ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2020
Просмотров: 4071
Скачиваний: 7
дорожных, а также для личных, по аналогии с владельческими интердиктами
(interdicta utilia de aqua, de rivis, de fonte, aquaehaustu).
В классическом праве упоминается один раз иск добросовестного владельца (actio
Publiciana), как служивший для облегченной, по сравнению с actio confessoria,
защиты сервитутов, но это место (D. 6. 2. 11. 1), по-видимому, сильно обобщено при
кодификации.
В праве Юстиниана конфессорный иск предоставлялся для защиты сервитутов,
установленных путем как traditio - воображаемой передачи, так и пассивного
допущения пользования (pati-patientia), а также давностным владением - longa
possessio.
§ 75. Суперфиций и эмфитевзис
2 3 0 . П р о и с х о ж д е н и е э т и х п р а в . Е щ е в п е р и о д р е с п у б л и к и г о с у д а р с т в о
предоставляло государственные земли частным лицам для застройки, а городские
общины и муниципии отдавали порожние земли в наследственную аренду. Позднее
обилие пустующих и нерасчищенных земель вокруг городов и в больших имениях и
н е о б х о д и м о с т ь п р и в л е ч ь к и х к у л ь т у р е м а с с у м е л к и х с ъ е м щ и к о в в ы з ы в а л и
значительные изменения в нормировании арендных отношений. Появились в эдикте
о городских землях, и особенно в императорских указах, особые указы о сдаче в
д о л г о с р о ч н ы й н а е м п у с т у ю щ и х и м п е р а т о р с к и х д о м е н о в - с а л ь т у с о в . Э т о
з а к о н о д а т е л ь с т в о п о д е л а м и м у щ е с т в а и м п е р а т о р о в ( p a t r i m o n i u m p r i n c i p i s )
распространилось и на область частного хозяйства, подвергшегося упадку и
запустению.
Суперфиций и эмфитевзис являлись наследственными и отчуждаемыми правами на
вещь, устанавливавшими длительное пользование чужой землей под здание - в
п е р в о м с л у ч а е , и п о д о б р а б о т к у - в о в т о р о м . Э л е м е н т ы о б о и х и н с т и т у т о в
складывались одновременно в римском и провинциальных правах, сила же и
значение прав на чужую вещь были признаны за ними лишь значительно позднее,
под влиянием и воздействием преторского права. От сходных с ними сервитутов -
ususfructus, habitatio - они отличались своим широким, подобно праву собственности,
п р а в о м п о л ь з о в а н и я , с в о е й о т ч у ж д а е м о с т ь ю и с п о с о б н о с т ь ю п е р е х о д и т ь п о
н а с л е д с т в у . О т п р о с т о г о н а й м а и л и а р е н д ы о н и о т л и ч а л и с ь з а щ и т о й
соответствующих прав против всех нарушителей, тогда как наем и аренда считались
обязательственными отношениями и защита их носила личный характер.
231. Суперфиций. Superficies в общем смысле означало все созданное над и под
землей и связанное с поверхностью земли. Как особое правоотношение superficies
представляет собою наследственное и отчуждаемое право пользования в течение
длительного срока строением, возведенным на чужой земле. Постройка здания
производилась за счет нанимателя участка (суперфициария). Право собственности
на строение признавалось за собственником земли - semper superficiem solo cedere -
в с е н а х о д я щ е е с я н а з е м л е , н о с в я з а н н о е с н е й п р и н а д л е ж и т ( к а к a c c e s s i o )
собственнику земли. Однако только суперфициарию принадлежало в течение срока
с у п е р ф и ц и а р н о г о д о г о в о р а п р а в о о с у щ е с т в л я т ь п о л ь з о в а н и е з д а н и е м . У
классических юристов superficies рассматривалось как право на чужую вещь - ius in
re aliena, могущее переходить от одного лица к другому, независимо от того,
сохраняется ли право собственности на землю в прежних руках или же отчуждается.
