Файл: Понятие и виды толкования правовых норм (Объём и способы толкования норм права).pdf
Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 1204
Скачиваний: 3
Если фактические обстоятельства дела установлены судом первой инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм материального права, кассационная инстанция полномочна изменить решение или вынести новое без передачи дела на новое рассмотрение. Это лишний раз свидетельствует об относительной самостоятельности юридической стороны дела от фактической. Но в случаях возвращения дела на новое рассмотрение суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, не вправе устанавливать, какая норма материального права должна быть применена при новом рассмотрении. Данное законодательное ограничение связано с тем, что при новом рассмотрении дела всегда могут открыться и новые обстоятельства, могущие повлечь иную юридическую квалификацию. Поскольку суд первой инстанции всегда связан указаниями кассационного суда, среди последних не должно быть таких, которые сковывали бы инициативу в исследовании дополнительных или вновь открывшихся обстоятельств по делу. В определении кассационной инстанции в обязательном порядке содержатся мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руководствовался. Это и есть та часть в данном судебном решении, где оформлены результаты казуального толкования права. Разумеется, они вместе с другими указаниями, содержащимися в определении, обязательны для суда, вновь рассматривающего данное дело.
Среди научных и практических работников укрепилось мнение, что указания кассационной и надзорной инстанции имеют значение только для одного вполне определенного дела[44]. Это верно лишь отчасти. В том, что касается толкования примененной в данном деле нормы, они имеют более широкое значение. Следование на практике соответствующим указаниям вышестоящих судебных инстанций, хотя бы они и были сделаны в связи с рассмотрением конкретного дела, оправдано и теоретически. В интересах обеспечения принципа единства законности нельзя допустить того, например, чтобы в Калуге ношение обрезов из охотничьего ружья каралось, а в Казани в то же самое время дозволялось, да еще тем же самым законом. Правосудие представляет собой цельную, единую систему, и потому любое действующее решение одного суда в известном смысле должно связывать решение другого.
Казуальное разъяснение закона приобретает иногда решающее значение в юридической квалификации. Это происходит в силу того, что правовые нормы в практике могут получать различное понимание, а нормативное разъяснение может какое-то время отсутствовать. В подобной ситуации мотивировочная часть судебного решения должна, по нашему мнению, содержать ссылку не только на закон, но и на акт казуального толкования закона.
А значит, вполне нормальным явлением такое положение дела, когда суд фактически руководствуется имеющимся казуальным разъяснением, но в решении умалчивает об этом. Российское законодательство не запрещает суду ссылаться на изданные в официальном порядке акты толкования правовых норм.
3.3. Акты толкования норм права
Результатом применения правовой нормы является принятие специального акта, содержащего юридическую оценку данного случая, и проистекающие из него выводы. Акт применения права должен быть принят управомоченным государственным органом или должностным лицом в установленном для этого процессуальном порядке и соответствовать ряду формальных требований[45]. В акте должны быть обозначены наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия, точное наименование дела, которое решено этим актом, установленные обстоятельства, имеющие юридическое значение для этого дела (юридические факты, которые иногда требуют перечня основных доказательств, их подтверждающих), юридические выводы из установленных обстоятельств.
Решение может быть отрицательным в том смысле, что управомоченный орган, исследовав обстоятельства дела, не нашел оснований для применения правовой нормы, например, когда нет оснований для восстановления в прежней должности, нет права на пенсию, обвиняемый оправдан и т.п. Отрицательное решение должно быть мотивировано. Отрицательное решение имеет то юридическое значение, что по тем же самым основаниям, которые были исследованы и получили оценку в решении, заявитель не может повторно обратиться в этот же орган с требованием рассмотреть то же самое дела.
Одни акты применения права должны содержать все реквизиты (решения, приговоры, определения судов), другие не содержат мотивировочной части (изложение и юридическая оценка обстоятельств дела), или формулируют лишь основной юридический вывод (приказ ректора вуза о переводе студента с одного курса на другой).
