ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.12.2019
Просмотров: 8581
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Основные признаки унитарного государства
Виды социальных норм, и их классификация
Нормы, сложившиеся исторически и вошедшие в привычку людей
Системность и иерархичность строения
Регулирующее воздействие права
Установление и обеспечение права государством
Понятие и структура системы права
Продолжительность существования
Санкционированность государством
Преимущества и недостатки правового обычая как источника права
Договор нормативного содержания
Требования, предъявляемые к нормативным актам
Понятие нормативно-правовых актов
Виды нормативно-правовых актов
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
Действие нормативного акта в пространстве
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды
Указы и распоряжения Президента России
Акты федеральных министерств и ведомств
Подзаконные акты на уровне субъекта РФ
Акты исполнительной власти субъектов РФ
Акты органов местного самоуправления
Локальные нормативно-правовые акты (акты организаций и учреждений)
Реализация права: понятие и формы
Правоприменение как особая форма реализации права
Применение права как особая форма его реализации
Стадии процесса применения норм права
Установление фактической основы дела
Выбор и анализ юридической нормы
Вынесение и документальное оформление правоприменительного решения
Стадии правоприменения (правоприменительного процесса)
Основные признаки правовых отношений
Двойственный характер содержания правоотношений
Субъективные права и юридические обязанности
Совершение деяния дееспособным лицом
Понятие юридической ответственности
Признаки юридической ответственности
Характеристика основных видов юридической ответственности
Административная ответственность
Дисциплинарная ответственность
Гражданско-правовая ответственность
Виды юридической ответственности
Иные меры государственного принуждения (меры защиты)
Наука конституционного права: понятие и предмет исследования
Структура системы науки конституционного права
Права и свободы человека и гражданина
Гарантии осуществления и защита прав и свобод
Классификация прав и свобод человека
Экономические, социальные, культурные права
Общие сведения[править | править вики-текст]
Трудовые права в России[править | править вики-текст]
Социальное обеспечение в России[править | править вики-текст]
Охрана здоровья в России[править | править вики-текст]
Право на образование в России[править | править вики-текст]
Свобода вероисповедания в России[править | править вики-текст]
Свобода слова[править | править вики-текст]
Право избирать и быть избранным[править | править вики-текст]
Случаи пыток и жестокого обращения[править | править вики-текст]
Массовое избиение в Благовещенске[править | править вики-текст]
Ситуация в Чечне[править | править вики-текст]
Утверждения о похищениях людей на Северном Кавказе[править | править вики-текст]
Нарушения прав человека в отношении выходцев из Кавказа[править | править вики-текст]
Нарушение прав сексуальных меньшинств[править | править вики-текст]
Борьба со случаями торговли людьми[править | править вики-текст]
Мнения правозащитников[править | править вики-текст]
Оценка Freedom House[править | править вики-текст]
Мнения и оценки[править | править вики-текст]
Органы государственной власти субъектов РФ
Предмет, методы и система уголовного права
Система уголовного права в России
Элементы (стороны) состава преступления и их признаки
Классификация (виды) составов преступлений
Понятие и цели уголовного наказания
Трудовое право в системе юридических наук.
Роль предмета и метода в отграничении трудового права от смежных наук
Система и структура трудового права
Трудовое право как учебная дисциплина
Понятие принципа трудового права
Классификация принципов трудового права
Принципы, сформулированные Международной организацией труда
Конституционные принципы трудового права
Виды принципов трудового права
Нормативно-правовое закрепление принципов трудового права
Дисциплинарная ответственность
Сроки применения дисциплинарного взыскания
Гражданское право как наука и учебная дисциплина
Институционная и пандектная системы права
Особенности исторических систем гражданского права
Роль и место гражданского права в системе российского права
Приобретение права собственности
Способы приобретения права собственности
Прекращение права собственности
Основания возникновения обязательств
Понятие и система оснований прекращения обязательств. Последствия прекращения обязательств
Прекращение обязательств по воле их участников
Прекращение обязательств независимо от воли их участников
Ответственность наследников по долгам наследодателя
Понятие и значение наследования
Основные категории наследственного права
В учении об общем составе преступления необходимые признаки для каждого состава преступления называютобязательными, а признаки, не характерные для всех составов преступлений, именуют факультативными. Так, место, время, способ, орудия и средства совершения преступления, а также преступное последствие и обстановка, при которой совершено преступное деяние, не всегда включаются в тот или иной состав преступления, в то же время действие или бездействие — обязательные признаки объективной стороны каждого состава преступления.
Отнесение признаков состава преступления к обязательным или факультативным не применимо к конкретным составам преступлений, предусмотренным в статьях (частях статей) Особенной части УК. Признаки конкретных составов преступлений в статьях УК описываются путем использования вербальных средств — общеизвестных слов, специфических правовых терминов и понятий. Подобного рода признаки бывают формально-определенными либооценочными.
