ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.04.2024
Просмотров: 370
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
§ 2. Основные понятия наследственного права
§ 3. Законодательство о наследовании
§ 2. Форма и порядок совершения завещания
§ 3. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания
§ 5. Особые завещательные распоряжения завещателя
Осуществление, оформление и охрана наследственных прав
§ 1. Осуществление наследственных прав
Таким образом, в ходе дальнейшего изложения вслед за законом будем исходить из того, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство в переходящих к наследникам правах и обязанностях наследодателя.
Основания наследования. К числу таковых издавна относятся завещание и закон. Разумеется, основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а другая — к наследникам по закону, нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может сыграть роль «собаки на сене», лишив в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. Но в таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства как выморочного в собственность Российской Федерации (см. ст. 1151 ГК).
Таким образом, независимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения наследование — ни по закону, ни по завещанию — непосредственно из закона никогда не возникает. По-видимому, этим можно объяснить предложение О. А. Красавчикова «расщепить» наследование по закону на наследование в силу брака, родства, иждивения и т. д., отказавшись от обобщающего понятия «наследование по закону»1. Ученый, однако, не принял в расчет, что термин «наследование по закону» удачно объединяет наследование по различным, отмеченным самим О. А. Красавчиковым, основаниям и вовсе не означает нивелирования тех юридических фактов, которые необходимы для наследования в каждом конкретном случае. Кстати, к такому приему юридической техники законодатель нередко прибегает, причем отнюдь не в ущерб содержанию и пониманию закона.
В разделе V «Наследственное право» части третьей ГК наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. Теперь на первом месте находится «Наследование по завещанию», которому посвящена глава 62 (ст. 1118—1140), и лишь вслед за ней, на втором месте — «Наследование по закону», которому отведена глава 63 (ст. 1141—1151). Сделано это, чтобы подчеркнуть главенствующее значение наследования по завещанию в числе оснований наследования (см. ст. 1111 ГК). При определении судьбы наследственного имущества приоритет придается воле наследодателя, выраженной в завещании, что находится в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования. Исходя из этих принципов, законодатель стремится к тому, чтобы в максимально возможной степени обеспечить переход наследственного имущества в соответствии с действительной волей наследодателя, которая воплощена в завещании.
Наследство. Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности — если нет наследства, то и наследовать нечего.
Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.
Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.
Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.
В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения. Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине (например, вследствие задержек в выплате зарплаты) денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или нет. И лишь при отсутствии указанных лиц или при непредъявлении ими в установленный срок требований о выплате соответствующих сумм они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1183 ГК). Хотя заголовок ст. 1183 ГК и ориентирует на то, что речь в ней во всех случаях идет о наследовании, а сам умерший гражданин именуется наследодателем, на самом деле далеко не все предусмотренные ею случаи выплаты соответствующих сумм охватываются наследованием, поскольку крут членов семьи, которым они подлежат выплате, может и не совпасть с кругом наследников умершего. Правила о переходе указанных сумм к членам семьи продиктованы тем, чтобы хотя бы на первых порах после смерти умершего не подрывать семейный бюджет. В принципе, однако, могло бы быть установлено, что денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, во всех случаях наследуются на общих основаниях.
В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.
Зададимся теперь вопросом: могут ли переходить по наследству личные неимущественные права? На первый взгляд постановка этого вопроса кажется надуманной: раз право является личным, оно неотъемлемо от личности того, кому принадлежит. Если носитель права умирает, то вместе с ним перестает существовать и право, неотъемлемое от личности его носителя. Дело, однако, обстоит намного сложнее, поскольку степень связанности права с личностью его носителя далеко не одинакова. Одни личные неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга действительно существовать не могут. Таково, например, уже упоминавшееся право авторства. В то же время далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Допустим, что наследники после смерти наследодателя обнаружили в его архиве готовую к опубликованию рукопись, которая при жизни автора опубликована не была (например, по цензурным соображениям). Наследники передают рукопись для опубликования издательству. Какие права при этом они осуществляют: только ли имущественные или также и личные неимущественные? Даже если следовать крайне неудачному разграничению личных неимущественных и имущественных прав, закрепленному в ст. 15 и 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», надлежит прийти к выводу, что в данном случае имеет место осуществление как тех, так и других прав, С одной стороны, наследники разрешают обнародовать произведение путем его опубликования, с другой — осуществляют право на использование произведения и извлечение связанных с этим имущественных выгод. Из этого следует, что состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а потому правильнее вести речь именно о наследстве или о наследственной массе, но не о наследственном имуществе, что вольно или невольно сужает круг объектов наследственного правопреемства.
В этом вопросе авторы учебника расходятся с позицией, получившей закрепление в части третьей ГК. Состав наследства, согласно п. 1 ст. И10 и ст. 1112 ГК, ограничивается принадлежавшими наследодателю на день открытия наследства имущественными правами и обязанностями. Это общее положение сопровождается двумя разъясняющими его дополнениями. С одной стороны, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами, С другой стороны, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Что касается первого дополнения, то с ним, в принципе, можно согласиться. Необходимо лишь учитывать, что подлежавшие выплате умершему на день открытия наследства, но не полученные им при жизни денежные суммы, предназначенные в качестве средств к существованию, переходят к другим лицам в порядке, предусмотренном ст. 1183 ГК, в том числе и в порядке наследования.
При определенных обстоятельствах не входят в состав наследства и государственных награды, которых был удостоен умерший (см. п. 1 ст. 1185 ГК).
Куда большие сомнения вызывает второе дополнение общей характеристики состава наследства, данной в части третьей ГК, которое выводит за пределы наследства принадлежавшие наследодателю личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Такой подход к указанным правам и благам диссонирует с тем, что установлено в других нормах ГК. Так, в п. 1 ст. 150 ГК записано, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Обратим внимание на то, что указанные права и блага могут наследниками не только защищаться, но и осуществляться. Возникает вопрос: в каком качестве наследники могут их осуществлять? Очевидно, в качестве носителей соответствующих прав и благ. Но в таком случае можно ли утверждать, что указанные права и блага ни при каких обстоятельствах не переходят по наследству?
Переход личных неимущественных прав и нематериальных благ может иметь место при наследовании в области интеллектуальной собственности, при наследовании предприятия (ст. 132, 1178 ГК), при наследовании прав и обязанностей по договору коммерческой концессии (ст. 1038 ГК) и в целом ряде других случаев.
По изложенным основаниям состав наследства не следует ограничивать лишь принадлежавшими наследодателю имущественными правами и обязанностями. Необходимо учитывать, что связанность личных неимущественных прав и других нематериальных благ с личностью их носителя может быть различной. В одних случаях они настолько срослись с личностью их носителя, что действительно «умирают» вместе с ним, хотя и продолжают существовать в качестве социально-значимых и охраняемых законом юридических фактов; в других они могут существовать и независимо от личности их носителя и в качестве таковых входить в состав наследства.