ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.04.2024
Просмотров: 398
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
§ 2. Основные понятия наследственного права
§ 3. Законодательство о наследовании
§ 2. Форма и порядок совершения завещания
§ 3. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания
§ 5. Особые завещательные распоряжения завещателя
Осуществление, оформление и охрана наследственных прав
§ 1. Осуществление наследственных прав
То же правило действует и в отношении принятия наследства (см. ст. 1152 ГК). Наследство, причитающееся наследнику по двум или более основаниям, рассматривается в качестве относительно самостоятельных частей, каждая из которых может подчиняться особому правовому режиму. Именно поэтому он может отказаться от наследования этих частей не в пользу какого-то одного наследника, а в пользу нескольких наследников, число которых не должно превышать число оснований призвания к наследованию, по которым произошел отказ от наследства.
Так, наследник был призван к наследованию по трем основаниям: по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии. По одному из них он наследство принял, по двум другим отказался. Поскольку он отказался от наследства по двум основаниям, отказ может иметь место либо в пользу одного наследника, либо в пользу двух наследников.
Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК, Чтобы усвоить содержание ст. 1159 ГК, необходимо сопоставить ее со ст. 1153 ГК, закрепляющей способы принятия наследства. Основное различие между ними состоит в том, что если ст. 1153 ГК предусматривает принятие наследства не только путем прямого волеизъявления наследника либо уполномоченных на то лиц, но и путем совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то ст. 1159 ГК относит к отказу от наследства лишь заявление наследника либо уполномоченного на то лица об отказе от наследства. Отказ от наследства по своей юридической природе — это односторонняя сделка.
Если же наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то считается, что он наследство не принял. Необходимо, таким образом, различать отказ от наследства и непринятие наследства наследником в установленный срок. Если имел место отказ от наследства, то при отсутствии оснований для признания отказа как односторонней сделки недействительным наследник не может взять свой отказ обратно, отозвать его, по крайней мере после того, как заявление об отказе подано нотариусу или соответствующему должностному лицу либо получено им. Напротив, если наследник не примет наследство в установленный срок, то при наличии предусмотренных законом оснований он может принять наследство и по истечении указанного срока (см. ст. 1155 ГК).
Различие ст. 1159 и п. 1 ст. 1153 ГК текстуально сводится к тому, что если в п. 1 ст. 1153 ГК речь идет о принятии наследства, то в ст. 1159 ГК — об отказе от наследства. Кроме того, согласно абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК подается заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, в то время как согласно п. 1 ст. 1159 ГК, поскольку речь идет об отказе от наследства, подается заявление наследника об отказе от наследства.
Пункт 3 ст. 1159 ГК допускает отказ от наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. То же правило, применительно к принятию наследства, закреплено в абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК. При этом в обоих случаях имеется в виду полномочие представителя (соответственно на принятие наследства или на отказ от него).
Далее следует правило о том, что доверенность как на принятие наследства, так и на отказ от него законному представителю не требуется. К законным представителям относятся родители (усыновители), опекуны лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных недееспособными. Отказ от наследства означает отказ от права на принятие наследства, которое принадлежит подопечному лицу. Если речь идет о лицах, не достигших четырнадцати лет, а также о лицах, признанных недееспособными, то сами эти лица сделок, направленных на отказ от наследства, совершать не могут, эти сделки совершают за них их законные представители — родители (усыновители) и опекуны, причем для совершения таких сделок предварительно нужно получить разрешение органов опеки и попечительства. Если же речь идет о наследниках в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (кроме лиц, достигших шестнадцати лет и вступивших в брак либо эмансипированных, которые полностью дееспособны), то сделки они совершают сами, но, по общему правилу, лишь с согласия своих родителей (усыновителей) и попечителей. Поэтому для отказа указанных лиц от наследства требуется получить как согласие их родителей (усыновителей) и попечителей, так и предварительное разрешение органов опеки и попечительства.