Классификация (виды) составов преступлений
Предусмотренные в статьях Особенной части УК составы преступлений можно классифицировать по нескольким критериям (основаниям): по числу обязательных признаков, относящихся к каждому элементу (стороне) состава; по приемам описания признаков составов; по наличию или отсутствию дополнительных признаков, характеризующих один и тот же состав, и т.п.
По конструкции и числу обязательных признаков, относящихся к объективной стороне деяния, составы преступлений подразделяют на материальные, формальные и усеченные. Если в составе в качестве обязательного его признака указывается либо предполагается общественно опасное последствие, такой состав называется материальным. Так, в составе халатности без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 293 УК) в качестве преступного последствия требуется установить причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 293 УК) — причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерть человека; при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 293 УК) — причинение по неосторожности смерти двум или более лицам.
В формальных составах не указывается на конкретные последствия, для таких составов достаточно совершения предусмотренного в статье УК действия (бездействия). Последствия в подобных составах лежат за пределами состава преступления и, если они наступили, учитываются при назначении наказания, а также в других, указанных законом случаях. К таковым относится, например, состав воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК).
Разновидностью формальных составов являются так называемые усеченные составы, когда окончание преступного деяния законом перенесено на более раннюю стадию его совершения. Так, состав разбоя (ст. 162 УК) сформулирован как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Разбой признается оконченным преступлением с момента нападения, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с момента угрозы применения такого насилия. Окончание данного преступления перенесено на стадию покушения, когда незаконное завладение чужим имуществом еще не состоялось.
В зависимости от формы вины различают составы преступлений с умышленной и неосторожной виной. Чаще в составах преступлений предусматривается в качестве обязательных признаков субъективной стороны умысел либо неосторожность, такие составы называются с одной формой вины. В отдельных составах предусматривается возможность совершения преступления и умышленно, и по неосторожности (их именуют преступлениями с обеими формами вины — ст. 246-248, 251 УК и др.). Такие составы преступлений относят к совершаемым как умышленно, так и по неосторожности. В УК содержатся составы преступлений с двумя формами вины (ст. 27). К составам с двумя формами вины относятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК); незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда се здоровью (ч. 3 ст. 123 УК) и др.
По субъекту преступления различаются составы с общим и специальным субъектом. Так, субъектом кражи (ст. 158 УК) может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет; специальным субъектом состава оставления погибающего военного корабля (ст. 345 УК) является командир военного корабля.
По приемам конструирования составы преступлений подразделяют на простые и сложные. Простые составы в свою очередь, подразделяются на описательные и бланкетные, а сложные - на составные, с альтернативными либо неоднократными действиями либо последствиями, составы с двумя объектами и с двумя формами вины, составы длящихся и продолжаемых преступлений.
В зависимости от указания в законе на различные дополнительные признаки смягчающего либо отягчающего значения составы подразделяются на основные составы (без отягчающих и смягчающих обстоятельств),привилегированные (со смягчающими обстоятельствами), квалифицированные и особо квалифицированные (с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами). Так, вч. I ст. 105 УК предусматривается основной состав убийства, в ст. 106-108 УК — составы убийства при смягчающих обстоятельствах (привилегированные составы), а в ч. 2 ст. 105 УК — при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные составы).
Состав
преступления - это система обязательных
объективных и субъективных элементов,
образующих и структурирующих общественно
опасное деяние, признаки которых описаны
в диспозициях уголовно-правовых норм
Общей и Особенной частей УК.
Как
всякая система состав преступления
охватывает целостное множество подсистем
и элементов. Подсистем в составе четыре:
объект, субъект, объективная и субъективная
стороны (подсистемы) состава преступления.
Отпадение хотя бы одного обязательного
элемента, а тем более подсистемы приводит
к распаду всей системы состава
преступления, к его отсутствию в деянии
лица. Элементы состава преступления
представляют собой компоненты состава.
Они подразделяются на обязательные и
факультативные (см. 2 данной главы).
Первые образуют составы всех преступлений.
Вторые - лишь некоторых.
Признаки
элементов составов преступлений
определяют их специфику, позволяют
отграничить один состав преступления
от другого, а также размежевать
преступления от непреступных
правонарушений. Признаки элементов и
подсистем составов преступлений
представлены в диспозициях норм Общей
и Особенной частей УК.
Статья
8 УК РФ устанавливает: "Основанием
уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом".
Определив главную функцию состава
преступления - быть основанием уголовной
ответственности, УК не раскрывает
понятия состава. Его можно вывести
только путем толкования ст. 8 и тех
статей, которые употребляют термин
"состав преступления".