И с т о р и ч е с к и э т о с о г л а ш е н и е о s u p e r f i c i e s в о з н и к л о в о т н о ш е н и и з е м е л ь ,
принадлежавших государству или городам - loca publica, не подлежавших продаже,
и носило публично-правовой характер. За предоставленную под постройку землю
н а н и м а т е л и д о л ж н ы б ы л и в у с т а н о в л е н н ы е с р о к и в н о с и т ь г о с у д а р с т в у
о п р е д е л е н н у ю н а е м н у ю п л а т у - п о з е м е л ь н ы й о б р о к s o l a r i u m ( v e c t i g a l ) . В
дальнейшем, с деградацией экономической жизни и обострением потребностей
городского населения в жилье, практику сдавать в аренду землю под постройку на
длительный срок за определенную плату (solarium) усвоили и частные лица (D. 43.
18. 2), и таким образом это отношение перешло и в область частного права.
Отношение, носившее прежде характер обязательственного, развилось в практике
п р е т о р о в и п о л у ч и л о з н а ч е н и е п р а в а н а в е щ и - i u s i n r e . С у п е р ф и ц и й с т а л
рассматриваться как вещь, юридически относящуюся к области частного права.
Отношение, носившее прежде характер обязательственного, развилось в практике
п р е т о р о в и п о л у ч и л о з н а ч е н и е п р а в а н а в е щ и - i u s i n r e . С у п е р ф и ц и й с т а л
рассматриваться как вещь, юридически отделенная от поверхности и имеющая
обособленное правовое положение. Это вполне соответствовало возросшей
ценности домов в городах (D. 44. 7. 44. 1).
Претор предоставил суперфициарию интердикт о суперфиции - interdictum de
superficie, наподобие интердикта uti possidetis (п. 181), предназначенный для
защиты пользования от третьих лиц. Суперфициарий in perpetuo получал, согласно
обещанию претора, иск на вещь - actio de superficie (in rem), аналогичный иску о
собственности, utilis rei vindicatio. Он предоставлялся в случае потери владения
постройкой. После расследования дела, направленного против третьего лица и
п р и з н а н и я н а р у ш е н и я е г о п р а в а ( в к л ю ч а я и с о б с т в е н н и к а ) , п р о и с х о д и л о
восстановление.
Для установления суперфиция по цивильному праву было недостаточно простого
д о г о в о р а , а т р е б о в а л а с ь е щ е п е р е д а ч а п о с т р о й к и . П р е т о р у п о л н о м о ч и в а л
приобретателя на exceptio pacti против новых приобретателей земли. Право
суперфиция могло устанавливаться также путем давности и легатов. Суперфициарий
м о г п е р е д а в а т ь с в о е п р а в о п о н а с л е д с т в у и п у т е м с д е л о к м е ж д у ж и в ы м и -
отчуждать, закладывать, обременять сервитутами, но лишь без ущерба для прав
собственника земли. Для сделок отчуждения требовалось согласие собственника.
Суперфициарий обязан был уплачивать собственнику земли в срок поземельную
ренту (solarium). Эта уплата включала всегда не только текущие платежи, но и все
недоимки, накопившиеся за прежнее время. Суперфициарий оплачивал также все
государственные подати и налоги.
Собственник не мог произвольно лишить суперфициария его правомочий. Он
ограничивался получением с него solarium и, в случае неуплаты в установленные
сроки, мог возбудить иск о собственности (rei vindicatio).
Прекращался суперфиций с истечением назначенного при его установлении срока,
вследствие дереликции, т.е. отказа от этого права со стороны суперфициария,
слияния прав, т.е. приобретения суперфициарием права собственности на участок
или собственником - суперфиция, а также вследствие погасительной давности.
232. Эмфитевзис. Отдача земель в обработку имела много разнообразных форм.
Образованию института эмфитевзиса в Риме предшествовали сходные с его
содержанием отношения по владению и найму государственных, городских и
общинных земель. Весьма рано развилась и получила широкое распространение
особая форма наследственной аренды, так называемых agri vectigales - оброчных
земель. Эти земельные участки, принадлежавшие государству или публичным
корпорациям, отдавались частным лицам в наем на длительный срок или навсегда
(in perpetuum), с оговоркой, что наниматель и его наследники не будут лишены
в л а д е н и я , е с л и о н и б у д у т п л а т и т ь о п р е д е л е н н у ю г о д о в у ю п л а т у - v e c t i g a l .