Устанавливая завещательный отказ, завещатель преследует цель обеспечить совершение наследником каких-либо действий имущественного характера в пользу вполне определенного лица — отказополучателя (ст. 1137 ГК). Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. Не допускается, однако, отказ легатария от получения завещательного отказа не только с оговорками или под условием, что имеет место и при отказе от наследства (см. абз. 2 п. 2 ст. 1158 ГК), но и в пользу другого лица, в том числе и в пользу кого-либо из наследников завещателя, установившего завещательный отказ. Отказ от получения завещательного отказа в пользу другого лица противоречил бы целевому назначению завещательного отказа, а тем самым вступал бы в противоречие с волей завещателя, установившего легат. При отказе легатария от получения завещательного отказа наступают последствия, предусмотренные п. 3 ст. 1138 ГК.
Возможны случаи, когда одно и то же лицо выступает одновременно и как отказополучатель, и как наследник. При таких обстоятельствах право отказополучателя на получение завещательного отказа не зависит от его же права принять наследство или отказаться от него. Объясняется это тем, что юридическая природа права на получение завещательного отказа и права на принятие наследства, как и права на отказ от наследства, различна. Право на получение завещательного отказа — это право легатария по отношению к наследнику, обремененному легатом, т. е. право кредитора в обязательстве, осуществление которого регулируется специальными правилами. Принятие права на получение завещательного отказа со стороны отказополучателя не требуется. Иначе обстоит дело и с правом на принятие наследства и с правом на отказ от наследства. Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять, т. е. осуществить право на принятие наследства. Чтобы отказаться от наследства, наследник также должен осуществить право на отказ от него.
Что же касается права на получение завещательного отказа, то оно возникает у легатария в момент открытия наследства, причем для его возникновения никаких действий с его стороны не требуется. Именно поэтому право отказополучателя на получение завещательного отказа, как, впрочем, и право на отказ от него, совершенно не зависит от того, принял ли он, будучи одновременно и наследником, причитающееся ему наследство или отказался от него. Иными словами, принятие наследником наследства вовсе не означает, что он согласился на получение завещательного отказа (этого от него и не требуется), как и, с другой стороны, отказ наследника от наследства вовсе не означает, что он отказался тем самым от получения завещательного отказа.
Таким образом, в тех случаях, когда наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, принятие им наследства, как и отказ от наследства, без указания на то, по каким основаниям наследство принято или по каким основаниям имеет место отказ от наследства, означает, что наследство принято или произошел отказ от наследства по всем основаниям. В случае же, когда одно и то же лицо является одновременно и отказополучате-лем и наследником, действует иное правило — право отказополучателя на получение завещательного отказа не зависит от его права как наследника принять наследство или отказаться от него.
Приращение наследственных долей. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников того же наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, говорят о приращении наследственных долей. Приращение может иметь место как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть по завещанию. Как отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию.
По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст. 551 ГК 1964г.) основания, при наличии которых происходит приращение наследственных долей, подверглись изменениям: с одной стороны, из них исключены те, при которых приращение не имеет место; с другой, предусмотрены те, которые в законе прямо не упоминались.
Приращение необходимо отличать от хотя бы и соприкасающихся с ним, но вполне самостоятельных правовых явлений, в первую очередь от случаев, когда наследник отказывается от своей доли в наследстве в пользу кого-либо из других наследников того же наследодателя. Здесь выбор наследника, к которому прирастает доля наследника, отказавшегося от наследства, осуществляет сам отказник, в то время как в случае приращения доли в том смысле, какой этому понятию придает закон, выбор производит закон.
Рассмотрим вначале те случаи приращения наследственных долей, в расчете на которые и смоделированы прежде всего правила п. 1 ст. 1161 ГК, после чего перейдем к анализу других случаев, при которых приращение наследственных долей также может иметь место.
В абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК предусмотрены случаи, когда доля отпавшего наследника (а им может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию) переходит (прирастает) к призванным к наследованию наследникам по закону того же наследодателя пропорционально их наследственным долям, которые, по общему правилу, являются равными (см. п. 2 ст. 1141 ГК).