О
составе преступления, как содержащемся
в деянии и служащим основанием уголовной
ответственности, говорит и УПК. Например,
ч. 2 ст. 5 устанавливает, что уголовное
дело не возбуждается, а возбужденное
подлежит прекращению "за отсутствием
в деянии состава преступления". Статья
309 предписывает вынесение оправдательного
приговора, "если в деянии подсудимого
нет состава преступления". И УК и УПК
говорят о составе как содержащемся в
деянии.
Как
правило, УК оперирует понятиями не
"состав преступления", а "преступление"
или "деяние". Состав упоминается
лишь в нормах о добровольном отказе и
деятельном раскаянии, когда речь заходит
об освобождении от уголовной
ответственности, если в деянии не
содержится "иного состава преступления".
Например, в ч. 3 ст. 31 УК сказано, что
"лицо, добровольно отказавшееся от
доведения преступления до конца, подлежит
уголовной ответственности лишь в том
случае, если фактически совершенное им
деяние содержит иной состав преступления".
Примечание к ст. 206 УК о захвате заложника
устанавливает: "Лицо, добровольно
или по требованию властей освободившее
заложника, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава
преступления".
Модельный
Уголовный кодекс для стран-участниц
СНГ 1996 г. точнее, чем УК РФ, определяет
основание уголовной ответственности,
а отсюда и состав преступления. "Уголовной
ответственности, - сказано в ст. 3
Модельного УК, - подлежит лишь лицо,
совершившее преступление, то есть
деяние, содержащее все признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным
законом". Состав, таким образом,
понимается как преступление и именно
деяние, содержащее все признаки состава
преступления. Иными словами, содержание
в деянии всех признаков состава
преступления и есть преступление. Тем
самым снимается искусственное
противопоставление преступления как
якобы только явления и его состава, как
якобы только юридической "модели",
"научной абстракции", "логического
суждения" и проч., к которому прибегает,
как далее будет показано, немалое число
теоретиков уголовного права. Вследствие
этой теоретической дискуссии УК РСФСР
1960 г. и УК РФ 1996 г. по-разному определяют
основания уголовной ответственности.
Первый считал таковым совершение
преступления, второй - состав
преступления.
Аналогично
Модельному УК определяет основание
уголовной ответственности и тем самым
состав преступления УК Казахстана 1997
г.: "Единственным основанием уголовной
ответственности является совершение
преступления, то есть деяния, содержащего
все признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом".
Изложено достаточно четко: преступление
- это деяние, содержащее признаки состава
преступления. Состав преступления
содержится в преступлении.
УК
Республики Беларусь основанием уголовной
ответственности признает "...совершение
виновно запрещенного настоящим Кодексом
деяния в виде:
1)
оконченного преступления;
2)
приготовления к совершению преступления;
3)
покушения на совершение преступления;
4)
соучастия в совершении преступления".
Состав
преступления он упоминает лишь в нормах
о добровольном отказе и деятельном
раскаянии.
Из
всех известных уголовных кодексов
фактически лишь УК ФРГ содержит норму
о понятии состава преступления. Кодексы,
принятые в XX в., - УК Франции 1992 г., УК
Испании 1995 г., УК Австрии 1975 г., УК Швейцарии
1937 г., не пользуются термином "состав
преступления". Неизвестно оно и
англосаксонской системе уголовного
законодательства.
Немецкий
УК нормативистски определяет состав
деяния (Tatbestand) как "законный состав",
"состав закона", отождествляя его
с диспозицией уголовно-правовой нормы
Особенной части УК. В 11 "Объяснение
терминов" п. 5 поясняет: "Противоправное
деяние - только такое, которое осуществляет
состав". Отсюда понятие преступления
толкуется в доктрине как уголовное
деяние, содержащее состав, виновное и
противоправное. Виновность - упречное
оценочное понятие. Противоправность -
противоречие уголовного деяния
правопорядку в целом. В немецких учебниках
и комментариях УК состав деяния
рассматривается в главах об уголовном
законе*(140).
По-латыни
"состав преступления" означает
"corpus delicti", дословно "корпус
деликта". Исторически с XVI в. это
понятие играло процессуальную роль
достаточного основания для рассмотрения
дела в суде ввиду доказанности наличия
в действиях лишь состава преступления.
В англосаксонской системе права он
поныне выполняет уголовно-процессуальную
роль.
Наиболее
обстоятельную теоретическую разработку
учения о составе преступления предложила
классическая школа уголовного права в
XVIII-XIX вв. В дореволюционном русском
уголовном праве, на которое традиционно
большое влияние оказывало немецкое
уголовное право (многие русские ученые
заканчивали немецкие университеты и
магистратуры), учение о составе в
трактовке немецкой школы, например,
Биндинга и Белинга, не получило развития.