Положение собственника с внешней стороны оставалось таким же, как и при всякой
аренде. Но тогда как при обычной аренде наниматель имел лишь право требования -
иск actio conducti против собственника земли, здесь права арендатора принимают
характер прав на вещь. Нанимателям agri vectigales претор предоставлял не только
интердикты для защиты от нарушений владения, но также иск actio in rem vectigalis,
аналогичный виндикации (actio in res utilis), против всякого нарушителя и даже
против собственника - adversus quemvis possessorem. Впоследствии это право могло
распространяться как на государственные, так и на частные земли. Наниматель мог
отчуждать, закладывать и завещать свое право, но с тем, чтобы положение
собственника не ухудшалось. Если он был неисправным плательщиком vectigal, то
собственник возвращал себе землю посредством rei vindicatio.
Такая рано развившаяся форма наследственной аренды широко применялась и при
и м п е р и и , к о г д а в с е о б щ е с т в е н н ы е з е м л и п е р е ш л и в ч а с т н у ю с о б с т в е н н о с т ь
и м п е р а т о р о в . Н о в э т у ж е э п о х у п р а в о a g e r v e c t i g a l i s о п р е д е л и л о с ь к а к i u s
perpetuum. В республиканскую эпоху право in agro vectigali распространялось
г л а в н ы м о б р а з о м с р е д и м е л к и х а р е н д а т о р о в , п р и и м п е р и и н а п е р в ы й п л а н
выступают арендаторы крупных земельных фондов. С течением времени (к концу V
и нач. VI вв.) форма ius in agro vectigali или ius perpetuum стала переплетаться и
проникать в сходное ему по содержанию право эмфитевзиса. Тексты, относившиеся
к ager vectigalis, были распространены на эмфитевзис путем интерполяции.
С I V в . н . э . a g r i v e c t i g a l e s п о т е р я л и о к о н ч а т е л ь н о с в о е с а м о с т о я т е л ь н о е
существование, в законах этот термин уже не встречался.
От описанного выше правоотношения вначале отличалось право с греческим
названием эмфитевзис. Этот институт умел весьма древнее происхождение и
применялся в практике Египта и Карфагена. В Греции еще в III в. до н.э. была
распространена практика сдачи земли за известную плату в наследственную
а р е н д у . З е м л и , с д а в а в ш и е с я в Р и м е в т а к у ю а р е н д у , н а з ы в а л и с ь a g r i
emphyteuticarii, а аренду называли emphyteusis, ius emphyteuticum, от греческого
слова emphyteuein - насаждать. Позже это правоотношение распространилось и на
частные поземельные имущества. На римской почве этот вид наследственной
аренды получил окончательную разработку как самостоятельный юридический
институт в византийском - юстиниановом праве.
Однако еще в начале нашей эры была издана lex Manciana, позже переработанная в
lex Hadriana. Это были частные указы по делам аренды доменов и защиты мелких
арендаторов-издольщиков (coloni partiarii). Первоначально признание этого
института римским правом диктовалось стремлением превратить необработанные
громадные участки земли в обработанные сельскохозяйственные фонды. В начале
он применялся на обширных завоеванных Римом участках Северной Африки, но
примерно к концу III и IV вв. был перенесен в Италию. К тому же времени относится
практика продажи земельных фондов с тем, чтобы покупатель платил ежегодную
ренту. Постепенно применение института для целей разработки государственных
пустырей перешло на церковные и частные земли и стало относиться не только к
пустырям, но и к обработанным землям. Выражение emphyteusis стало охватывать
в с я к и й з е м е л ь н ы й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й у ч а с т о к , с о с т а в л я ю щ и й о б ъ е к т
н а с л е д с т в е н н о й а р е н д ы . У с т а н о в л е н и е э т о й а р е н д ы и м е л о в н а ч а л е ф о р м ы
"эмфитевтической продажи", которая сообщала нанимателю собственность на землю,
при условии уплаты умеренной покупной цены и ежегодной выплаты аренды (salvo
canone) деньгами или натурой, и налагала обязанность распахать участок.