Нарушение формы акта, принятие его некомпетентным органом, несоблюдение порядка (процесса) применения права влечет отмену акта и повторное рассмотрение дела. Некоторые акты применения права вступают в законную силу после обжалования истечения срока на подачу жалобы. Жалоба может быть подана на любой акт применения права — органу, принявшему этот акт, вышестоящему органу, в прокуратуру, в определенных законом случаях — в суд.
Иногда высказывается предположение, что нормы права применяют не только государственные органы, должностные лица, но и граждане. С этим нельзя согласиться. Граждане совершают массу поступков и сделок, ведущих к возникновению, изменению, прекращению правоотношений. Одни из них предельно просты (проезд на общественном транспорте), другие требуют специального оформления (обмен квартир, купля-продажа недвижимости). Некоторые договоры действительны лишь с момента их оформления в установленном порядке (в нотариальной конторе, в муниципальных учреждениях). Однако все сделки и договоры граждан охватываются понятием правомерное поведение (использование права, исполнение обязанности), а применение права как принятие решений, имеющих официальный характер, при оформлении наиболее сложных договоров или решении споров осуществляется не гражданами (их участниками), а специально на то уполномоченными субъектами права (нотариальная контора, муниципальное учреждение, органы загс, суд).
Обычно на практике исследование обстоятельств дела и их юридическая квалификация завершаются подготовкой и принятием акта применения права к данному случаю и отношению. Правоприменение в целом представляет собой процесс осуществления и охраны материально-правовых норм. Само правоприменение формализовано в том смысле, что правом (процессуальным) определен порядок исследования обстоятельств дела, подготовки и принятия решения, обеспечивающий законность и обоснованность правоприменительной деятельности. Принятое по делу решение должно быть обоснованным, т.е, полностью соответствовать обстоятельствам дела, основываться на исчерпывающем исследовании и объективной оценке собранных доказательств.[46] Решение должно быть законным, т.е. оно должно соответствовать действующим нормам права и правилам их применения[47]. Оно должно быть исполнимым в том смысле, что изложенный в нем юридический вывод должен быть ясно сформулирован с указанием конкретных лиц, точного объема их прав и обязанностей, с определением, в случае необходимости, качеств или видов имущества, размеров денежных сумм, сроков и т.п.[48]
При подготовке решения нередко встает вопрос о его целесообразности, а тем самым о свободе усмотрения должностных лиц и государственных органов, применяющих правовые нормы.
Применение абсолютно определенных (императивных) норм исключает свободу выбора промежуточных (по сбору доказательств и т.п.) и окончательных решений правоприменителя. При назначении пенсии, например, нужно установить обстоятельства, дающие право на пенсию, собрать необходимые документы, подсчитать размер данной пенсии в соответствии с трудовым стажем, размером заработной платы и другими критериями, указанными в законе, и принять соответствующее решение. Применение относительно определенных норм включает выбор правоприменителем одного из вариантов решения в пределах диспозиции или санкции. Необходимость выбора одного из возможных решений в пределах относительно определенной правовой нормы нередко называется «свободой усмотрения». Эта свобода поставлена законом в достаточно тесные рамки. Во-первых, свобода ограничена рамками применяемой нормы и процессуального права (решение должно быть законным). Во-вторых, решение должно опираться на достаточные доказательства, дающие основания для принятия мотивированного постановления (решение должно быть обоснованным). В-третьих, оно должно быть целесообразным, направленным на наиболее эффективную реализацию правовой нормы, решение дела без проволочек, затребование лишних документов, без напрасного вызова и ненужного беспокойства людей. Определяя общие критерии обоснованности и целесообразности «свободы усмотрения» лиц, применяющих право, закон тем самым дает правовые основания для последующей проверки и оценки процесса и результата правоприменения[49].