Немецкая доктрина изначально и ныне
понимала под составом преступления
"состав закона", отождествляя его
с диспозицией уголовно-правовой нормы.
Русское уголовное право отдавало
предпочтение не составу преступления,
а преступлению как основанию ответственности
и при трактовке институтов Общей части
уголовного закона.
В
советской уголовно-правовой теории
наиболее фундаментальную разработку
получило учение о составе преступления
в монографии А.Н.Трайнина*(141).
Понятие
состава преступления по сей день остается
дискуссионным в науке. Одни авторы
толкуют состав как "законодательную
модель", т.е. отождествляют диспозицию
уголовно-правовой нормы как в немецкой
доктрине, с составом преступления.
Другие видят в составе структуру
преступления, его систематизированную
общественную опасность*(142). Так, автор
содержательной монографии о квалификации
преступлений В.О.Навроцкий пишет, что
состав преступления - "юридическая
конструкция, выработанная теорией
уголовного права"*(143). Поэтому, по его
мнению, неверна формулировка "состав
преступления, предусмотренный уголовным
законом". Уголовный закон определяет
преступление, а не состав
преступления.
В.Н.Кудрявцев
считает "более правильным такое
определение состава, в котором
подчеркивается, что это совокупность
признаков общественно опасного деяния,
определяющего его, согласно уголовному
закону, как преступное и уголовно
наказуемое"*(144). Однако через две
страницы его монографии, обоснованно
признанной, начиная с первого издания,
лучшей в отечественном уголовном праве,
о квалификации преступлений дается уже
иное, нормативистское понятие состава:
"целесообразно пользоваться понятием
состава преступления только в одном
нормативном смысле"*(145).
Различие
в теории перешло в учебную литературу.
Так, в одном из учебников по Общей части
уголовного права читаем: "Под составом
понимается совокупность установленных
уголовным законом объективных и
субъективных признаков, характеризующих
общественно опасное деяние как конкретное
преступление". Состав как реальное
явление и его общее понятие, применяемое
ко всем составам преступлений, а не
только к конкретному преступлению,
отвергается*(146).
Другой
учебник утверждает, что состав преступления
- это совокупность объективных и
субъективных элементов, позволяющих
определенное общественно опасное деяние
признать соответствующим его описанию
в статье уголовного закона*(147). Здесь
не столько определяется состав, сколько
его значение для квалификации
преступлений.
Трактовка
состава преступления, которая более
всего близка немецкой нормативистской
и не согласуется со ст. 8 УК, дается в
ростовском комментарии к УК: "Состав
преступления, - научная абстракция,
набор типических признаков, законодательная
модель преступления"*(148).
С
ним солидаризируются А.Н.Игнатов и
Т.А.Костарева. Состав преступления, по
их мнению, "есть законодательное
понятие о преступлении, указывающее на
те его признаки, которые закреплены в
уголовном законе: состав преступления
- абстракция, его законодательная модель,
без которой конкретное деяние невозможно
признавать преступлением*(149)".
Правомерен вопрос: что в объективной
реальности соответствует составу? Если
состав - законодательное понятие (мотив)
преступления, то оно дает нормы о понятии
преступления и не совпадает с понятием
состава.
Аналогичное
нормативистское определение предлагает
автор монографии, посвященной составу
и преступлению как понятиям и явлениям.
Он пишет: "Состав преступления является
содержащимся в уголовном законе описанием
признаков общественно опасного деяния.
Не совокупность признаков, установленных,
предусмотренных в уголовном законе,
как это принято утверждать, а описание
этой совокупности признаков"*(150).
Материальной основой состава автор
считает правовую норму. Вопрос об отличии
диспозиции нормы УК от состава преступления
не ставится. Поскольку же норма не может
быть основанием уголовной ответственности,
автор категорически заявляет: "Вопрос
о составе преступления как основании
уголовной ответственности вообще должен
быть снят"*(151).
Так
что же такое состав преступления?
Социально-правовое явление, которому
в реальной действительности соответствуют
все его подсистемы - объект, субъект,
объективная и субъективная подсистемы?
Или это законодательная конструкция,
модель, т.е. по существу диспозиция
уголовно-правовой нормы? Или это всего
лишь "научная абстракция", которой
в реальной жизни ничего не соответствует?
И каким же образом две последние трактовки
состава могут привести к пониманию
состава преступления как основания
уголовной ответственности?
Обратимся
к краткому историческому экскурсу в
учении о составе преступления российской
правовой доктрины. Так, Н.С.Таганцев
различал в составе преступления три
основных элемента: во-первых, действующее
лицо - виновник преступления, во-вторых,
то, на что направляется действие виновного
- объект преступления, и, в-третьих, само
преступное действие, рассматриваемое
как с внутренней, так и с внешней
стороны*(152).
