Файл: 9. Легисакционный процесс. Понятие, стадии и особенности. 20.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 654

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Понятие и предмет римского права. Дуализм римского права. Публичное право и частное право. Основания разграничения римского права на публичное и частное. Характерные признаки римского права.

2. Рецепция римского права в государствах континентальной Европы. Понятие и значение рецепции. Причины, этапы и пределы рецепции.

3. Исторические системы римского частного права. Сущность цивильного права и «права народов»

4. Система источников римского права. Обычаи и законы. Стадии принятия и состав республиканского закона. Конституции принцепсов.

5 . Эдикты магистратов как источники римского частного права. Сущность преторского права

6. Деятельность юристов и ее роль в развитии и совершенствовании частного права.

Систематизации римского права. Кодификация Юстиниана. Причины, процесс и итоги кодификации. Состав свода гражданского права ("Corpus juris civilis")

9. Легисакционный процесс. Понятие, стадии и особенности.

10. Формулярный процесс. Состав и содержание исковой формулы. Возражения и защита против иска, сущность и виды эксцепций.

11. Экстраординарный процесс. Предпосылки возникновения и развития экстраординарного судопроизводства. Система апелляций.

12. Исковая давность. Понятие, исчисление, основания перерыва и приостановления исковой давности.

13. Особые средства преторской защиты.

14. Римская правосубъектность. Ее содержание, ограничение и утрата.

15. Правовое положение свободных категорий населения римского государства (квиритов, латинов, либертинов и перегринов). Значение эдикта Антонина Каракаллы

16. Правовое положение рабов. Правовые последствия сделок, совершаемых рабами. Рабский пекулий.

17. Юридические лица по римскому праву. Создание и прекращение юридических лиц.

18. Опека и попечительство по римскому праву.

19. Римская семья. Состав и структура римской семьи. Агнатское и когнатское родство.

20. Брак и его виды. Заключение и прекращение брака.

21. Особенности отцовской власти. Установление и прекращение отцовской власти.

22. Личные и имущественные отношения между супругами. Правовой режим имущества супругов. Институт приданого и его значение.

23. Понятие, сущность и виды вещных прав. Их отличие от обязательственных прав требования.

24.Классификация вещей и ее правовое значение.

25. Понятие права собственности. Содержание субъективного права собственности. Ограничения права собственности.

26. Основания и способы приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности.

27. Особенности правового режима общей собственности.

28. Бонитарная собственность. Сущность и значение иска Публициана.

29. Защита права собственности. Виндикационный и негаторный иски.

30. Понятие, хозяйственное значение и виды сервитутов. Установление и прекращение сервитутов.

31. Эмфитевзис и Суперфиций. Понятие и хозяйственное значение. Содержание, основания установления и прекращения эмфитевзиса и суперфиция.

32. Владение и его отличие от права собственности и титульного держания. Виды владения. Защита владения и виды владельческих интердиктов.

33. Обязательства в римском праве. Содержание обязательства. Основания возникновения и виды обязательств.

34. Исполнение обязательств. Требования, предъявляемые к исполнению обязательств.

35. Исполнение обязательств со множественностью лиц. Основания возникновения и порядок исполнения долевых и солидарных обязательств.

36. Способы обеспечения обязательств. Личные и вещные гарантии. Залог и его формы.

37. Перемена лиц в обязательствах. Уступка права требования (цессия) и перевод долга.

38. Ответственность за неисполнение обязательств в римском праве. Личная и имущественная ответственность должника. Формы вины.

39. Основания прекращения обязательств.

40. Договоры в римском праве. Классификация договоров. Условия действительности и содержание договора.

41. Вербальные и литтеральные договоры.

42. Договор купли-продажи.

43. Договор найма вещей.

44. Договоры найма работ и найма услуг. Их сходство и различие.

45. Договор поручения

46. Договор товарищества.

47. Договор займа и договор ссуды. Их сходство и различие

48. Договор хранения.

49. Безымянные договоры. Формы и виды безымянных договоров

50. Пакты. Особенности и виды "одетых" пактов

51. Обязательства из ведения чужого дела без поручения. Условия возмещения фактически понесенных расходов гестору.

52. Обязательства из неосновательного обогащения. Сущность и виды кондикций.

53. Обязательства из деликтов и квазиделиктов.

54. Понятие, значение и виды наследования. Развитие наследственного права в Древнем Риме.

55. Открытие и принятие наследства. "Лежачее наследство". Наследственная трансмиссия.

56. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Ограничение свободы завещания.

57. Легаты (завещательные отказы) и фидеикомиссы (неформальные завещательные отказы). Отличие легатов от фидеикомиссов. Ограничения легатов.