Развитие эмфитевзиса в области частного права привело к спору между юристами:
являются ли сделки, устанавливающие это право, куплей-продажей (emptio-
venditio) или наймом (locatio-conductio). Гай (3. 145) защищал положение, что это
есть locatio-conductio - аренда. Император Зенон определил это отношение как
о с о б о е п р а в о о т н о ш е н и е ( C . 4 . 6 . 6 ) , у с т а н а в л и в а е м о е о с о б ы м д о г о в о р о м -
e m p h y t e u s e o s c o n t r a c t u s . Р а з в и т о й и о к о н ч а т е л ь н о о б р а б о т а н н ы й и н с т и т у т
эмфитевзиса носил характер смешения италийского и восточного эмфитевзиса и
считался вечной арендой, которая давала право на вещь, защищаемое особым
иском (D. 6. 3; C. 4. 66).
Права эмфитевты (лица, которому принадлежало ius emphyteusis) были весьма
широки. Не являясь собственником и имея ius in re aliena, он в то же время имел
право осуществления всего содержания права собственности. Он осуществлял
владение и, следовательно, пользовался и владельческой защитой. Наподобие
собственника ему принадлежали и петиторные иски. Плоды земли и все доходы
поступали в его собственность после отделения - separatio (D. 22. 1. 25. 1). Права
его переходили к наследникам, могли быть завещаны, подарены и проданы
надежным приобретателям. Но при продаже он был обязан уведомить собственника
и отчислить 2% с цены - laudemium - эмфитевзиса или предоставить собственнику
право первой купли - ius protimeseos. Он мог изменять хозяйственное назначение
вещи, но не ухудшать ее. Эмфитевта мог устанавливать залоги и сервитуты.
Обязанности его состояли в следующем: он должен вести хозяйство, как хороший
хозяин, и платить общественные налоги, вносить собственнику ежегодную ренту -
canon (деньгами или натурой). Рента была обычно ниже обыкновенной наемной
платы, и поэтому эмфитевта не имел права на сбавку ренты, тогда как наниматель в
некоторых случаях имел право на уменьшение наемной платы (п. 505).
Для зашиты своих прав против всякого владельца эмфитевта имел особый иск actio
vectigalis и все владельческие интердикты.
Права эмфитевты прекращались в следующих случаях: при нанесении им большого
ущерба, собственник мог лишить его участка (ius privandi): при трехлетней неуплате
canon'а или публичных налогов (на церковных землях - до двух лет) (Nov. 7. C. 3.
2); при нарушении предписаний о продаже (C. 4. 66. 3). Собственник земли имел по
п о в о д у и с п о л н е н и я о б я з а н н о с т е й о с о б ы й и с к п р о т и в э м ф и т е в т ы - a c t i o
emphyteuticaria.
Раздел VI
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Глава 18
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО
ПРАВА
§ 76. Понятие и виды наследования
233. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот
путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По
мере того как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков
собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее
принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того как когнатическое
родство вытесняло родство агнатическое (п. 133), первое становилось и основой
наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания
свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из
последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя,
которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием. Это было так
называемое необходимое наследование определенных разрядов наследников по
закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением
завещания от первоначального формализма.