А.О.Кистяковский
называл составом преступления существенно
необходимые признаки, без которых или
без одного из которых преступление
немыслимо. Таковы четыре признака -
субъект, объект, внутренняя деятельность,
внешняя деятельность субъекта и ее
результат*(153).
А.А.Пионтковский
писал, что "общим составом преступления
являются те основные элементы преступления,
которые имеются в каждом преступлении,
и отсутствие одного из них влечет за
собой признание отсутствия состава
преступления. Таковыми основными
элементами являются: 1) определенный
субъект преступления; 2) определенный
объект преступления; 3) определенное
свойство субъективной стороны поведения
субъекта преступления и 4) определенное
свойство объективной стороны его
поведения*(154).
Первый
учебник коллектива авторов предлагал
такую дефиницию состава преступления:
"Состав преступления представляет
собой совокупность признаков (элементов),
образующих данное преступление"*(155).
И через десять лет уже послевоенный
учебник содержал аналогичное определение:
"Состав преступления - совокупность
признаков, образующих данное
преступление"*(156).
Как
видно из приведенного, в первой половине
текущего столетия российское уголовное
право понимало состав преступления как
систему (совокупность) элементов и их
признаков, именно образующих преступление.
Не было и намека на нормативистскую
трактовку состава как "законодательной
модели" или "научной абстракции".
Отсутствовало и какое-либо противопоставление
преступления его составу. Верно отмечает
И.Я.Гонтарь, что первоначально в советском
уголовном праве состав преступления
понимался как структура, составные
части из элементов общественно опасного
посягательства*(157).
В
50-х гг. в. доктрине (но не на практике)
началось "раздвоение" состава в
его прежнем понимании как реального
явления, ядра, структуры преступления
и как законодательной модели либо
научной абстракции. Вследствие этого
последовало удвоение оснований уголовной
ответственности на юридическое (состав
преступления) и социальное (общественно
опасное деяние). На законодательство,
к счастью, это раздвоение не оказало
сильного влияния. В УК и УПК, как
отмечалось, состав преступления неизменно
определялся как содержащийся в
деянии.
Так,
Трайнин понимал состав преступления
как объективную реальность и как
законодательную характеристику
преступления, за что обвинялся в
непоследовательности*(158). В 60-х гг.
А.А.Пионтковский также отмечал: "Понятием
состава преступления юристы пользуются
как для обозначения совокупности
признаков, характеризующих определенное
преступление по уголовному законодательству,
так и для обозначения конкретного
деяния, соответствующего этим
признакам"*(159). Тогда же В.Н.Кудрявцев
писал: "Законодатель, разумеется,
образует не состав, а уголовно-правовую
норму, в которой с большей или меньшей
полнотой описываются признаки состава
преступления. Сами эти признаки существуют
объективно, независимо от сознания
людей, они действительно присущи данному
конкретному преступлению, и задача
законодателя состоит в том, чтобы выявить
и предусмотреть эти признаки в законе
с наибольшей точностью и глубиной"*(160).
К.Маркс еще в XIX в. отмечал: законодатель
"не делает законов, он не изобретает
их, а только формулирует, он выражает в
сознательных положительных законах
внутренние законы духовных отношений"*(161).
И далее: закон "является всеобщим и
подлинным выразителем правовой природы
вещей. Правовая природа вещей не может
поэтому приспособляться к закону -
закон, напротив, должен приспособляться
к ней"*(162).
"Внутренние
законы духовных отношений", "правовая
природа вещей" применительно к составу
преступления - это реально существующая
система объективных и субъективных
элементов деяния, составляющих его
общественную опасность. Это состав
общественно опасного деяния. Его иногда
именуют "фактическим" составом
преступления*(163). В действительности
можно говорить лишь о фактическом
составе объективно общественно опасного
деяния. Составом же преступления он
становится после того, как законодатель
опишет его признаки в диспозиции
уголовно-правовой нормы. Состав
преступления и само преступление
являются одновременно и фактическим
явлением, и правовой категорией, как,
впрочем, все институты уголовного права.
Утверждение о том, что состав представляет
собой законодательное понятие
преступления, не соответствует УК:
понятие преступления дает ст. 14 УК и там
называются иные признаки деяния.
Обращает
на себя внимание очевидная
непоследовательность сторонников
состава как "законодательной модели"
и "научной абстракции". При переходе
к анализу подсистем состава - объекту,
субъекту, объективной и субъективной
сторонам они напрочь за бывают о "моделях"
и "абстракциях". Никто и никогда
не пишет, что, например, объект преступления
- не реальное социально-правовое явление
в виде правоотношений и правоохраняемых
интересов личности, общества, государства,
а "законодательная модель" либо
"научная абстракция". То же происходит
и в Особенной части учебников и
комментариев УК.