58. Наследование по закону. Основания наследования по закону. Очереди наследников в цивильном праве, по преторским эдиктам, по новеллам Юстиниана.



Регрессные обязательства – кредитор, получивший исполнение от общего должника в полном объеме, становился должником по отношению к другим кредиторам.
Субсидиарные обязательства – предполагали наличие двух должников – основной должник и субсидиарный должник. В этом случае кредитор первоначально заявлял требование только основному должнику, причем в полном объеме. Только в том случае, когда имущества основного должника было недостаточно для удовлетворения требований кредитора, он предъявлял требования к дополнительным должникам в порядке календарной очередности вступления их в обязательства.


36. Способы обеспечения обязательств. Личные и вещные гарантии. Залог и его формы.



Способы обеспечения исполнения обязательств – предусмотренные соглашением сторон правовые меры (гарантии), которые, во-первых, побуждали должника к надлежащему и своевременному исполнению обязательств, а во-вторых, гарантировали кредитору возмещение его убытков и издержек, возникших вследствие неисполнения обязательств. В зависимости от объекта обеспечения выделяли личные (персональные) гарантии и вещные (реальные) гарантии. В личных гарантиях объектом обеспечения являлось имущество дополнительного должника, который гарантировал исполнение кредитору, а в случае неисполнения возмещал кредитору убытки. В вещных гарантиях объектом обеспечения выступало заранее определенное имущество, либо стоимость имущества, либо дополнительная денежная сумма, на которую обращалось взыскание при неисполнении обязательств. Все эти обеспечительные меры являлись акцессорными, то есть, присоединенными в отношении основного обязательства. То есть, они были «связаны общей правовой судьбой». Если прекращалось действие основного обязательства, то одновременно прекращалось и обеспечительное (акцессорное) обязательство.
Личные гарантии.

Актпромиссио – вербальный устный формализованный контракт, в силу которого третье лицо (поручитель) принимало на себя ответственность перед кредитором за основного должника. Договор поручительства являлся акцессорным, присоединенным к основному договору. Здесь возникало сложное правоотношение
, в котором кредитор по основному договору именовался «бенефицар», должник именовался «принципалом», а сам атпромиссор – «гарант». Обязательство поручителя не могло превышать размер основного обязательства. По словам Гайя «спонсио, фидепромиссоры и фидееюссеры не могут обязываться так, чтобы быть должными более, чем нежели должен тот, за кого они обязываются». Но они могли обязываться на меньшую сумму. Например, принципал обязывался только за основную сумму долга, а гарант – за сумму процентов. При любой форме поручительства гарант и принципал отвечали перед бенефициаром солидарно. При этом спонсио и фидепромиссио являлись более древними формами поручительства. Они различались только по словесным формулировкам, но были сходны между собой, во-первых, по сроку действия, во-вторых, по объему ответственности. В обеих формах ответственность гаранта являлась личной, а это означало, что со смертью гаранта поручительство прекращалось. Уплативший долг за принципала гарант приобретал право регрессного требования к принципалу. В целом, и спонсио и фидеепромиссио применялись только при обеспечении денежных обязательств. Появившаяся позже форма фидеюссио могла обеспечивать любые обязательства, срок действия такого поручительства не ограничивался, обязанность поручителя переходила по наследству. Первоначально фидеюссио также порождала солидарные обязательства принципала и гаранта. И только при Юстиниане была установлена субсидиарная ответственность гаранта-фидеюссера. Это означало, что бенифициар-кредитор должен был предъявить требования сначала основному должнику, провести против него процесс и добиться присуждения, и только если взысканная с принципала сумма не покрывала всех требований бенефициара в невзысканной части требование обращалось на поручителя.
Вещные способы обеспечения:


  • Задаток – представлял собой денежную сумму, которая передавалась одним из контрагентов другому в обеспечение исполнения обязательств. Допускался взаимный обмен задатками. Одновременно с обеспечительной функцией задаток выполнял, во-первых, платежную функцию (засчитывался в цену договора), во-вторых, удостоверительную функцию, доказывая факт заключения договора. В этой связи Гай пишет: «То, что дается в виде задатка есть доказательство заключения купли-продажи». Обеспечительная функция задатка проявлялась в его штрафном характере. Сторона, предоставившая задаток и при этом не исполнившая обязательства, утрачивала сумму задатка. И наоборот, сторона принявшая задаток и не исполнившая обязательства возвращала его в двойном размере.





  • Неустойка – также представляла собой денежную сумму, которая взыскивалась за неисполнение основного обязательства. Носила и штрафной характер, поскольку взыскивалась дополнительно к сумме возмещения убытка. Устанавливалась неустойка специальной стипуляцией.