Это имеет место, во-первых, если наследник, призванный к наследованию, не примет наследства ни одним из способов, закрепленных ст. 1153 ГК; во-вторых, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника (см. ст. 1158 ГК); в-третьих, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным в ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания.
Отпавшим наследником может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию.
Обратим внимание на то, что в числе оснований для приращения наследственных долей не указано такое, как лишение завещателем наследника права наследования (это основание было закреплено в ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.). Объясняется это тем, что у такого наследника никакой доли в наследственном имуществе нет, а потому и прирастать, строго говоря, нечему. При распределении наследства его просто не нужно брать в расчет, независимо от того, идет ли речь о наследовании по закону или по завещанию. Но тогда по тем же основаниям о приращении нельзя говорить и тогда, когда наследник не имеет права наследовать как недостойный по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания (по крайней мере в тех случаях, когда завещание является ничтожным). Поскольку, однако, законодатель оба эти случая относит к таким, при которых приращение имеет место, с его позицией в этом вопросе необходимо считаться.
Абзац 2 п. 1 ст. 1161 ГК рассчитан на тот случай, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Поскольку речь идет о том, что завещано все имущество наследодателя, отпавший наследник является одним из них, т. е. наследником по завещанию. В этом случае доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части имущества (например, если не предусмотрено, что эта часть имущества по завещательному отказу должна перейти к отказополучателю). И здесь законодатель стремится максимально соблюсти действительную или предполагаемую волю завещателя.
Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению, если отпавшему наследнику подназначен наследник. Актом подназначения наследника наследодатель прямо и недвусмысленно сам определил судьбу той части наследства, которая причиталась бы наследнику по закону или по завещанию, если бы он не оказался отпавшим наследником. Приоритетное значение закон придает в данном случае воле завещателя, а потому правила о приращении наследственных долей применению не подлежат.
Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению и тогда, когда призванный к наследованию наследник откажется от наследства, но укажет при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию того же наследодателя. Но если наследнику, отказавшемуся от наследства, наследодателем подназначен другой наследник, то к наследованию призывается подназначенный наследник, а не тот, в пользу которого отпавший наследник отказался от наследства. Таким образом, правила о приращении наследственных долей в обоих случаях применению не подлежат, хотя и по разным основаниям.
Если наследодатель завещал лишь часть своего имущества, то применение правил о приращении наследственных долей зависит от целого ряда обстоятельств. Так, если эта часть имущества завещана отпавшему наследнику, а к наследованию остальной части имущества призываются наследники по закону, то часть имущества, причитавшаяся отпавшему наследнику, разверстывается между наследниками по закону.
Если наследник, которому завещана часть имущества, наследство принимает, а отпавший наследник является одним из наследников по закону, то причитавшаяся ему часть имущества переходит к остальным наследникам по закону, призванным к наследованию, в том числе и к наследнику по завещанию, если он одновременно является наследником по закону. Если же наследник, которому завещана часть имущества, не относится к наследникам по закону, а других наследников по закону, кроме того, который отпал, нет, то причитавшаяся ему часть имущества становится выморочной и в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. Если отпавший наследник был призван к наследованию как по закону, так и по завещанию, причем отказался от наследства по обоим основаниям, то судьба этого наследства зависит от того, есть ли у наследодателя другие наследники, и если есть, то по каким основаниям они призываются к наследованию. Если других наследников вообще нет, то наследственное имущество как выморочное переходит в собственность Российской Федерации. Если другие наследники относятся лишь к наследникам по закону, то к ним в порядке наследования по закону переходит все наследственное имущество отпавшего наследника, независимо от того, причиталось ли оно ему по закону или по завещанию, причем приращение долей имеет место тогда, когда указанным наследникам причиталась часть наследства и без той части, которая приходилась на долю отпавшего наследника. Когда же этой части нет, то прирастать не к чему. Если оставшиеся наследники относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, то часть имущества, которая причиталась отпавшему наследнику по закону, переходит ко всем остальным наследникам по закону, а та часть имущества, которая причиталась ему по завещанию,— к остальным наследникам по завещанию, причем независимо от того, относятся ли они одновременно к наследникам по закону или нет.