Преимущества
предлагаемого понимания состава
преступления в следующем. Во-первых,
оно соответствует УК и УПК, которые
всегда говорят о составе как содержащемся
в деянии, о составе преступления, а не
о составе нормы. Понятно, что ни
"законодательная модель", ни
"научная абстракция" в деянии
содержаться не могут. Во-вторых, оно
отражает реальность состава преступления:
состав деяния. В-третьих, подчеркивает,
что в состав входят не все элементы и
признаки преступления, а лишь необходимые
и достаточные для криминализации деяния
и для признания состава основанием
уголовной ответственности и квалификации
деяния как преступления. В-четвертых,
оно отражает структурированность
состава по четырем подсистемам в
соответствии с этимологией слова
"состав" - "скелет", "остов",
"корпус".
Какова
же позиция судебной практики - этого
арбитра теоретических дискуссий? Найти
руководящие постановления Пленумов
Верховных Судов СССР и РФ, приговоры и
определения опубликованной судебной
практики, в которых можно встретить
выражение: состав - это "модель"
или "абстракция", не удалось.
Практические работники вслед за УК и
УПК употребляют выражения "выполнение
состава преступления", "в деянии
содержится (или не содержится) состав
преступления". Состав преступления
сплошь и рядом используется как синоним
преступления.
В
1987 г. мною был проведен опрос судей
Верховного Суда СССР - членов
научно-консультативного совета при
данном суде, теоретиков, входящих в этот
НКС, а также судей областных и краевых
судов, стажировавшихся тогда в институте
усовершенствования судей, о понимании
ими состава преступления. В вопроснике
предлагались наиболее типичные варианты
определения состава преступления:
1.
Состав преступления - это наличие в
действиях лица всех признаков преступления,
предусмотренных уголовным законом.
2.
Состав преступления - это предусмотренная
законом совокупность (система) объективных
и субъективных признаков преступления
- его объекта, субъекта, объективной и
субъективной сторон.
3.
Состав преступления - это законодательная
модель преступления.
4.
Иное определение.
Получены
следующие ответы.
Всего
было обработано 197 анкет. Из них 67%
реципиентов согласились с определением
состава преступления по п. 2 анкеты, 36%
- по п. 1, п. 3 вызвал согласие у шести
человек (все - научные работники), 5
человек пометили п. 4, не пояснив, что
они имеют в виду под "иным
определением"*(164).
Итак,
состав преступления - это система
обязательных объективных и субъективных
элементов деяния, образующих его
общественную опасность и структурированных
по четырем подсистемам, признаки которых
предусмотрены в диспозициях
уголовно-правовых норм Общей и Особенной
частей УК. Как система, т.е. целостное
единство множества (а не просто
совокупность), состав преступления
слагается (составляется) из ряда
взаимосвязанных подсистем и их элементов.
Отсутствие хотя бы одной подсистемы
или элемента состава преступления
приводит к распаду системы, т.е. отсутствию
состава преступления в целом.
"Элементы"
состава преступления - это компоненты,
первичные слагаемые системы "состав
преступления". Они входят в четыре
подсистемы состава: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона.
Элементы состава бывают обязательными
и факультативными.
"Признак",
как ранее отмечалось - это показатель,
знак, словесная характеристика состава
преступления. Такое описание признаков
элементов составов преступлений дано
в Общей и Особенной частях УК. В Общую
часть вынесены признаки элементов
составов, которые едины для всех составов.
Специфика признаков элементов составов
отражена в Особенной части УК. Надо
учитывать, что в Общую и Особенную части
Кодекса входят наименования разделов,
глав, статей УК. Они описывают родовые,
видовые и непосредственные объекты
преступлений и уголовно-правовой
охраны.
Подсистема
"объект" как объект преступления
и объект уголовно-правовой охраны
включает в себя общественные отношения,
социальные интересы. Их перечень дается
в ст. 1 УК о его задачах, в наименованиях
разделов и глав Особенной части Кодекса.
Таковы интересы личности, ее здоровье,
социальные права, политические и
экономические интересы государства и
общества, правопорядок в целом. Объект
описывается помимо наименований глав
и статей в Особенной части УК, также
через характеристику предмета
посягательства и ущерба. Ущерб представляет
собой вредные, антисоциальные изменения
в объектах посягательства и потому
характер объекта и ущерба тесно
взаимосвязаны. Например, диспозиция
нормы о краже говорит о тайном похищении
чужого имущества. Описание предмета
кражи дает информацию об объекте кражи
- чужой собственности. Заголовок гл. 21
"Преступления против собственности"
прямо характеризует объект уголовно-правовой
охраны.