Правда, пережитки формализма сохранились в постановлениях о наследовании по
завещанию даже и по окончательно сложившейся системе наследственного права,
з а к р е п л е н н о й з а к о н о д а т е л ь с т в о м Ю с т и н и а н а . П р а в д а , н е к о т о р ы е с л е д ы
д р е в н е й ш е г о п р а в а п р о я в л я л и с ь и в о к о н ч а т е л ь н о с л о ж и в ш е м с я п о р я д к е
наследования по закону. Тем не менее основные институты наследственного права,
выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых
народов и составляют до сих пор основу наследственного права капиталистических
государств. Более того, римскому праву современные законодательства обязаны и
самим понятием наследования как универсального преемства, в силу которого на
н а с л е д н и к а н е т о л ь к о п е р е х о д я т , в к а ч е с т в е е д и н о г о к о м п л е к с а , в с е
имущественные права и обязанности наследодателя (hereditas nihil aliud est, quam
successio in universum ius quod defunctus habuerit (D. 50. 17. 62), но и возлагается
ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода
продолжение в лице наследника юридической личности наследодателя: nostris
videtur legibus una quodammodo persona heredis et illius qui hereditatem in eum
transmittit (Nov. 48 praef.).
Наряду с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие
сингулярного преемства по случаю смерти - понятие завещательных отказов
(легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на
принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни
было обязанностей.
Наряду с этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах
и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об
основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях
наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
§ 77. Ход развития римского наследственного права
234. Основные этапы развития. В развитии римского наследственного права можно
проследить четыре этапа: а) наследственное право древнего цивильного права; б)
н а с л е д о в а н и е п о п р е т о р с к о м у э д и к т у ; в ) н а с л е д о в а н и е п о и м п е р а т о р с к о м у
доюстиниановскому законодательству и, наконец, г) результат реформ Юстиниана,
произведенных его новеллами.
235. Наследование по древнему цивильному праву. Законы XII таблиц знали два
основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону,
которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.
Таким образом, хотя трудно сомневаться в том, что первым по времени основанием
наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, hereditas legitima,
в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей
древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII
таблиц исходят уже из представления о завещании как нормальном, наиболее часто
встречающемся основании наследования.
При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило
навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
(D. 50. 17. 7) - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по
закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника,
например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную
часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне. Вероятно, это
правило возникло на почве буквального толкования положения законов XII таблиц,
в с и л у к о т о р о г о н а с л е д о в а н и е п о з а к о н у м о г л о и м е т ь м е с т о п р и о т с у т с т в и и
завещания, "si intestato moritur". Затем к этому положению привыкли, и оно стало
одним из основных начал римского наследственного права.
Законы XII таблиц выражают ту стадию развития римского наследственного права,
когда принцип свободы завещаний, еще ведя некоторую борьбу с пережитками
института семейной собственности, собственности агнатической семьи, однако уже
п р и з н а н о т ч е т л и в о и п р о ч н о . К о г н а т и ч е с к о е ж е р о д с т в о е щ е н е д а е т п р а в а
наследования по закону.
236. Наследование по преторскому праву. Реформы, осуществленные в области
наследования претором, начались еще в республиканский период ("преторское"
наследование упоминается в сочинениях Цицерона) и завершились в эпоху
принципата. Они шли следующим путем. Претор создал особый интердикт -
interdictum quorum bonorum для ввода во владение наследственным имуществом.
Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного
рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву.
Э т о о б л е г ч а л о п о л о ж е н и е ц и в и л ь н ы х н а с л е д н и к о в , к о т о р ы е н е р е д к о б ы л и
заинтересованы в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц до
разрешения спора о правах на наследство по существу. Претор действовал в этих
случаях iuris civilis adiuvandi gratia - в целях содействия применению, развитию
цивильного права. Тем самым он служил, разумеется, интересам имущих слоев
населения, ибо наследниками, хотя бы и по завещанию, чаще всего были лица,
связанные с наследодателем, обладателем наследственного имущества, кровною
или иною личною связью.
О д н а к о с к о р о о к а з а л о с ь , ч т о и н т е р е с ы г о с п о д с т в у ю щ и х к л а с с о в в о б л а с т и
наследования сложны и разнообразны, и, в частности, не всегда оказывалось
приемлемым правило, в силу которого в тех случаях, когда ближайший наследник не
принимал наследства, оно, не переходя к дальнейшему по порядку призвания к
наследованию, становилось выморочным и в древнейшем праве бесхозяйным, а