  • Залог – единого термина, обозначающего залог в Римском Праве, не было, в частности, в доклассическом праве применялась так называемая фидуцио (fiducio), которая не являлась залогом в собственном смысле этого слова. Это доверительная продажа, смысл которой заключается в следующем: должник по обряду манципации передавал кредитору манципиальную вещь в собственность, затем предполагалось, что кредитор, получивший исполнение от такого должника (возврат суммы займа) манципировал его вещи обратно, но при этом должник не мог принудить кредитора к обратной манципации. Ему приходилось рассчитывать только на его честность и порядочность. Отсюда и название «доверительная продажа». Поскольку фидуцио уже не отвечала интересам участников оборота, она в начале классического периода вытесняется двумя формами залога: пигнус (pignus) и ипотэка (hypotheca). И в том, и в другом случае кредитору не переходило право собственности на заложенное имущество.




  • Предметом пигнуса являлась только движимая вещь, которая передавалась кредитору-залогодержателю во владение, а затем возвращалась обратно при условии исполнения должником своего обязательства.

  • Предметом же ипотэки являлось недвижимое имущество, чаще всего земельный участок или имение в целом. Но при этом имущество оставалось во владении залогодателя. Сам институт ипотэки был заимствован из греческого права. В римском праве он трансформировался, первоначально ипотэкой обеспечивалось исполнение нанимателем земельного участка своих обязанностей по наемной плате. В частности, не только сам участок, а в основном инвентарь, рабочий и продуктивный скот арендатора являлся предметом обеспечения. Причем, эти вещи наниматель не должен был вывозить с земельного участка. В случае неисполнения обязательства кредитор в любое время мог забирать инвентарь, скот, рабов с целью обращения на них взыскания. В постклассическом периоде взыскание обращалось на сам участок или имение. Поскольку в римском праве ипотэка не оформлялась обрядом манципации и в целом не являлась формальным обязательством, залогодатель мог несколько раз перезаложить земельный участок нескольким кредиторам, даже не поставив их в известность. В этом случае, если все эти кредиторы предъявляли к нему требование, то преимуществом обладал тот из них, который первым установил залоговое обременение.



Что при пигнусе, что при ипотеке, в случае неисполнения обеспеченного обязательства, кредитор обращал взыскание на стоимость заложенного имущества путем его продажи с торгов. Из вырученной суммы он удовлетворял свои требования, а остаток суммы возвращал должнику. По особому соглашению между кредитором и должником предмет залога мог быть передан кредитору в собственность с зачетом его стоимости в счет погашения долга.


37. Перемена лиц в обязательствах. Уступка права требования (цессия) и перевод долга.



В тех случаях, когда обязательство не было связано с личностью должника или кредитора, его субъектный состав мог изменяться до момента исполнения посредством перемены лиц.
Выделяли 2 способа перемены лиц:

  • Универсальное правопреемство, когда субъектный состав обязательства (нескольких обязательств) мог изменяться как на стороне должника, так и на стороне кредитора. Единственным случаем универсального правопреемства являлось принятие наследства. В случае смерти наследодателя все принадлежащие ему права и обязанности по обязательствам, участником которых он являлся до момента своей смерти переходили к его наследнику или наследникам. Соответственно наследник, принявший наследство, в свою очередь заменял умершего наследодателя в этих обязательствах. Первоначально в цивильном праве это был единственный способ перемены лиц.

  • В начале классического периода возникает «оборот требований», то есть, ситуация, когда право требование переходит к другим лицам по иным основаниям (кроме наследства). Дело в том, что право требования кредитора, особенно, если оно значительно по объему, представляло собой самостоятельную товарную ценность. Первоначально для регулирования оборота требований использовался институт процессуального представительства. Кредитор, желающий уступить свое право требования определенному лицу, назначал его своим когнитором (представителем). Между ними заключался договор поручения, в силу которого кредитор выдавал когнитору мандат на ведение дела против должника. При этом в мандате указывалось, что сумма, которую когнитор истребует с должника остается у когнитора, соответственно в кондемнации исковой формулы указывалось имя не кредитора, а именно когнитора. Затем когнитор стипулировал (задавал вопрос) кредитора на ту сумму, которая соответствовала объему требования. Неудобство процессуальной уступки заключалось в том, что договор поручения являлся лично доверительной сделкой и в случае внезапной смерти кредитора он прекращался и соответственно прекращалось действие выданного мандата. Это означало, что наследники умершего кредитора могли истребовать эту сумму у когнитора. В дальнейшем этот недостаток был преодолен тем, что имя когнитора стали включать не только в кондемнацию, но и в интенцию исковой формы. В конце классического периода процессуальная цессия заменяется договорной цессией, основанной на договоре. Участники такого договора назывались «цедент» (кредитор, уступающий право требования) и «цессионарий» (кредитор, приобретающий это требование).