Наиболее
общая характеристика объектов
посягательства, принятая в УК 1996 г. -
"охраняемые уголовным законом
интересы". Конечно, в состав преступления
входит не весь объект целиком, а лишь
та его часть, которая подверглась вредным
изменениям в результате посягательства.
Сами по себе правоохраняемые интересы
не могут быть подсистемами ни преступления,
ни его состава.
Подсистема
состава "объективная сторона"
включает в себя элементы с описанными
в диспозициях уголовного закона
признаками деяния, т.е. действия и
бездействия, посягающего на тот или
иной объект и причиняющего ему вред
(ущерб), К ней относятся также атрибуты
внешних актов деяния - место, способ,
обстановка, орудия совершения
преступления.
Подсистема
состава "субъект преступления"
описывает такие признаки, как физические
свойства лица, совершившего преступление
- его возраст, психическое здоровье
(вменяемость). В некоторых составах
субъектом преступления выступает
специальное лицо, например, должностное,
военнослужащий.
Наконец,
четвертая, последняя подсистема состава
- "субъективная сторона" - включает
такие элементы, как вина, мотив, цель,
эмоциональное состояние (например,
аффект).
Все
четыре подсистемы с более чем дюжиной
элементов состава преступления
органически взаимосвязаны и взаимодействуют.
Объект взаимодействует с объективной
стороной состава через элемент в виде
ущерба. Объективная сторона как акт
поведения взаимодействует с субъектом
преступления, ибо именно он совершает
то или иное действие или бездействие,
причиняющее вред объекту. Субъективная
сторона взаимосвязана с объективной,
ибо само поведение мотивированно и
целенаправленно в изначальном
психологическом его свойстве, а содержание
объективной стороны входит в содержание
вины-предвидения и психического отношения
к конкретному деянию, его определенной
общественной опасности.
-
наказание в уголовном праве его цели и виды
Понятие и цели уголовного наказания
|
|
Понятие наказания
Многие ученые считают наказуемость одним из обязательных признаков преступления. В самом деле, за каждое преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ, определено наказание. Нет преступления без наказания, равно как без преступления нет наказания. В этом находит отражение принцип неотвратимости ответственности за каждое совершенное преступление.
Наказание — это мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренном законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
Наказание — это мера принуждения. В этом состоит карательная сущность любого уголовного наказания. Она выражается в лишении или ограничении личных, трудовых, имущественных прав преступника, естественно, вне зависимости от его личного к этому отношения.
Наказание — это мера государственного принуждения. Мера ответственности устанавливается приговором государственного института — суда в соответствии с нормами УК РФ, акта, принятого высшим законодательным органом государства. Никакой другой орган (кроме суда) не может назначить уголовное наказание, равно как никакой другой орган, кроме Федерального Собрания РФ, не может устанавливать уголовное наказание за общественно опасное деяние. Исполнение наказания также обеспечивается карательным аппаратом государства.
Только преступление является основанием установления и применения наказания.
Уголовное наказание в целом более сурово, более репрессивно, оно более, чем другие виды юридической ответственности, ущемляет права граждан. Только в рамках уголовной ответственности возможны применение смертной казни, лишение свободы. Те виды наказаний, которые применяются в рамках разных видов ответственности, в уголовном праве тяжелее по срокам и размерам.
Система наказаний обширнее и разнообразнее, чем в иных отраслях права.
Только уголовное наказание влечет такое правовое последствие, как судимость.
Уголовное наказание устанавливается законом, применяется только судом.
Уголовному наказанию свойствен особый порядок его вынесения, определяемый уголовно-процессуальным правом.
Цели наказания
Любое разумное действие человека обязательно должно преследовать определенную цель, в противном случае его можно назвать бессмысленным. Цели во многом определяют пути, методы и средства их достижения. Данные положения целиком относятся и к целям уголовного наказания, которые оказывают сильное, зачастую определяющее влияние на все уголовное право. Так, если основная задача наказания — объявить кару, возмездие за преступление, то соответственно самой популярной санкцией должна стать смертная казнь. Отомрут за ненадобностью такие институты, как условное осуждение, давность привлечения к уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности и наказания и т. д.
Основными целями наказания в отечественном уголовном праве являются восстаноааение социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений осужденным (специальная превенция) и иными лицами (общая превенция).
1. Восстановление социальной справедливости. Оно осуществляется применительно как к обществу в целом, так и к потерпевшему в частности: государство частично возмещает причиненный ущерб за счет штрафа, конфискации имущества, исправительных работ и др.; граждане убеждаются в том, что государственные органы способны обеспечить наказание преступника и наказывают его в соответствии с законом исходя из рациональных и социопсихологических соображений, т. е. учитывая начала эффективности, соразмерности, гуманизма. Применительно к потерпевшему социальная справедливость восстанавливается путем защиты законных интересов и прав, нарушенных преступлением. Реализуя эту цель, наказание должно обеспечить и возможность возмещения причиненного вреда, и — в возможных пределах — предусматривается соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего.