Крайне редко в административной и судебной практике встречаются случаи, когда свобода усмотрения может состоять в создании правовой нормы для конкретного случая или отношения. Это так называемые "аналогия права" и "аналогия закона".[50] То и другое имеет место при обнаружении пробела в праве (пробела в законодательстве) — когда факты или отношения законом не оцениваются, но профессиональное правосознание властно диктует необходимость их юридической квалификации. Такие случаи крайне редки; решаются они следующим образом: если в законодательстве есть нормы, регулирующие схожие отношения, дело решается на основании этих норм (аналогия закона); если даже и таких норм нет, — дело решается на основе общих начал и смысла законодательства данной правовой системы. Решение дел на основе аналогии права или аналогии закона подлежит дополнительным проверкам надзорными инстанциями и, главное, должно являться сигналом и стимулом к принятию нормативных актов, устраняющих обнаружившийся пробел в праве.
В числе форм деятельности самое видное место занимают акты органов государственного управления, должностных лиц и других субъектов административного права.[51]
Все государственные органы, многие должностные лица, часть структурных подразделений вправе принимать правовые акты, являющиеся, в зависимости от того, кто их принимает, актами власти, актами управления, актами правосудия и т.д.
Поэтому, выясняя далее существенные признаки правового акта управления, отметим те из этих признаков, которые выделяют правовые акты управления из всех правовых актов, принимаемых государственными органами.
Четыре особенности характерны для правового акта государственного управления[52], это, во–первых, кто принимает правовой акт государственного управления; второй признак правового акта государственного управления — в его содержании: он может быть принят по вопросам только управленческим в собственном смысле этого понятия, по вопросам деятельности исполнительной власти. Как указывалось в главе об органах государственного управления, каждый из них наделен компетенцией, в рамках которой и принимает, для ее реализации, правовые акты управления; в – третьих, правовые акты государственного управления — акты подзаконные, и в этом состоит их следующий — третий признак. Он означает, что правовые акты управления принимаются на основе и во исполнение закона и ему должны полностью соответствовать. Акты Правительства, например, основываются на законе непосредственно, акты министров могут приниматься уже на основе правительственных постановлений, т.е. непосредственной связи с законом нет, но и в этом случае подзаконность акта (министра) должна быть обязательной. Наконец, правовой акт своим появлением вызывает определенные юридические последствия, это четвертый, последний признак правового акта управления.
Если взглянуть на проблему шире, то правовые акты управления можно рассматривать как ведущую форму деятельности исполнительных органов и ряда других субъектов административного права[53].
Среди отличительных особенностей акта государственного управления следует выделить, во–первых, его юридически властное волеизъявление соответствующего субъекта исполнительной власти - органа этой власти либо администрации предприятий и учреждений, являющихся субъектами административного права, и т.д. Эти акты — важное средство практической реализации целей и функций административной власти, основная форма ее исполнительно-распорядительной деятельности. Они являются решениями, которые субъекты управления принимают в процессе повседневного и непосредственного руководства хозяйственной, социально-культурной, административно-политической областями жизни страны. В этом определении, несмотря на его терминологическую нечеткость, подчеркнуто значение указанных актов.
Среди форм деятельности видное место занимают акты органов государственного управления, должностных лиц и других субъектов административного права; формой реализации задач и функций органов исполнительной власти являются их акты управления. Как видно из приведенных формулировок, существуют различные мнения относительно характера правовых актов управления[54].
Правовой акт управления издается только полномочным субъектом исполнительной власти, административного права. Этот акт является юридической разновидностью управленческого решения.
В – третьих, императивность, обязательность для адресата правового акта управления, содержащегося в нем предписания, которое имеет юридически властный характер и представляет собой одностороннее волеизъявление соответствующего субъекта административного права - органа исполнительной власти, администрации предприятий и учреждений, соответствующего должностного лица.
Отмечается специфика правового акта управления, заключающаяся в установлении, регламентировании правил, порядка, упорядоченности, должного, т.е. требуемого с позиций Конституции Российской Федерации, федеральных законов, совокупности правовых актов управления, поведения органов и лиц в сфере исполнительной власти или установленных ею требований, критериев.
Наконец, правовые акты управления могут создавать правовую базу для возникновения, изменения или прекращения административно-правовых отношений.