прав будущего ребенка.

Мы придерживаемся справедливой и обоснованной позиции Е.А. Капитоновой о том, что «закон признает и охраняет определенные права зародыша»[33]. Аналогичного мнения придерживается и Н.И. Беседкина. Она полагает, что «в соответствии с принципом симметрии начало человеческой жизни (по аналогии с ее концом) с правовой точки зрения должно быть связано с началом функционирования ствола мозга. Последние достижения биологической науки свидетельствуют о необходимости защиты прав неродившегося ребенка, начиная с возраста шести недель от зачатия»[34].

Статья 1166 ГК РФ подтверждает данные суждения. Её положения направлены на охрану права неродившегося ребенка, но зачатого при жизни наследодателя на раздел наследства. Таким образом, можно утверждать, что наследственная правоспособность возникает с начала зачатия ребенка как потенциального человека. Данное положение необходимо распространить и на другие наследственные права ребенка. Например, предусмотреть право завещать наследство эмбриону (плоду), при условии определения его имени родителями до рождения письменным соглашением между ними.