2. Специальная превенция. Ее адресатом является лицо, осужденное за преступление. Сам факт совершения преступления свидетельствует о наличии криминогенных свойств личности и характера преступника, а значит, велика вероятность совершения им в будущем новых преступлений. Понятно, что государство не может относиться к такой ситуации безразлично. Оно стремится к исправлению преступника, к замещению отрицательных установок личности преступника на положительные. Таким образом, целью наказания является исправление осужденного, воспитание его как непреступника, т. е. лица, не совершающего преступления хотя бы из страха наказания.
3. Общая превенция. Это предупреждение совершения преступлений иными лицами. Дело в том, что среди законопослушных граждан обязательно есть такая категория лиц, которые хотя и повелением в виде административных, дисциплинарных, просто аморальных проступков демонстрируют возможность и способность совершить также и преступление. В случае гласности судебных процессов, доступности для общества судебных приговоров, свидетельствующих о неотвратимости наказания, такие лица, возможно, не один раз подумают, прежде чем взять в руки нож или отмычку.
4. Возмездие. Эта цель внутренне присуща любому наказанию. В самом деле, суть любого наказания заключается в ограничении или лишении прав, т. е. изменении привычных условий существования в сторону ужесточения. Такой переход с необходимостью вызывает страдания, ощущение наступившего возмездия. Таким образом, элемент кары обязательно присущ уголовному наказанию. Доктрина отечественного уголовного права определяет, что кара, однако, является не самоцелью, а лишь средством достижения цели исправления осужденных посредством устрашения. К сожалению, далеко не всегда уголовное право последовательно придерживается этого принципа, о чем свидетельствует наличие в УК РФ такого вида наказания, как смертная казнь. Понятно, что в этом случае на первый план выходит цель возмездия за преступление, а об исправлении, естественно, речь уже не идет.
Цели уголовного наказания
Цели уголовного наказания — те конечные фактические результаты, которых стремится достичь государство, устанавливая наказание в уголовном законе, определяя меру наказания лицу, виновному в совершении преступления, и применяя эту меру. Согласно ч. 2 ст. 43 УК целями наказания являются восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (превенция).
Цель восстановления социальной справедливости — это по существу модифицированная цель кары (от глагола «корить» — укорять, упрекать, порицать, позорить). Реализация данной цели предполагает не месть, возмездие или требование ужесточения санкций, а справедливое осуждение совершенного преступления, порицание виновного и применение при необходимости предусмотренных уголовным законом лишений и ограничений его прав и свобод за то, что это лицо совершило, и в меру того, что оно совершило, т.е. соразмерное воздаяние виновному за содеянное в целях удовлетворения чувства справедливости граждан, вызванного фактом совершения преступления (обеспечения торжества справедливости), а также исправления виновного и предупреждения новых преступлений. Данная цель не предполагает намеренное причинение страданий осужденному или стремление к устрашению или ужесточению наказаний. Согласно ст. 21 Конституции РФ и ст. 7 УК наказание и иные меры уго- ловно-правового характера не могут иметь целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Восстановление социальной справедливости (кара) является одной из целей уголовного наказания — не единственной и не главной, но непременной и весьма важной. Это ближайшая цель, достигаемая уже самим фактом справедливого осуждения виновного за то, что он совершил, и в меру того, что он совершил. При этом она является так называемой промежуточной целью, реализация которой служит необходимой предпосылкой и определенной ступенью на пути осуществления иных — перспективных целей, стоящих перед наказанием. Во многих случаях эта цель оказывается единственной реально достигаемой в результате применения уголовного наказания. Другие — перспективные цели исправления осужденного и предупреждения новых преступлений — могут быть достигнуты лишь в будущем, а могут и не быть достигнуты вовсе, что нередко имеет место.
Цель исправления осужденного заключается в изменении посредством применения уголовного наказания негативных свойств личности виновного, приведших его к совершению преступления, чтобы сделать его безопасным, правопослушным членом общества. Эта цель реализуется посредством оказания на осужденного необходимого, вызываемого характером и степенью его социально-нравственной «испорченности», исправительно-воспитательного воздействия при назначении наказания и в процессе его исполнения. Имеет значение использование любых законных и разумных средств позитивного изменения личности и социальных связей осужденного: установление режима отбывания наказания, применение специальных воспитательных мероприятий, привлечение осужденного к полезному труду, общеобразовательное и профессиональное обучение и т.п. Большое значение имеет самовоспитание, стремление самого осужденного к исправлению, которое необходимо всячески стимулировать.